Проект Гражданского уложения Российской империи

ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ
ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ГРАЖДАНСКОГО УЛОЖЕНИЯ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1905.

К Н И Г А П Е Р В А Я. Положения общие.
РАЗДЕЛ I. Лица.
Глава I. Лица физические
1. Каждый признается способным иметь и приобретать гражданские права, личные и имущественные, со дня рождения и до смерти. 1, 1 ).
2. Каждое лицо пользуется всеми гражданскими правами без различия пола, исповедания, происхождения и состояния, с теми лишь изъятиями, кои положительно указаны в законе. 2 , 2.
3. Каждый имеет право селиться и жить, приобретать имущества всякого рода и заниматься торговлею, ремеслами и промыслами, где пожелает, с теми лишь изъятиями, кои положительно указаны в законе. 3,3.
4. Каждое лицо охраняется законом от насилий, обид и всяких иных противозаконных посягательств на личную его неприкосновенность, честь, свободу, имя или имущество. 4, 4.
5. Никто не может быть лишен прав или ограничен в правах иначе, как по суду за преступление. 5, 5.
6. Способность лица самостоятельно располагать собою и своим имуществом (дееспособность) приобретается в полном объеме по достижении лицом совершеннолетия.
Совершеннолетие наступает для лиц как мужского, так и женского пола по достижении двадцати лет с годом от рождения. 6, 6.
7. Лица совершеннолетние могут быть объявлены судом недееспособными с учреждением над ними опеки:
1) когда они вследствие душевной болезни, от какой бы причины она ни происходила, не способны действовать рассудительно в отношении совершения сделок и управления своим имущесгвом;
2) когда они вследствие глухонемоты или немоты не в состоянии выражать свою волю и управлять своим имуществом;
3) когда их расточительность угрожает повергнут их самих или их семейства в бедсгвенное положение, и
4) когда они подвержены привычному пьянству, которое лишает их способносги действовать рассудительно в отношении совершения сделок и управления своим имуществом, либо грозит повергяуть их самих или их семейства в бедственное положение. 7, 7.
8. Местом жительства лица признается такое место его домашнего обзаведения, службы или других занятий, в котором лицо имеет обыкновенное или преимущественное пребывание, либо то место, в коем сосредоточено управление его имущественяыми делами. 8, 8.
9. Местом жительства жены признается место жительства мужа. Жена может избрать отдельное от мужа место жительства:
1) с согласия мужа, 2) в случае разрешения судом раздельного жительства супругов и 3) в случае переселения мужа в такое место, куда жена не обязана за ним следовать. 9, 9.
10. Местом жительства несовершеннолетних детей признается место жнтельства того родителя, которому принадлежит право управления имущемстом детей и представительство их личности.
Местом жительства лица, состоящего под опекою, признается место жительства опекуна. 10, 10.
11. Лица, пребывающие за границею по службе в Российских посольствах или миссиях, сохраняют свое прежнее место жительства в Империи, a за неимением такового, признаются жительствующими в первом мировом участке города С.-Петербурга. 11, 11.
12. По истечении пяти лет со дня последнего известия о лице, отлучившемся из места своего жительства, может быть возбуждено в подлежащем суде производство об объявлении такого лица безвестно отсутствующим.
Лицо, объявленное безвестно отсутствующим, признается, пока не будет доказано противного, умершим в день последней публикации об объявлении его безвестно отсутствующим. 12, 12.

Глава II. Лица юридические.
13. Юридическими лицами называются те товарищества, общества и установления, которые, в порядке и пределах, законом усгановленных, могут от своего имени приобретать права по имуществу, в том числе право собственности и другие права на недвижимые имения, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде.
Юридическими лицами признаются: 1) казна и други государственные н общественные установления, имеющие свое отдельное имущество, и 2) частные товарищества, общества и установления. 13, 13.
14. Правила о казне и других государственяых и общественных установлениях содержатся в особых о них узаконениях.
Правила о частных товариществах содержатся в книге V сего уложения.
15. Частные установления с правами юридического лица, как-то: больницы, богадельни, училища, музеи, публичные библиотеки, могут быть учреждаемы с целью блоготворительности, содействия просвещению, народному здравию или иною общеполезною целью. 15, 15.
16. Частное установление должно иметь устав, утвержденный правительственною властью.
За исключением случаев, положительно в законе указанных, устав частного установления утверждается местным губернатором, если деятельность установления предполагается ограничить пределами губернии, или подлежащим министром, если деятельность установления предполагается распространить за пределы одной губернии. 16, 16.
17. Проект устава, подписанный учредителем, должен содержать в себе означение наименования установления, его цели, пожертвованного ему имущества, особых присвоенных ему средств и доходов, состава и места пребывания его правления, общих правил его устройства, a также означение правительственного или городского, земского либо сословного учреждения, в ведении которого должно находиться умтановление.
Подлежащими министрами могуг быть издаваемы в руководство образцовые уставы для отдельныхь видов частных установлений. 17, 17.
18. Если установление учреждается на основании завещания, то суд, по утверждении завещания к исполнению, препровождает копию с него подлежащему министру или губернатору (ст. 16).
При отсутствии составленного самим завещателем или душеприказчиком проекта устава, таковой составляется распоряжением утверждающей устав власти. 18, 18.
19. Исполнение содержащегося в завещании распоряжения об учреждении установления совершается под наблюдением власти, утвердившей устав, и возлагается на душеприказчика, если таковой был назначен по завещанию, или на особое лицо, назначаемое одновременно с утверждением устава установления. 19, 19.
20. Об учреждении уставовления должно быть подано подписанное учредителем или указанными в статье 19 лицами заявлевие вотчинному установлению, по означенному в уставе месту нахождения правления установления, для внесения записи об учреждении его в особую книгу.
При заявлении должны быть представлены утверждевный устав установления и удостоверение о передаче пожертвованного установлению имущества—недвижимого по вотчинной книге, a движимого по описи; если установлению передается денежный капитал, то должво быть представлено удостоверение о взносе этого капитала на хранение в государственное кредитное установление, либо, за отсутствием в данной местности такого установления, в казначейство. 20, 20.
21. Начальник вотчинного установления, удостоверившись, что заявление и представленные при нем документы (ст. 20) соответствуют требованиям закона, поставовляет о внесении записи об учреждении установления в особую книгу, прилагает к ней устав и производит публикацию о состоявшемся учреждении установления в Сенатских Ведомостях, если устав утвержден подлежащим министром, или в местных Губернских Ведомостях, если устав утвержден губернатором. 21, 21.
22. Со времени внесения записи об учреждении частного установления в особую книгу оно пользуется правами юридического лица. 22, 22.
23. Управление имуществом и делами уставовления по уставу должно быть вверено одному или нескольким лицам (правлению), с правами и обязанностями законных представителей уставовления. 23, 23.
24. По сделкам, совершенным правлением в пределах предоставленнного ему уставом полномочия, отвечает имущество установления.
По сделкам, совершенным с превышением предоставленного уставом полномочия, отвечает своим имуществом лицо, совершившее сделку. Если такая сделка была совершена правлением, состоящим из нескольких лиц, то эти лица отвечают своим имуществом совокупно. 24, 24.
25. Устав частного установления может быть по ходатайству правления дополнен или изменен, насколько этим не изменяется указанная в уставе блоготворительная или общеполезная цель установления. Изменение или дополнение устава утверждается подлежащею правительственною властью (ст. 16). Об изменении или дополнении устава должно быть заявлено вотчинному уставовлению для записи в особой книге и распубликования порядком, указанным в статьях 20 и 21. 25, 25.
26. Установление прекращается вследствие объявления его несостоятельным.
Правление обязано немедленно заявить суду о несостоятельности установления, если долги его превышают стоимость его имущества. 26, 26.
27. Если дальнейшее существование или успешная деятельность установления для назначенной ему цели оказываются, по изменившимся обстоятельствам, невозможными и по надлежащем сношении с учредителем или известным правлению наследниками его встреченное препятствие не будет устранено, то правление обязано ходатайствовать пред утвердившей устав властью о закрытии установления. 27, 27.
28. О прекращении частного установления и обращении его имущества на другое назначение должно быть сообщено вотчинному установлению для записи в особой книге и распубликования порядком, указанным в статьях 20 и 21. 29, 28.
29. Имущество прекратившегося установления, за отсутствием в уставе его особого на сей предмет указания, обращается на такое назначение, которое наиболее соответствует цели прекратившегося установления.
На приведение этой меры в исполнение должно быть испрошено согласие учредителя, a если его нет в живых и при жизни его не последовало особого по сему предмету указания или исполнение согласно данным учредителем указаниям признается невозможным, то на обращение имущества установления на другое назначение должно быть испрошено Высочайшее разрешение.
Не менее как за четыре месяца до представления ходатайства об обращении имущества установления на другое назначение публикуется о том во всеобщее сведение, для принятия в соображение, при окончательном рассмотрении дела, тех заявлений, которые могут быть сделаны наследниками п родственниками учредителя или посторонними лицами. 28, 29.
30. Если бы имущество установления было обращено на другое назначение без соблюдения указанного в статье 29 порядка, то учредителю, a по его смерти наследникам его, предоставляется право требовать возвращения пожертвованного имущества. 30, 30.

РАЗДЕЛ II. Имущества.
Г л a в a I. Различие имуществе по свойству их.
31. Имущества суть недвижимые или движимые. 31, 31,
32. Недвижимыми имуществами признаются земли, a также строения или сооружения, неподвижно к земле прикрепленные, как то дома, заводы, фабрики, мосты, плотины. 32, 32.
33. Недвижимое имущество, принадлежащее одному или нескольким лицам и внесенное под одним нумером в вотчинную книгу или, хотя и не внесенное в вотчинную книгу, но определенное посредством названия, пространства и местоположения, называется имением. 33, 33.
34. К составу имения принадлежат земельные участки, застроенные и незастроенные или находящиеся под дорогами или водами, a также сокровенные в недрах земли ископаемые, стоящие на корню деревья и прочие произрастения, доколе они от земли не отделены.
К составу имения принадлежат также установленные в пользу его сервитуты. 34, 34.
35. Постоянные строения или сооружения признаются недвижимым имуществом, если они принадлежат собственнику имения или отдельному владельцу в силу вотчинного права на имение.
Временные подвижные или переносные постройки и сооружения признаются имуществом движимым. 35, 35.
36. К составу домов, фабрик, заводов и других строений и сооружений принадлежит все, что к земле или зданию прикреплено либо пристроено, как-то: лестницы, двери, рамы и стекла в окнах, трубы, печи, зеркала в стенах, обои, машины, водопроводы. 36, 36.
37. Все вещи, не принадлежащие к составу недвижимого имения или отделенные от земли и строений, как то: материал сломанного дома, срубленные деревья, сжатый хлеб, извлеченные из земли руды, металлы и минералы, признаются имуществами движимыми.
К движимым имуществам принадлежат также: требования по обязательствам, хотя бы обеспеченные залогом недвижимого имения, акции или паи в товариществах, авторское право, право на изобретения, на товарные знаки и на фирму. 37, 87.
38. Принадлежностями недвижимого и движимого имущества признаются вещи, назначенные служить его цели и связанные с ним таким своим назначением. 38, 38.
39. Принадлежностью сельскохозяйственного имения признается живой и мертвый инвентарь его, как-то: рабочий и домашний скот, земледельческие орудия, машины, инструменты, посуда, упряжь, повозки, зоготовленные на текущий хозяйственный год, удобрение для имения и топливо для хозяйствениых построек, заведений и машин, запасы зернового хлеба, сена, соломы и других произрастений земли, необходимые для наступающего посева и содержания людей и рабочого скота в имении впредь до нового урожая. 39, 39.
40. Принадлежностями заводов, фабрик и других промышленных заведений признаются машины, снаряды, посуда, инструменты и всякого рода приспособления, не прикрепленные к земле или к строению, но служащие орудиями производства. 40, 40.
41. Принадлежностями домов призваются вещи, хотя не прикрепленные к зданию, но назначенные постоянно при нем оставаться, как-то: ключи от дверей, заслонки в печах, вставные оконные рамы. 41, 41.
42. Принадлежностью судна признаются весла, якори, канаты, парусы, лодки и другие предметы, назначенные к постоянному употреблению при судне. 42, 42.
43. Движимые вещи, в статьях 39—42 означенные, не признаются принадлежностями имущества, если право собственности на них принадлежит не собственнику главного имущества, a другому лицу. 43, 43.
44. Принадлежностями всякого имущества признаются документы, удостоверяющие право на это имущество или связанные с ним особые права.
Принадлежностями недвижимого имения признаются относящиеся к нему вотчинные акты, межевые планы и книги, a равно акты найма и других договоров, права и обязанности по коим переходят на приобретателя имения. 44, 44.
45. Вместе с правом на главное имущество, к приобретателю переходит и право на принадлежности, если в сделке не постановлено иначе. 45, 45.
46. Имущества, как движимые, так и недвижимые, суть раздельные или нераздельные.
Имущество признается раздельным, если оно может быть разделено на самостоятельные части. Когда же имущество, по своей природе или по закону, не может подлежать такому разделению, то оно признается нераздельным. 46, 46.
47. Движимые вещи суть заменимые или незаменимые. Заменимыми признаются те вещи, которые в торговле и общежитии определяются родом, качеством, числом, мерою или весом. Незаменимыми признаются вещи, особливо определенные. 47, 47.
48. Вещи, в обыкновенном порядке признаваемые заменимыми, могут, по соглашению сторон, получит значение незаменимых вещей, и наоборот. 48, 48.
49. Движимые вещи суть потребляемые или непотребляемые, смотря по тому, уничтожаются ли они от соответственного их назначению употребления или нет. 49, 49.

Г л a в a II. Различие имуществ по лицам, коим они принадлежат.
50. Имущества, по различию лиц, коим они принадлежат, суть имущества Государевы, дворцовые, удельные, государственные, церковные, общественные (сословные, городские, земские и иные), либо частные. 50, 50.
51. Имущества, принадлежащие государству (имущества государственные или казенные) и разным установлениям, подлежат действию правил, изложенных в гражданском уложении, с изъятиями, указанными в уставах казенного и общественного управления и в отдельных узаконевиях. 51, 51.
52. Недвижимые имущества, никому в особенности не принадлежащие, признаются имуществами государственными. 52, 52.
53. Те имущества, которые, состоя в ведении или в собственности государства, городских, земских или сословных обществ, предоставлены в общее пользование всем и каждому, называются публичными, как-то: пути сообщения сухопутные и водяные, улицы и площади в городах и селениях и вода в реках и других открытых для общего пользовавия водовместилищах.
Ишущества сего рода, доколе сохраняется публичное их иазвачение, не могут быть предметом таких действий, сделок и распоряжений, коими нарушалось бы установленное законом право общего пользования ими. 53, 53.

РАЗДЕЛ III. Приобретение и прекращение прав.
Г л a в a I. Способы приобретения и прекращения прав.
54. Гражданские права приобретаются и прекращаются способами, в законах определенными. 54, 54.
55. Имущественные права, которые по закону или по существу своему не связаны неразрывно с определенным лицом, могут быть передаваемы другим лицам и переходят по наследству. 55, 55.
56. Действия, совершаемые для приобретения или прекращения гражданских прав (сделки), суть: 1) изъявления воли одного лица, как-то: завещательные распоряжения, и 2) договоры или соглашения нескольких лиц. 56, 56.
Г л a в a II. Совершение сделок и актов.
57. Сделки могут быть совершаемы, по усмотрению сторон, на словах или на письме, за исключением тех сделок, для коих в законе предписана особая форма под страхом недействительности. 57, 57.
58. Акты совершаются порядком домашним, явочным, нотариальным или вотчинным. 58, 58.
59. Акт должен быть подписан лицом, выдающим оный. При невозможности подписать акт вследствие неграмотности, физического недостатка или болезни, лицо, выдающее акт, может поручить подписание за себя акта другому лицу (рукоприкладчику), которое в своей подписи должно означить, подписывается ли оно вследствие неграмотности, физического недостатка или болезни лица, выдающого акт.
Подпись рукоприкладчика должна быть засвидетельствована у нотариуса или иного уполномоченного на то должностного лица. 59. 59
Г л a в a III. Принуждение, ошибка и обман.
60. Сделка может быть оспорена, как недействительная, когда изъявление воли лица, совершившего сделку, последовало под влиянием принуждения, существенной ошибки или обмана и не последовало бы, если бы этой причины не существовало. 60, 60.
61. Изъявлевие воли признается последовавшим под влиянием принуждения, когда оно вынуждеио насилием, лишением свободы, истязанием или возбуждением страха угрозою навести личный или имущественныи вред совершившему сделку или кому-либо из его близких.
62. Ошибка призвается существенною, когда она касается тождества или существенных качеств предмета сделки, a равно и тождества или существевных качеств лица, если имелось в виду изъявить волю в отношении определенного лица.
Качество предмета сделки или лица признается существенным, если считается таковым в деловых отношениях.
Ошибка в побудительной причине к совершению сделки не служит основанием к признанию сделки недействительною. 62, 62.
63. Обманом признаются не только виды его, предусмотренные законом уголовным, но и всякое действие, заявление или умолчание, коим кто-либо намеренно вводит другого в заблуждение, или заведомо поддерживает его в состоянии заблуждения, с целью склонить его к совершению сделки.
В случае совершения обмана не участвующею в сделке стороною, a третьим лицом, сделка по требованию потерпевшей стороны может быть признана недействительною, как совершенная вследствие обмана, если другая сторона знала или должна была знать об обмане. 63, 63.
64. К обману приравниваются те случаи, когда кто-либо, злоупотребляя принадлежащею ему властью или оказываемым ему доверием либо пользуясь слабостью воли, нуждою или несчастием другого, заключил с ним чрезмерно невыгодную для него сделку. 64, 64.
65. Иск о признании сделки недействительною по основаниям, указанным в статьях 60—64, может быть предъявлен лишь до истечения года со дня прекращения принуждения или со дня открытия ошибки либо обмана и во всяком случае не позже десяти лет со дня совершения сделки.
Возражение о недействительности сделки может быть предъявляемо до тех пор, пока существует право требовать исполнения основанных на сделке обязательств. 65, 65.
66. Оспаривающий действительность сделки, как совершенной под влиянием ошибки, обязан возместить другой стороне убытки, понесенные ею вследствие того, что она, не зная об ошибке, рассчитывала на действительность сделки; оспоривающий сделку не обязан возмещать убытков, насколько они превышают ответственвость, которая лежала бы на нем, если бы сделка была действительною. 66, 66.
Г л a в a IV. Представительство.
67. Лица дееспособные могут совершать сделки не только лично, но и чрез избранных ими представителей (поверенных), за исключением тех случаев, когда по закону сделка должна быть совершена лично. 67, 67.
68. Лиц недееспособных заступают законные их представители.
Юридическия лица действуют чрез посредство своих органов или иных представителей. 68, 68.
69. Сделки, совершенные представителем от имени представляемого и в пределах полномочия, имеют обязательную силу для представляемого и установляют права и обязательства непосредственно в его лице. 69, 69.
70. Если кто-либо действовал в качестве представителя, не имея полномочия, или вышел из пределов полномочия, то в лице представляемого установляются права и обязательства лишь в случае последующего изъявления им согласия на действие, совершенное от его имени. Если же согласия не последовало, то лицо, действовавшее в качестве представителя и заключившее от имени представляемого договор, обязано, по выбору другой стороны, вступившей в договор добросовестно, или возместить ей убытки, или исполнить договор, но само не вправетребовать исполнения договора за свой счет. 70, 70.
71. Сделка, совершенная представителем, может быть признана недействительною вследствие одного из обстоятельств, указанных в статьях 60—64, если эти обстоятельства повлияли на волю представителя.
Если поверенный совершил сделку согласно указаниям доверителя, то доверитель не вправессылаться на неизвестность поверенному таких обстоятельств, которые были известны лично ему, доверителю, и которые он имел возможность сообщить своему поверевному. 71, 71.
Г л а в a V. Условия и сроки.
72. Последствия сделок могут быть по воле лиц, их совершающих, поставлены в зависимость от события, могущего в будущем наступить или не наступить, или хотя и наступившего, но еще иеизвестного лицам, совершающим сделку (условия).
Условия могут быть отлагательные или отменительные. 72, 72.
73. Права и обязательства, поставленные в зависимость от условия отлагательного, вступают в силу лишь со времени наступления условия.
Права и обязательства, поставленные в зависимость от условия отменительного, прекращаются со времени наступления условия. 73, 73.
74. Последствия наступления условия определяются согласно точному смыслу сделки.
Если в сделке не указано иного, то при передаче имущества вследствие наступления условия: 1) плоды или иные доходы, уже собранные или полученные с этого имущества до наступления условия, не подлежат возвращению; 2) лицо условно обязанное не отвечает за случайно последовавшие до наступления условия гибель или повреждение подлежащего передаче особливо определенного имущества. 74, 74.
75. Условно обязанный не должен нарушать зависящее от условия право; в противном случае, по наступлении условия, он обязан возместить причиненные убытки.
Имеющий условное право может, в случае опасных для этого права действий условно обязанного лица, потребовать от него представления обеспечения. 75, 75.
76. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала та сторона, которой ненаступление условия доставляет выгоду, то условие считается наступившим.
Если наступлению условия недобросовестно содействовала та сторона, которой наступление условия доставляет выгоду, то условие считается ненаступившим. 76, 76.
77. Права и обязательства, зависящие от срока, в отношении охранения и обеспечения, подлежат правилам, указанным в статье 75. 77, 77.
78. Сроки, установляемые законом или сделкою, исчисляются по следующим правилам (ст. 79—85). 78, 78.
79. Сроки, определенные в сделке, исчисляются согласно намерению совершающих сделку лиц.
Счисление времени по старому или новому стилю определяется, если из сделки не вытекает противного, законами места ее совершения. 79, 79.
80. При исчислении сроков днями, каждый день считается от полуночи до полуночи.
Если срок должен начаться с начала определенного дня, то и этот день полагается в счет срока; если же срок исчисляется от какого-либо действия или события, которое может наступить в течение дня, то день этого действия или события не полагается в счет и началом срока признается следующий затем день 80, 80.
81. Срок, исчисляемый по неделям, месяцам или периодам из нескольких месяцев (год, полгода, четверть года и т. п.), оканчивается накануне того дня последней недели или последнего месяца, который по своему названию или числу соответсивует дню, с коего срок начался (ст. 80). 81, 81.
82. Если конец срока, исчисляемого по месяцам или периодам из нескольких месяцев, приходится в таком месяце, который соответствующего числа не имеет, то срок оканчивается с истечением последнего дня этого месяца. 82, 82.
83. Срединою месяца, независимо от числа в нем дней, считается пятнадцатый его день, a срок в полмесяца считается равным пятнадцати дням.
Если срок назначен на один или несколько месяцев и на полмесяца, то пятнадцать дней считаются в конце. 83, 83.
84. Если срок определен годами или месяцами так, что течение его не должно быть иепрерывным, то год полагается в триста шестьдесят пять дней, a месяц в тридцать дней. 84, 84.
85. Если конец срока, назначенного для какого-либо действия, совпадает с таким днем, в который по закону совершение этого действия не допускается, то окончанием срока считается следующий за тем день, в который указанного препятствия не имеется. 85, 85.
Г л a в a VI. Толкование сделок.
86. Сделки должны быть изъясняемы по точному их смыслу, по доброй совести и намерению лиц, их совершающих. 65, 23, 86 ).
87. Если выражения сделки возбуждают различное толкование, то следует руководствоваться тем смыслом, в каком они обыкновенно употребляются в месте жительства совершающего сделку лица, a при толковании договора, если лица, заключившия оный, живугь в разных местах, то в месте жительства той стороны, которая их предложила. 66, 24, 87.
88. Слова двусмысленные должны быть изъясняемы в смысле, наиболее соответствующем существу сдЬлки. 67, 25, 88.
89. Неясные выражения объясняются по тем, кои несомненны, и вообще по разуму всей сделки, a также по предшествующим переговорам, изложенным на письме, и прежним сделкам тех же лиц; во всяком случае неясные выражения должны быть объясняемы в смысле, наиболее блогоприятном для поддержания действительности сделки. 68, 26, 89.
90. Если основанные на сделке права и обязательства в каком-либо отношении не определены в самой сделке, то содержание ее восполняется на основании закона и обычая. 69, 27, 90.
91. Сомнения, которые не могут быть устранены на основании правил, изложенных в статьях 86—90, разрешаются в пользу того лица, на которое по сделке возлагаются обязательства.
При толковании завещания упомянутые сомнения разрешаются в пользу лица, наделенного по завещанию. 70, 28, 91.
Г л a в a VII. Законная сила сделок.
92. Сделки, законно совершенные дееспособными лицами в пределах принадлежащего им права распоряжения, имеют законную силу и подлежат исполнению по точному их смыслу, по доброй совести и согласно намерению сторон. 86, 92.
93. Недействительны сделки, совершенные в состоянии умственного расстройства или вообще в таком состоянии, в котором лицо не могло действовать рассудительно и понимать значение своих действий. 87, 93.
94. Недействительны сделки, противные закону, добрым нравам или общественному порядку.
Сделка признается противозаконной, когда она клонится к достижению цели, законом воспрещенной. 88, 94.
95. Если не все содержание сделки, a только отдельные части ее оказываются противными закону, добрым нравам или общественному порядку, то сделка сохраняет силу в остальных ее частях, буде они, по содержанию сделки, не зависят от прочих частей, признанных недействительными. 89, 95.
96. Сделки, признанные недействительными, считаются таковыми со времени их совершения, за исключением того случая, когда причина недействительности наступила лишь впоследствии. 90, 96.
97. Сделки, действительность коих может быть оспорена по основаниям, указанным в статьях 60 — 64, a равно сделки, недействительные лишь в отношении определенного лица, могут быть подтверждены лицом, которое вправебыло их оспорить. 91, 97.

РАЗДЕЛ IV. Охранение прав.
Г л a в a I. Способы охранения прав.
98. Каждое гражданское право, в случае потребности в его признании и охранении, пользуется судебною защитою.
Порядок судебной защиты прав определяется в законах судопроизводства. 92, 38
99. Каждому дозволяется необходимая оборона как для собственной своей защиты, так и для защиты других лиц от противозаконного посягательства на личность и имущество. 93, 99.
100. Не вменяется в вину нанесение вреда чужому животному или вообще чужой вещи, если оно было необходимо для отражения грозившей от них кому-либо опасности. 94, 100.
101. Лицу, которому грозит опасность лишиться возможности осуществить принадлежащее ему право, и которое притом не имеет возможности получить своевременно помощь от местной власти, дозволяется задержание вещей лица обязанного для понуждения его к исполнению обязательства, a равно и задержание самого обязанного лица, если это необходимо для установления его самоличности.
В случае задержания вещей лица обязанного, объ этом должно быть заявлено вемедленно местному суду одновременно с предъявлением иска и просьбою наложить арест на это имущество; в случае задержания лица обязанного, об этом должно быть немедленно заявлено ближайшему оргаиу полиции. 95, 101.
102. Лицо, обязанное в силу закона, договора или завещания к представлению обеспечения, может, если не указано иного способа обеспечения, представить оное, по собственному выбору, взносом денегъ или процентных бумаг в государственное кредитное установление или в местное казначеиство, или закладом движимого, либо залогом недвижимого имущества, в размере, соответствующем ценности обеcпечиваемого права. Внесенные в государственное кредитное установление или в казначейство деньги и процентные бумаги обращаются на преимущественное удовлетворение лица, права коего ими обеспечены.
Если обеспечение в этом виде не может быть представлено, то допускается представление блогонадежного поручительства. 96, 102.
103. Движимое имущество принимается в обеспечение лишь в размере двух третей рыночной, биржевой или оценочной его стоимости; в принятии имущества может быть отказано, если оно состоит из вещей, подверженных скорой порче, или хранение коих сопряжено с особыми затруднениями.
Залог недвижимого имущества принимается в обеспечение, когда он удовлетворяет условиям, при коих могут быть отдаваемы под таковой залог деньги несовершеннолетних, состоящих под опекою (ст. 562).
Поручитель считается блогонадежным, когда он владеет достаточным имуществом, соответствующим сумме обеспечения, и, по месту жительства, подсуден судебным установлениям Империи. 97, 103.
104. Суд может, по заявленному ему требованию, воспрещать действия, клонящиеся к нарушению права, a равно принимать иные, указанные в законе, меры, необходимые для охранения права. 98, 104.
Г л a в a II. Исковая давность.
105. Право на иск прекращается вследствие непредъявления его в течение определенного законом срока исковой давности. 99, 105.
106. Суд вправеосновать решение на истечении давности лишь в случае ссылки на нее лица заинтересованного. 100, 106.
107. Никто не может заранее отказаться от права ссылаться на давность, но допускается соглашение об отказе от давпости, уже наступившей. 101, 107.
108. Установленные в законе сроки исковой давности не могут быть ни сокращены, ни продолжены по соглашению сторон. 102, 108.
109. Все иски погашаются общим десятилетним сроком исковой давности, за исключевиен тех, которые изъяты от действия давности или в отношении коих установлены иные сроки давности.
Иск о праве собственности на имущество, находящееся в чужом владении, погашается лишь с истечением давности владения.
Возникающие из отношений семейственного права иски о восстановлении соответствующего сим отношениям законного положения исковою давностыо не погашаются. 103, 109.
110. С истечением двух лет погашаются иски:
1) торговцев и ремесленников, равно как типографщиков, литографов и фотографов, за проданные в розницу товары и произведенные работы, если продажа товара или исполнение работ были совершены не для промысла самого должника;
2) рабочих, подмастерьев, управляющих и вообще лиц, состоящих в частном услужении, относительно рядной платы, жалованья и другого вознаграждения за службу;
3) преподавателей, учителей и мастеров о вознаграждении за уроки и обучение; учебных, воспитательных и лечебных заведений, равно как учреждений общественного призрения о плате за учение, содержание и лечение;
4) врачей, повивальных бабок, фельдшеров и ветеринаров о вознаграждении за врачебную помощь;
5) нотариусов, присяжных и частных поверенных о вознаграждении за относящияся к кругу их занятий действия;
6) маклеров, агентов, посыльных и других лиц, занимающихся, в виде промысла, оказанием известных услуг, о вознаграждении за исполнение поручений и услуг, соответствующих их промыслу;
7) содержателей меблированных комнат, трактиров, гостиниц и ресторанов за помещение, продовольствие и удовлетворение других потребностей их постояльцев и посетителей;
8) железных дорог, транспортных обществ, пароходо-и судо-владельцев и вообще всякого рода перевозчиков, за перевозку грузов п нассажировь и отпосящияся сюда издержки, и
9) лиц, отдающих в наем (на прокат) движимые вещи, о наемной плате. 104, 110.
111. С истечением пяти леть погашаются иски о просроченных процентах, наемной плате и иных повременных платежах и выдачах, за исключением тех случаев, когда иски этого рода погашаются более краткою установленною в предыдущей статье давностью. 105, 111.
112. Течение исковой давности начинается с того времени, когда возникло право на предъявление иска.
По обязательствам, подлежащим исполнению по востребованию верителя, течение исковой давности начинается со времени возникновения обязательства, хотя бы для исполнения оного и был назначен особый, исчисляемый со дня востребования, срок. 106, 112.
113. В отношении исков, указанных в статье 110, течение давности начинается с окончанием года, в котором возникло право на предъявлевие означенных исков. 107, 113.
114. По искам о просроченных повременных платежах и выдачах течение давности исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу или выдаче. 108, 114.
115. Течение давности относительно права на пожизненную ренту либо иные повременные платежи или выдачи, не составляющие принадлежности другого главного обязательства, начинается со времени просрочки отдельного платежа или выдачи. 109, 115.
116. С погашением давностью иска по главному требованию погашаются также иски о процентах и других придаточных требованиях, хотя бы соответствующий этим последним искам давностный срок еще не истек.
С погашением давностью самого права на пожизненнуго ренту либо иные повременвые платежи или выдачи, не составляющие принадлежности другого главного обязательства, погашаются вместе с тем и иски о просроченных до того времени отдельных платежах или выдачах. 110. 116.
117. В случае исиолнения обязательства по истечении давности должник не вправетребовать уплаченного обратно, хотя бы и не знал об истечении давности. 111, 117.
118. Течение исковой давности приостававливается на время совершенной остановки в отправлении правосудия. 112, 118.
119. Течение исковой давности приостанавливается на время, в продолжение коего истец вследствие непреодолимых препятствий был лишен возможности предъявить иск, если препятствия эти наступили в последние шесть месяцев давностного срока либо в течение шестимесячной, или иной более краткой давности. 113, 119.
120. Течение исковой давности приостанавливается, в силу объявленной по случаю войны отсрочки, для военных и гражданских чинов, находящихся в составе войск, приведенных на военное положение, на все время его продолжения. 114, 120.
121. Течение исковой давности приостанавливается по искам:
1) между супругами в продолжение брака;
2) между родителями или усыновытелями и родными детьми или усыновленными до достижения последними совершеинолетия и
3) между состоящими под опекою или попечительством и их опекунами или попечителями на все время, пока означенвые отношения продолжаются. 115, 121.
122. Течение исковой давности не приостанавливается в пользу несовершеннолетних и объявленных недееспособными совершеннолетних, хотя бы они не имели законного представителя в лице опекуна. Но в последнем случае давность не может истечь ранее одного года со времени назначения опекуна или прекращения самого основания к учреждению опеки. Если давностный срок короче одного года, то вместо годового срока применяется давностный срок. Насколько, однакоже, за поименоваввыми лицами признается право искать и отвечать на суде, упомянутый годовой или заменяющий его давностный срок на них не распространяется. 116, 122.
123. Вследствие открытия наследства течение давности по искам, которые принадлежат к наследству или к нему могут быть предъявлены, не приосганавливается. Но давность по этим искам не считается пропущенною до истечения шести месяцев со времени принятия наследства наследннками, назначения к наследству попечителя или учреждения конкурса, в случае признания наследства несостоятельным. Если давностный срок короче шести месяцев, то вместо шестимесячного срока применяется давностный срок. 117, 123.
124. Исковая давность прерывается, когда лицо, в пользу коего она течет, уплатою процентов либо части долга, установлением залога либо поручительства, или иным каким бы то ни было образом признает право противной стороны. 118, 124,
125. Исковая давность прерываегся предъявлением иска. К предъявлению иска приравниваются:
1) засвидетельствование в установленном порядке третейской записи;
2) подача просьбы о привлечении третьего лица к делу, от исхода коего зависит иск тяжущогося к третьему лицу и
3) заявление при производстве о несостоятельности требования, подлежащего удовлетворению в конкурсном порядке. 119, 125.
126. Предъявлением иска течение исковой давности не прерывается:
1) если иск оставлен судом без рассмотрения вследствие предъявления оного не в надлежащем законом установленном порядке;
2) если истец прекратит иск, допустит уничтожение или прекращение производства (ст. 145, 689, 692, 718 п. 2 Уст. гражд. суд. и ст. 95 Прав. о пр. суд. дел, подвед. зем. нач. и гор. суд.), либо пропустит трехлетний срок на обращение заочного решения к исполнению (ст. 735 Уст. гражд. суд.), или трехмесячный на подачу искового прошения, возвращенного истцу по постановлению суда о переводе дела (ст. 580 и 583 того же Устава), и
3) если по истечении срока на обжалование определения суда о непринятии к рассмотрению иска по неподсудности, или со дня утверждения сего определения высшим судом и оставления принесенной жалобы без последствий иск не будет вновь предъявлен в течение трех месяцев подлежащему суду.
Постановление пункта 3 настоящей статьи имеет соответственное применение также к случаю признания решения третейского суда недейиствительным по несоблюдению правил о подсудности этому суду гражданских дел (ст. 1368 и 1397 п. 3 Уст. гражд. суд.).
Течение исковой давности равным образом не прерывается засвидетельствованием в установленном порядке третейской записи в случае прекращения производства третейского суда вследствие взаимного согласия сторон на прекращение дела (ст. 1384 п. 1 Уст. гражд. суд.). 120, 126.
127. После перерыва исковая давность начинается снова, причем истекшее перед тем время в счет давностного срока не зачисляется.
Течение исковой давности, прерванной предъявлением иска, начинается снова с остановкою судебного производства вследствие нехождения истца по делу.
Течение исковой давности, прерванной заявлением требования при производстве о несостоятельности, начинается снова с окончанием дела о несостоятельности.
Течение исковой давности, прерванной засвидетельствованием в установленном порядке третейской записи, начинается снова с уничтожением решения третейского суда по жалобам тяжущихся (ст. 1396 Уст. гражд. суд.), a также в случае прекращения производства третейского суда по основаниям, указанным в статьях 1384 (п.п. 2—4) и 1386 Устава гражданского судопроизводства. 121, 127
128. Течение исковой давности относительво признанных судебным решением прав начинается со времени вступления решения в законную силу; если же в решении определен срок его исполнения или им воспрещено совершение чего-либо лицом обязанным, то давность начинается с истечением срока или с совершением обязанным лицом воспрещенного действия.
При обращении судебного решения к понудительному исполнению течение исковой давности прерывается. С приостановлением исполнения, по вине взыскателя, течение давности начинается снова. 122, 128.
129. Признанные вошедшим в законную силу судебным решением права погашаются десятилетнею давностью, хотя бы для этих прав, по свойству их, была установлена давносгь более краткая. 123, 129.
130. Иски казны и ведомств, защищаемых правом казны, подчиняются законам о давности на общем основании. 124, 130.

К Н И Г А В Т О Р А Я. Семейственное право,
РАЗДЕЛ I. Союз брачный.
Глава I. Общие правила о браке.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Правила для лиц всех исповеданий.
131. Брачный союз возникает посредством бракосочетания по взаимному свободному согласию сочетающихся лиц. 1, 1 .
132. Вступать в брак могут лица мужского пола по достижении восемнадцати лет, a лица женского пола—шестнадцати лет. 2, 2.
133. Для вступления в брак лица, не достигшего совершеннолетия, требуется разрешение обоих его родителей.
Для вступления в брак лица, родившегося вне брака, требуется разрешение его матери.
Разрешение родителя не требуется, если он лишен родительской власти или представляется невозможным испросить его согласие. 3, 3.
134. Относительно разрешения усыновленному вступить в брак усыновитель заступает родителей. 4, 4.
135. Для вступления в брак несовершеннолетнего, состоящего под опекою, требуется разрешение опекуна.
В случае отказа опекуном в разрешении без уважительной причины, разрешение может быть дано семейным советом, a по опекам, по которым такого совета не учреждено,—высшим опекунским установлением. 5, 5.
136. Для вступления опекаемого в брак с опекуном или с кем-либо из его восходящих требуется разрешение семейного совета, a по опекам, по которым такого совета не учреждено, разрешение высшего опекунского установления. 6, 6.
137. Для вступления в брак лица, состоящего на государственной службе, требуется письменное удостоверение его начальства о том, что по службе нет препятствий к браку. 1, 7.
138. Не могуг вступать в брак объявленные недееспособными по душевной болезни, глухонемоте или немоте.
Равным образом не могут вступать в брак лица, хотя и не объявленные недееспособными, но находящиеся в состоянии умственного расстройства или вообще в таком состоянии, в котором они не могут действовать рассудительно и понимать значение своих действий.
Объявленные недееспособными по расточительности либо привычному пьянству могут вступать в брак лишь с разрешения высшего опекунского установления. 8, 8.
139. Запрещается брак:
1) между родственниками в прямой линии и между родными братом и сестрою (полнородными, единокровными и единоутробными);
2) между лицом, состоявшим в браке, и родственником бывшего его супруга в прямой линии и
3) между усыновителем и усыновленным лицом
Препятствием к браку между родственниками, указанными в пункте 1, служит не только законное, но и внебрачное родство. 9, 9.
140. Лицо, состоящее в браке, не может вступить в новый брак.
Многоженство терпимо только у магометан, ламаитов и язычников, насколько оно допускается их вероучением. 10, 10.
141. Лицу православного, римско-католического и армяно-грегорианского исповеданий запрещается вступать в брак с нехристианином.
Лицу протестантского, еврейского, караимского и магометанского исповеданий запрещается вступать в брак с ламаитом и язычником. 12, 11.
142. Брак прекращается смертью одного из супругов.
Для расторжения брака или для признания его недействительным, кроме случаев, полояжительно в законе предусмотренных, требуется решение подлежащего суда. 13, 12.

ОТДЕЛЕНИЕ 2. Правила для лиц православного исповедания.
143. Монашествующие и состоящие в иерейском или диаконском сане не могут вступать в брак.
144. Сверх случаев,предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 139, запрещается брак между лицами, состоящими в первых четырех степенях родства или двухродного свойства, a также между лицами, из которых одно состояло в браке с отчимом, мачихою, пасынком или падчерицею другого. 15, 16, 14.
145. По духовному родству запрещается брак восприемника при крещении лица мужского пола с матерью восприятого и брак восприемницы при крещении лица женского пола с отцом восприятой. 17, 15.
146. Запрещается вступать в четвертый брак. 18, 16.

ОТДЕЛЕНИЕ 3. Правила для старообрядцев и отделившихся от православия сектантов.
147. К браку старообрядцев и отделившихся от православия сектантов применяются правила, постановленные в статьях 144—146. 21, 18.

ОТДЕЛЕНИЕ 4. Правила для инославных христиан.
I. Правила для лиц римско-католического исповедания.
148. Монашествующия лица, давшия обет целомудрия, и духовные, имеющие степени священства, как-то: иереи. диаконы и иподиаконы, не могут вступать в брак. 22, 19.
149. Сверх случаев, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 139, по родству и свойству запрещается брак между лицами, состоящими в родстве или свойстве до четвертой канонической степени включительио, причем свойство признается препятствием к браку лишь между состоявшим в браке и родственником его супруга.
Препятствием к браку между родственниками, указанными в настоящей статье, служит не только законное, во и внебрачное родство. 23, 20.
150. Состоявшему с другим лицом в незаконном сожительстве запрещается вступать в брак с родственниками этого лица до второй канонической степепи включительно. 24, 21.
151. По духовному родству запрещается брак: 1) между лицом крестившим, с одной стороны, и лицом, принявшим крещение, и его родителями, с другой; 2) между лицом, приявшим крещение или конфирмированным, и его родителями, с одной стороны, и восприемниками, с другой.
Восприемниками при крещении признаются только те лица, которые, составляя первую чету, действительно восприняли младенца от купели. 25, 22.
152. Запрещается брак: 1) между усыновителем и усыновленным лицом и его нисходящими; 2) между усыновленными и рожденными в браке детьми усыновителя; 3) между усыновителем и женою усыновленного или между усыновительницею и мужем усыновленной и 4) между усыновленным и женою усыновителя и между усыновленною и мужем усыновительницы. 26, 28.
153. Если после сговора, совершенного в присутствии духовного лица и свидетелей, предположенный брак не состоится, то одно из сговоренных лиц не может вступить в брак с родственниками другого в первой канонической степени. 27, 24.
154. Если брак до соединения супругов телесиым союзом будет признан недействительным или прекратится смертью либо вступлением одного из супругов в монашество, то бывший супруг не может вступить в брак с родственниками другого супруга до четвертой канонической степени включительно.
Правило настоящей статьи не применяется к тому случаю, когда брак был признан недействительным по недостатку свободного и сознательного согласия. 28, 25.
155. Духовная власть можеть разрешить брак между лицами, состоящими в родстве или свойстве по боковой линии во второй или последующих канонических степенях, a равно между лицами, указанными в статьях 151—154. 29, 26.
156. Лицо, виновное в двоебрачии, не в праве, даже после смерти его законного супруга, вступить в брак с лицом, с которым оно состояло в незаконном браке. 31, 27.
157. Супругъ виновный в прелюбодеянии, не может вступить в брак с соучастником в прелюбодеянии, если невиновный супруг был убит одним из них. Равным образом супруг, виновный в прелюбодеянии, не может вступит в брак с соучастником в прелюбодеянии, если последнее сопровождалось взаимным обещанием вступить в брак в случае смерти невиновного супруга. 32, 28.
158. Лицо, виновное в умышленном лишении своего супруга жизни или в подстрекательстве к тому другого лица, не может вступить в брак с соучастником в сем преступлении. 33, 29.

II. Правила для лиц протестантского исповедания.
159. Сверх случаев, предусмотренных в пункте 1 статьи 139, лицам евангелическо-лютеранского исповедания по родству запрещается брак между родными теткою и племянником.
Брак между родными дядею и племянницею и между племянником и вдовою родного дяди дозволяется только по уважительным основаниям с разрешения подлежащей духовной власти. 34, 30.
160. Брак лиц протестантского исповедания с евреями, караимами и магомеганами допускается лишь с соблюдением следующих условий:
1) лицо протестантского исповедания на вступление в брак обязано испросить разрешение надлежащей духовной власти;
2) бракосочетание должно быть совершено только протестантским проповедником по протестантскому обряду;
3) брак женщины протестантского исповедания с магометанином, имеющим уже одну или несколько жен, может быть совершен лишь после того, как будет расторгнут брак с ними, и
4) муж магометанин во все время существования брака с женщиною протестантского исиоведания не может вступить в другой брак. 35, 31.

III. Правила для лиц армяно-грегорианского исповедания.
161. Монашествующие и состоящие в иерейском или диаконском сане не могут вступать в брак. 36, 82.
162. Сверх случаев, предусмотреиных в статье 144, запрещается брак между лицами, состоящими в первых шести степенях родства или двухродного свойства. 37, 38.
163. По духовному родству запрещается брак восприемника, его сына либо дочери с восприятою, ея матерью, сыном либо дочерью. 38, 34.
164. При наличности уважительных оснований высшая духовная власть может разрешить брак и при существовании одного из предусмотренных в статьях 162 и 163 препятствий. 39, 35.
165. Запрещается вступать в четвертый брак. 40, 36.

ОТДЕЛЕНИЕ 5. Правила для нехристиан.
I. Правила для лиц еврейского и караимского вероисповеданий.
166. Сверх случаев, предусмотренных в пункте 1 статьи 139, по родству лицам еврейского и караимского исповеданий запрещается брак между родными теткою и племянником, a караимам также и брак между родными дядею и племянницею. 42, 37.
167. Сверх случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 139, по свойству запрещается брак с вдовою или разведенною женою родного брата, с вдовою или разведенною женою родного дяди, a также, при жизни разведенной жены, с сестрою ее. 43, 38.
168. Мужу запрещается снова вступать в брак с своею разведенною женою, если брак был расторгнут по причине ее прелюбодеяния либо бесплодия, или если после развода она состояла в браке с другим лицом. 44, 39.

II. Правила для лиц магометанского исповедания.
169. Магометанину разрешается состоять в браке одновременно не более, как с четырьмя женами. 45, 40.
170. Сверх случаев, предусмотренных в пункте 1 статьи 139, по родству запрещается брак между родными дядею и племянницею или ее нисходящими, равно как между родными теткою и племянииком или его нисходящими. 46, 41.
171. Магометанам суннитского учения запрещается при существовании прежнего брака вступат в брак с родственницею жены, состоящею с нею в таком родстве, которое, согласно пункту 1 статьи 139 и статье 170, составляет препятствие к браку.
Магометанам шиитского учения запрещается при существовааии прежнего брака вступать в брак с сестрою жены; для вступления в брак с племянницею жены необходимо согласие жены. 47, 42.
172. Состоявшему с другим лицом в незаконном сожительстве запрещается вступать в брак с родственниками этого лица по прямой линии. 48, 43.
173. Женщине, состоявшей в браке, запрещается вступать в новый брак до истечения трехсот шести дней со времени прекращения предшествующего брака, расторжении его или признания его недействительным. Отступление от этого правила допускается в следующих случаях: 1) если в продолжение означенного срока последовало разрешение от бремени; 2) если, по истечении трех месяцев со времени прекращения брака, его расторжения или признания его недействительным, будет удостоверено, что желающая вступить в брак не беременна, и 3) если до истечения означенного срока со времени расторжения брака или признания его недействительным бывшие супруги вновь вступают в брак.
Вдова во всяком случае не должна вступать в новый брак ранее истечения со дня смерти мужа четырех месяцев и десяти дней. 49, 44.
174. Запрещается брак между лицами, которые, по правилам, принятым в суннитском или шиитском учении, признаются состоящими между собою в таком молочном родстве, которое составляет препятствие к браку. 60, 45.
III. Правила для ламаитов и язычников.
175. Брак ламаитов и язычников, сверх случаев, предусмотренных в отделении 1 вастоящей главы, запрещается при существовании препятствий, установленных вероучением вступающих в брак. 81, 46.
Глава II. Брачный сговор.
176. Взаимное обещание сочетаться браком (сговор или помолвка) не дает права на иск о заключении брака. 52, 47.
177. Обеспечение вступления в брак неустойкою или передачею денежной суммы либо иного имущества признается недействительным. 53, 48.
178. Если предположенный между помолвленными брак не состоится, то подлежат возвращению деньги или иное имущество, данные в виду предстоявшнго брака одному из помолвленных другим, его родителями, или лицами, в отношении предстоявшего брака заменявшими место родителей.
Подарки, сделанные одним из помолвленных другому при сговоре или после него, не подлежат возвращению, если предположенный брак не состоится вследствие смерти дарителя, отказа его от вступления в брак без уважительной причины, либо такого его поведеяия, которое послужило уважительною причиною к отказу другого помолвленного от вступления в брак. 54, 49.
179. Помолвленный, который без уважительной причины отказался от вступления в брак, или поведение которого послужило уважительною причиною к отказу другого помолвленного, обязан возместить этому помолвленному, его родителям или лицам, которые в отношении предстоявшего брака заменяли место родителей, убытки, понесенные ими вследетвие сделанных в виду брака затрат. Не возмещаются затраты, не соответствующия положению и имущественным средствам помолвленного, по вине которого брак не состоялся. 55, 50.
180. Иск о возвращении переданного в виду предстоявшего брака имущества (ст. 178) или о возмещении убытков (ст. 179) может быть предъявлен лишь до истечения года с того времени, когда последовал отказ от вступления в брак со стороны ответчика или, в виду его поведения, со стороны истца.
Если лицо, имеющее указанные в статьях 178 и 179 права, умерло до предъявления иска, то означенные права не переходят к его наследникам, разве бы наследником состоял сам помолвленный. 56, 51.
181. Жених, имевший с невестою плотскую связь, в случае неисполнения им без уважительной причины своего обещаиия жениться, обязан доставлять невесте до ея замужества содержание, если она в том нуждается. Обязанный к доставлению содержания не вправессылаться на то, что содержание должно быть доставляемо ее родственниками.
Иск о содержании может быть предъявлен лишь до истечения года с назначенного срока для бракосочетания, a если этого срока не было назначено, то со дня отказа жениха от вступления в брак. 57, 52.
182. Договор о вознаграждении за содействие к устройству брака недействителен. 59, 53.
Глава III. Совершение бракосочетания.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Правила для лиц всех исповеданий.
183. Бракосочетание совершается публично венчанием или исполнением иного обряда, требуемого для установления брака по правилам исповедания вступающих в брак.
Бракосочетание совершается в личном присутствии вступающих в брак и в присутствии не менее двух свидетелей. 60, 54.
184. Бракосочетанию предшествует оглашение предположенного брака, которое производится в три ближайшие между собою воскресные или праздничные дни перед окончанием богослужения в приходской церкви жениха и невесты.
Оглашение брака нехристиан производится по месту жительства жениха и невесты в синагоге, мечети или ином месте обычного богослужения.
Сверх предусмотренных настоящею статьею трех оглашений должно быть произведено еще одно оглашение по прежнему месту жительства помолвленного, если со времени перемены им места жительства прошло менее трех месяцев. 61, 55.
185. Предбрачным оглашением объявляются звание, имя, отчество и фамилия как жениха, так и невесты. Каждый, имеюищий сведения о законных препятствиях к браку, должен заявить о том не позже дня последнего оглашения духовному лицу, совершающему оглашение, или до бракосочетания—духовному лицу, совершающему оное.
Немедленно после каждого оглашения на особых, приобщаемых затем к обыскной книге (ст. 703), листах должны быть отмечены оглашенные сведения, день оглашения, a равно, какое по счету оглашение данного брака было произведено.
Когда бракосочетание совершается не тем духовным лицом, которое производило оглашение, о производстве оглашевия выдается удостоверение. В этом удоетоверении помещается заявлеиие о препятствии к браку, если таковое было сделано, с показанием, кем сделано заявление и где живет заявивший. 62, 56.
186. Если предположенный брак лица православного исповедания с лицом инославного христианского исповедания либо вообще брак лиц, принадлежащих к разным исповеданиям, не может быть оглашен по правилам статьи 184 в виду отсутствия в месте жительства того из сочетающихся, который принадлежит к инославному христианскому либо нехристианскому исповеданию, духовенства его исповедания, либо в виду того, что это духовенство уклоняется от производства оглашения, то оглашение совершается посредством объявления, выставляемого иа семь дней по месту жительства сочетающегося, в городах—в полицейском управлении, a вне городов—в волостном правлении, у наружных дверей.
Полицейское или волостное правление в производстве оглашения выдает вступающему в брак удостоверение, которое представляется духовному лицу, совершающему бракосочетание. Заявление о существовании законных препятствий к браку должно быть сделано этому духовному лицу до бракосочетания. 63, 57.
187. Если в течение шести месяцев со дня последнего оглашения бракосочеиание не состоится, то оно может совершиться не иначе, как по производстве вновь оглашения. 64, 58.
188. Бракосочетание может быть совершено после лишь двукратного или однократного оглашения, а, при наличности особенно уважительиых причин, и без предбрачного оглашения, в случае болезни, угрожающей близкою опасностию жизни жениха или невесты, и в случае непредвиденной необходимости безотлагательного отьезда жениха по службе на продолжительный срок. 68, 59.
189. Духовное лицо до совершения бракосочетания удостоверяется в отсутствии законных препятствий к браку и в соблюдении требований закона для вступления в брак. 66, 60.
190. Жених и невеста, имеющие паспорты или иные виды на жительство, предъявляют их духовному лицу, совершающему бракосочетание. 67, 61.
191. Если жених или невеста состояли уже в браке, то прекращение либо расторжение брака или признание его недействительным должны быть удостоверены письменными доказательствами. 68, 62.
192. Для удостоверения обстоятельств, записанных в метрической книге той же церкви или иного места обычного богослужения, где предстоит бракосочетание, досгаточно справки самого духовного лица по этой книге. 69, 68.
193. Если сделано заявление о законном препятствии к браку или духовное лицо, совершающее бракосочетание, само усматривает таковое, то оно предоставляет жениху и невесте удостоверить отсутствие препятствия письменными доказательствами. Об обстоятельствах, которые не могут быть удостоверены письменными доказательствами, духовное лицо требует письменного показания жениха или невесты и двух заслуживающих доверия лиц (поручителей). 70, 64.
194. Немедленно по совершении венчания или иного, требуемого для установления брака, обряда, сверх внесения в метрическую книгу записи о браке, духовное лицо, совершившее бракосочетание, на паспортах или иных видах на жительство, предъявленных вступившими в брак (ст. 190), отмечает: когда, где, с кем и каким по счету браком состоялось бракосочетание. 71, 65.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Правила для лиц православного исповедания.
195. Обручение совершается совокупно с венчанием. 72, 66.
196. Венчание совершается священником в церкви.
С разрешения епархиального архиерея допускается венчание вне церкви 1) в тех местностях, где невозможно венчание в церкви, или 2) в случае невозможности для кого-либо из сочетающихся прибыть в церковь в виду тяжкой его болезни или по иной уважительной причине. 73, 67.

ОТДЕЛЕНИЕ 3. Брак лиц православного исповедания с лицами других христианских исповеданий.
197. Бракосочетание лица православного исповедания с лицом другого христианского исповедания должно быть совершено православным священником по правилам православного исповедания. 74, 68.
198. Дети, происшедшие от брака разноверных супругов, из которых один принадлежит к православному исповеданию, должны быть крещены в православной вере. 75, 69.
ОТДЕЛЕНИЕ 4. Правила для инославных христиан.
1. Общие правила.
199. Бракосочетание инославных христиан, принадлежащих к разным исповеданиям, совершается духовенством одного из этих исповеданий, по соглашению жениха и невесты. 76, 70.
200. Дети супругов, принадлежащих к разным инославным исповеданиям, крестятся, по желанию родителей, в одном из христианских исповеданий, при разногласии между родителями, сыновья крестятся в отцовской вере, a дочери в вере матери.
Дети супругов, из которых один принадлежит к инославному храстианскому, a другой к нехристиапскому исповеданию, должны быть крещены по обряду одного из христианских всповеданий. 77, 71.
201. В местности, где нет духовенства исповедаиия жениха или невесты, бракосочетание старообрядцев и отделившвхся от православия сектантов, a также инославных христиан, по их желанию, может быть совершено венчанием православным священником по правилам православного исповедания. 78, 72.
II. Правила для лиц римско-католического исповедания.
202. Духовная власть может разрешить совершение бракосочетания после одного лишь оглашения. 79, 73.
203. Если бракосочетанию предшествует лишь одно оглашение, то бракосочетание может быть совершено не прежде, как на четвертый день после оглашения. 80, 74.
204. Сверх случаев, предусмотренных в статье 188, священнику дозволяется совершить бракосочетание без предбрачного оглашения, когда в брак вступают такие лица, которые и прежде всеми считались состоящими в браке. 81, 75.
205. Бракосочетание совершается в церкви прихода обоих сочетающихся или одного из них местным священником или заступающим его место. Бракосочетание может быть совершено в другом приходе или другим священником не иначе, как с согласия подлежащего священника или с разрешения епархиального начальства. 82, 76.
206. Надлежащим для бракосочетания приходом считается тот приходъ, в котором оба сочетающиеся или один из них имели постоянное пребывание в течение последних шести месяцев. Если же они прежде жили в другой епархии, то этот срок удваивается. 83, 77.
207. Лица, по своим занятиям не имеющия постоянного места пребывания, могут быть венчаны священником того прихода, в котором они временно проживают. 84, 78.
ОТДЕЛЕНИЕ 5. Правила для старообрядцев и сектантов.
208. Брачный союз старообрядцев и отделившихся от православия сектантов имеет силу, присвоенную законом браку, со времени внесения настятелем или наставником общины акта о бракосочетании в метрическую книгу. 85, 79.
209. Брак лиц, принадлежащих к таким сектам инославных исповеданий, которые не имеют утвержденных правительством духовных лиц или наставников, имеет силу, присвоенную законом браку, со времени внесения акта о бракосочетании в метрическую книгу полицейского управления или волостного правления. 86
ОТДЕЛЕНИЕ 6. Правила для ламаитов и язычников.
210. Брак ламаитов и язычников совершается с соблюдением обрядов, требуемых для установления брака по правилам вероучения сочетающихся. 88, 82
Г л a в a IV. Доказательства брачного союза.
211. Доказательством брачного союза служит внесенная в метрическую книгу запись о совершении брака. 89, 88.
212. В дополнение имеющейся — в метрической книге записи о браке и в разъяснение возбуждаемых ею сомнений допускаются как письменные доказательства, так и показания свидетелей. 90, 84.
213. Если невозможно доказать брак записью в метрической книге, вследствие утраты или порчи подлежащей, по месту и времени совершения брака, книги, или если удостоверено, что она вовсе не была ведена, то в подтверждение совершения бракосочетания принимаются письменные доказательства и свидетельския показания; если же за давностью времени или по другим причинам нельзя представить доказательств самого бракосочетания, то существование брака может быть удостоверено по совокупности обстоятельств, указывающих, что два лица не только именовались явно мужем и женою, но и пользовались зависящими от брака правами и считались состоящими в браке (постоянное пользование положением супругов). В подтверждение этих обстоятельств допускаются и свидетельские показания. 91 и 94, 85.
214. При отсутствии записи о браке в подлежащей, по месту и времени совершения брака, метрической книге, применяются правила предыдущей статьи, с тем изъятием, что, в подтверждение совершения бракосочетания или постоянного пользования положением супругов, кроме показаний совершавших бракосочетание духовных лиц, допускаются показания свидетелей только при наличности других доказательств, по которым существование брака представляется вероятным. 92, 86.
215. Лицо, не имеющее возможности сослаться на запись о браке вследствие неизвестности ему времени или места бракосочетания супругов, вправе доказывать существование брака постоянным пользованием положением супругов. 93, 87.
216. В отступление от правил, установленных в статьях 213—215, существование брака старообрядцев и отделившихся от православия сектантов, a равно указанных в статье 209 сектантов инославных исповеданий, при невозможности сослаться на запись о браке в метрической книге, может быть доказываемо постоянным пользованием положением супругов только в следующих случаях: 1) если подлежащая метрическая книга утрачена или подверглась порче, и если притом, за давностью времени или по иным причинам, нельзя представить других доказательств того, что акт о бракосочетании был внесен в книгу; 2) если, при отсутствии в метрической книге записи о бракосочетании, будет удостоверено, что внесеиие акта о бракосочетании в метрическую книгу не последовало помимо вины старообрядцев или сектантов (ст. 208 и 209), вступивших в брак по правилам своего вероучения, и 3) если доказывающий существование брака другого лица, не зная времени или места внесения записи о бракосочетании в книгу, лишен возможности сослаться на эту запись, a между тем представляется вероятным, что запись была внесена в метрическую книгу. 98, 88.
Г л a в a V. Брак лиц, переменяющих исповедание.
217. Перемена исповедания обоими супругами или одним из них не имеет влияния на действительность существующого брака, хотя бы он был совершен при валичности таких обстоятельств, которые признаются препятствием к браку во вновь принятом исповедании. 96, 89.
218. Принятие христианства одним из супругов дает как ему, так и другому супругу, оставшемуся нехристианином, право требовать расторжения их брака. 97, 90.
219. В случае принятия христиаиства магометанином, ламаитом или язычником, имеющим несколько жен, остается в силе брак с женою, которая также обратилась в христианство, a если ни одна из жен не приняла христианства, то с избранною самим мужем женою, если она изъявила согласие на продолжение брака. Брак с другими женами расторгается. Если же в христианство обратились несколько жен или все жены привявшего христианство магометанина, ламаита или язычника, то остается в силе брак лишь с одной из них, по взаимному между ним и ею соглашению. 68, 91.
220. С принятием христианства женою магометанина, ламаита или язычника брак ее сохраняет силу, если муж согласится остаться в единобрачии с этой женою и последует расторжение брака с другими его женами. Во все время существования этого брака муж не может вступить в новый брак. 99, 92.
221. В случаях, предусмотренных в статьях 219 и 220, вслед за принятием одним из супругов христианского исповедания, установление, которому подведомы брачные дела лиц этого исповедания, по выслушании объяснения супругов, определяет, остается ли в силе или расторгается существовавший до принятия христианства брак. 100, 93.
222. К крещению детей, родившихся после перемены одним из супругов исповедания, применяются, сообразно вновь принятому исповеданию, правила, поставовленные в статьях 198 и 200. 101, 94.
Г л a в a VI. Брак русских подданных за границею.
223. Брак между русскими подданными за границею подчиняется русским законам как относительно совершения бракосочетания, так и относительно препятствий к браку и требований закона для вступления в брак. 102, 95.
224. Правило предыдущей статьи распространяется и на совершаемые за границею браки между русскими подданными и иностранцами. Но брак русской подданной с иностранцем имеет силу и в том случае, когда бракосочетание совершено с соблюдением требований, установленных для действительности брака по отечественному закону мужа. 103, 96.
225. Предбрачное оглашение брака русского подданного производится не только за границею по действующим в месте совершения бракосочетания законам, но и в России в последнем, перед выездом за границу, месте его жительства.
Совершающий в России оглашение удостоверяется в отсутствии законных препятствий к браку и в соблюдении требований закона для вступления в брак и выдает в том свидетельство. При этом личная явка сочетающихся необязательна. Если жених и невеста одинакового исповвдания, то, хотя бы оглашение их брака, согласно статье 184, было произведено в разных местах, достаточно выдачи одного свидетельства. Выданное свидительство дествительно в течение шести месяцев со дня последнего оглашения, о чем и означается в свидетельстве.
Оглашение брака в России не требуется, когда вступающие в брак лица живут в месте, в котором предположено совершение бракосочетания, более одного года. В сем случае свидетельство об отсутствии законных препятствий к браку и о соблюдении требований закона для вступления в брак выдается либо русскими дипломатическими или консульскими агентами, либо причтом заграничной православной церкви, состоящей в введении русской власти. Выданное свидетельство действительно в течение шести месяцев со дня его выдачи, о чем и означается в свидетельстве.
При венчании русских подданных в заграничной православной церкви, состоящей в ведении русской власти, причт этой церкви сам удостоверяется в отсутствии законных препятствий к браку и в соблюдении требований закона для вступления в брак. 104, 97.
226. Удостоверенная копия акта о совершении брака за границею, кроме случая, когда бракосочетание совершено в церкви, состоящей в ведении русской власти, должна быть представлена русским подданным, вступившим в брак за границею, в находящееся в С.-Петербурге установление, хранящее метрические книги подлежащего исповедания. 105, 98.
Глава VII. Брак иностранцев в России.
227. Брак иностранца в России, относительно препятствии к браку и условии, требуемых для вступления в брак, подчиняется отечественному закону иностранца. Однако не допускается вступление иностранца в брак в России вопреки запрещениям, установленным в статьях 131, 132, 138, 139 (п.п. 1 и 2), 140 и 141. 106, 99.
228. Для вступления в России в брак с лицом, состоящим в русском или иностранном подданстве, иностранец должен удостоверить отсутствие препятсивий к браку, исполнение постановлений отечественного его закона о предбрачном оглашении и соблюдение того, что по этому закону необходимо для приступления к бракосочетанию. Доказательством могут служить свидетельства дипломатических либо консульских агентов или подлежащих властей государства, к которому принадлежит сочетающийся. Оглашению предположенного брака за границею не требуется, если иностранец, вступающий в брак, живет в России более одного года. 107, 100.
229. Бракосочетание иностранцев в России совершается или по отечественному их закону, или по правилам, постановленным в статье 183. 106, 101
Глава VIII. Личные права и обязанности супругов.
230. Брак создает для мужа и жены обязанность супружеской верности, взаимного попечения и помощи друг другу. 108, 102.
231. Мужу, как главе семыи, принадлежит решительный голос в семейной жизни.
Жена не обязана подчиняться распоряжениям мужа, насколько они оказываются злоупотреблением предоставленною мужу властью. 109, 103.
232. Жена—хозяйка дома и помогает мужу, по мере возможносии, в его работах и промысле. 110, 104
233. Жена именуется по званию и фамилии мужа и пользуется прававами его состояния, его титулом и гербом, хотя бы впоследствии муж был лишен прав состояния.
Жена высшего сравнительно с мужем состояния сохраняет, как во время брака, так и после его прекращения или расторжения, права сего состояния, приобретенные ею по происхождению или вследствие прежнего брака. 111, 105.
234. Супруги обязаны жить вместе. Жена должна следовать за мужем при перемене им места жительства, разве бы исполнение этой обязанности грозило очевидною опасностью для ее жизни или здоровья либо разорением семьи. 112, 106.
235. Муж несет издержки супружеской жизни. Жена принимает участие в этих издержках лишь сообразно доходам с принадлежащего ей имущества. 113, 107.
236. Муж обязан доставлять жене содержание соответственно своему общественному положению и своим средствам.
Но если жена живет отдельно от мужа по своей вине, то муж обязан доставлять жене содержание только в том случае, когда она находится в нужде и не имеет возможности содержать себя своим трудом, и притом обязан доставлять содержание лишь в размере, необходимом для удовлетворения насущных потребностей (насущное содержание) 2). 114, 108.
237. Жена обязана доставлять мужу содержание лишь в том случае, когда муж находится в нужде и не имеет возможности содержать себя своим трудом; содержание должно быть доставляемо мужу соответственно его общественному положению и средствам жены, но если супруги живут раздельно по вине мужа, то жена обязана доставлять мужу лишь насущное содержание. 116, 109.
Глава IX. Отношепия супругов по имуществу.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие правила.
238. Брак не установляет общности имущества супругов. Каждый из супругов сохраняет принадлежавшее ему до брака имущество и во время брака может приобретать имущество и распоряжаться им независимо от другого супруга. 116, 110.
239. Супруг не вправераспоряжаться имуществом другого супруга без его на то полномочия. 117, 111.
240. Супруг не отвечает по обязательствам другого супруга. 118, 112.
241. Супруги могут отчуждать другъ другу принадлежащее каждому из них имущество и вообще вступать между собою во всякие договоры. 119, 113.
242. Сверх случаев отмены дарения, предусмотренных в правилах о дарении, по смерти одаренного супруга переживший его супруг-даритель имеет право отменить дарение, если от их брака не осталось детей или их нисходящих. Право требовать отмены дарения может быть осуществлено только самим дарителем и притом лишь в течение года со дня смерти одаренного. 120, 114.
243. Супруг, заведующий имуществом или делами другого супруга, должен соблюдать ту осмотрительность, какую он прилагает к своим делам, но не освобождается от ответственности за убытки, причиненные грубою его неосторожностью.
Со времени заявления другим супругом требования о прекращении заведывания и вообще с наступлением обязанности возвратить имущество или прекратить заведывание, ответственность супруга определяется по общим правилам. 121, 115.
244. От супруга, заведующего имуществом или делами другого супруга, не может быть требуем отчет в полученных во время брака доходах, разве бы получение либо оставление их супругом в своем распоряжении происходило вопреки воле другого супруга, или обязанность давать отчет была положительно оговорена. Эта обязанность может быть установлена во всякое время, хотя бы ранее супруг отказался от требования отчета. 123, 116.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Приданое.
245. Приданым признается имущество, наделенное лицу женского пола по случаю замужества родителями, родственниками или другими лицами, с указанием, что наделенное имущество составляет приданое.
246. Обещание в приданое движимого имущества на сумму свыше трехсот рублей или недвижимого имущества должно быть удостоверено на письме.
247. Исполнение обещания наделить приданое может быть требуемо вступившею в брак либо, в ее пользу, мужем.
248. Приданое, обещанное лицом, согласие которого необходимо по закону для вступления в брак, не может быть требуемо, когда брак состоялся без испрошения согласия этого лица, или несмотря на отказ его в изъявлении согласия.
249. Права, основанные на общении наделить приданое, не могут быть передаваемы другим лицам и переходят по наследству лишь настолько, насколько наследниками являются дети от брака, по случаю которого дано обещание наделить приданое, и муж вступившей в брак.
250. Обещавший приданое, в случае просрочки с исполнении принятого обязательства, должен выдать доходы с обещанного в приданое имущества со дня совершения бракосочетания.
251. Иски о выдаче приданого (ст. 247) или доходов (ст. 250) погашаются пятилетней давностью, течение которой начинается со времени совершения бракосочетания.
252. Приданое принадлежит жене, хотя бы оно было передано мужу.
253. Муж относительно приданого жены имеет лишь те права, которые в его пользу положительно установлены наделившим приданое, но во всяком случае обязан обращать доходы с приданого преимущественно на нужды семьи.
Если составляющие приданое капитал или иное движимое имущество отданы мужу без установления для него какого-либо права, то жена может требовать передачи ей полученного мужем приданого , а до передачи на муже лежит управление этим имуществом.
254. Наделение в приданое движимого имущества на сумму свыше трехсот рублей и установление в пользу мужа прав на такое имущество должны быть удостоверены на письме. Наделение в приданое вещей, предназначенных для личного употребления одного или обоих супругов или для их домашнего обзаведения, может быть доказываемо и свидетельскими показаниями, независимо от стоимости этих вещей.
255. При передаче мужу приданого, состоящего из капитала или иного движимого имущества, могут быть, по требованию лица, наделяющего приданое, или жены, приняты меры обеспечения приданого.
Обеспечение приданого недвижимым имением мужа производится по правилам, постановленным для залога.
Со стороны жены требование об обеспечении может быть заявлено и после передачи приданого мужу.
256. Предоставленное мужу пользовладение приданым подчиняется правилам о пользовладении, с изъятиями, установленным в последующих статьях.
257. Муж, которому предоставлено пользовладение приданым, несет, в пределах получаемого им с приданого дохода, издержки по исполнению лежащей на жене в силу закона обязанности содержать нуждающихся ее родственников, насколько для исполнению женою этой обязанности недостаточно имеющихся в распоряжении ее самой доходов с другого ее имущества.
258. Имущество жены, пока остается в силе предоставленное на него мужу право пользовладения, не может быть, без согласия мужа, ни отчуждаемо, ни закладываемо женою, хотя бы с сохранением принадлежащих мужу прав.
259. Жена может потребовать лишения мужа предоставленного ему пользовладевия илп управления приданым:
1) когда он не исполняет сопряженных с пользовладением или управлением обязанностей;
2) когда дальнейшее оставление имущества жены в его пользовладении либо управлении угрожает утратою имущества или значительными убытками, и
3) когда муж не исполняет своей обязанности относительно содержания жены и детей. 139, 182.
260. Предоставленное мужу пользовладение или управление приданым прекращаются:
1) вследствие объявления мужа недееспособным или несостоятельным;
2) вследствие смерти одного из супругов или присуждения его к каторге или ссылке на поселение;
3) вследствие признания брака иедействительным или расторжения его и
4) вследствие разрешения супругам раздельного жительства на неопределенное время. 140, 183.
Глава X. Разрешение раздельного жительства супругов.
261. По просьбе одного из супругов, гражданский суд разрешает ему раздельное от другого супруга жительство, если совместная супружеская жизнь представляется для просителя невыносимою вследствие жестокого с ним или детьми обращения другого супруга, нанесения просителю тяжких оскорблений, сифилитической или иной прилипчивой отвратительной болезни другого супруга, развратной или позорной его жизни, постоянного пьянства или безрассудного и разорительного для семьи мотовства, a равно такой болезни жены, при которой продолжение супружеского сожития представляется опасным для ее жизни или здоровья. 141, 184.
262. Раздельное жительство супругов может быть также разрешено вследствие злонамеренного оставления просителя другим супругом, если оно продолжалось не менее года и если супружеская жизнь не была восстановлена по вине ответчика в течение трех месяцев после обращения к нему просителем требования о восстановлении совместной жизни. 142, 185.
263. Жене, по ея ходатайству, может быть разрешено отдельное жительство от мужа, когда он не имеет оседлости, отказывает просительнице и детям в необходимом содержании или, при недостаточности доставляемых им средств, препятствует жене снискивать средства в жизни собственным трудом. 143, 196.
264. Раздельное жительство супругов разрешается на срок от одного года, до трех лет или на неопределенное время.
Назначенный срок может быть впоследствии продолжен вновь до трех лет или заменен разрешением раздельного жительства на неопределенное время. 144, 197.
265. Раздельное жительство супругов не может быть разрешено на основании одного лишь их о том соглашения. 145, 198.
266. Во время раздельного жительства супругов жена, кроме случая, указанного в статье 268, не обязана испрашивать разрешения мужа на те сделки, на совершение коих требуется его согласие при совместной супружеской жизни. 146, 199.
267. Разрешение раздельного жительства супругов не освобождает их от обязанности, установленной в статьях 235—237. 147, 140.
268. От соглашения супругов зависит определить, у кого из них, в случае разрешения им раздельного жительства, должны остаться несовершениолетние дети.
Невиновный супруг вправе требовать оставления у него всех детей.
В случае отсутствия соглашения родителей, a равно необходимости отступить для блага детей от установленных в настоящей статье правил, подлежащее опекунское установление определяет, у кого из родителей должны остаться несовершеннолетние дети. 148, 141.
269. Родительская власть над детьми принадлежпт тому из родителей, у которого оставлены дети. 149, 142.
270. Каждый из родителей обязан, сообразно своим средствам, участвовать в издержках на содержание и тех детей, которые находятся у другого родителя. 150, 143.
271. Родитель имеет право свидания с детьми, находящимися у другого супруга. Способ и время осуществления этого права, в случае разногласия родителей, определяется местным мировым либо городским судьею или земским иачальником. 151, 144.
272. По смерти родителя, у которого оставлены были дети, a также в случаях лишения его родительской власти или приостановления ее, находившиеся при нем дети поступают под родительскую власть другого родителя, разве бы подлежащее опекунское установление, ради блага детей, сочло необходимым назначить к ним особого опекуна. 152, 145.
273. Устранение повода, по которому состоялось разрешение раздельного жительства, может служить основанием к ходатайству об отмене этого разрешения. 133, 146
274. Данное на раздельное жительство разрешение утрачивает силу вследствие восстановления, по взаимному согласию супругов, совместной их жизни. 134, 147.
275. На время производства дела суд может, по просьбе истца, допустить раздельное жительство супругов, a равно, по просьбе кого-либо из супругов, указать, на чьем попечении должны остаться несовершеннолетние дети. 135, 148.
276. Установленные в решении гражданского суда о допущении раздельного жительства супругов обстоятельства, служащие по закону поводом к разводу или же к разлучению от стола и ложа по правиламь римско-католического исповедания, не обязательны для духовного суда, рассматривающего дело о разводе или разлучении тех же супругов.
Равным образом отказ духовного суда в просьбе о разводе или разлучении не лишает супругов права обратиться в гражданский суд с просьбою о разрешении раздельного жительства. 166, 149.
Глава XI. Расторжение брака.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Правила для лиц всех исповеданий
1. Общие правила.
277. Расторжение брака (развод) допускается только по просьбе кого-либо из супругов.
В предусмотренных в статьях 219 и 220 случаях принятия одним из супругов христианства брак может быть расторгнут и без просьбы кого-либо из супругов. 157, 150.
278. Законный представитель недееспособного супруга не может возбудить дела о расторжении брака. Супруг несовершеннолетний или объявленный недееспособным по расточительности либо по привычному пьянству может сам начать и вести начатое им или другим супрругом дело о расторжении брака. Супруга, объявленного недееспособным по душевной боленви, глухонемоте или немоте, в деле, возбужденном самим этим супругом до объявления его недееспособвымь или начатом другим супругом, представляет опекун. 158, 151.
270. ПослЬ смерти кого-либо из супругов или признания брака их недействптельным не может быть начато дело о расторжении брака; начатое ранее дело прекращается. 159, 152.
280. Дела о расторжении брака ведаются: 1) в случае принадлежности обоих супругов или хотя бы одного из них к православному исповеданию, a также, когда бракосочетание их совершено по правилам православного исповедания (ст. 201), — духовнымь судом православного исповедания; 2) в случае принадлежности обоих супругов к одному инославному христианскому исповеданию,— духовным судом сего исповедания; 3) в случае принадлежности их к разным инославным христианским исповеданиям,—духовным судом исповедания ответчика; 4) в случае принадлежности ответчика к римско-католическому исповеданию,—духовным судом исповедания истца и 5) в случае принадлежности одного из супругов к инославному христианскому, a другого к нехристианскому исповеданию,—духовным судом исповедания христианина. 160, 153.
281. Дела о расторжении брака старообрядцев и отделившихся от православия сектантов ведутся гражданским судом.
К делам о расторжеиин браков старообрядцев и отделившихся от православия сектантов имеют соответственное применение статьи 304 и 305. 161, 154.
282. Дела о расторжении брака указанных в статье 209 сектантов инославных исповеданий, a равно евреев, караимов и магометан ведаются гражданским судом.
Расторжение брака по взаимному согласию супругов евреев, караимов и магометан совершается духовными лицами их исповеданий. 161, 154.
283. Брак ламаитов и язычников расторгается по правилам вероучения супругов.
По основаниям, указанным в статье 284, ламаиты и язычники могут просить граждаяский суд о расторжении их брака по общим правилам. 162, 155.
284. Расторжение брака допускается в случае:
1) безвестного отсутствия супруга;
2) присуждения супруга к каторге и ссылке на поселение, если другой супруг не последовал за осужденным в место его ссылки, a равно присуждеиия супруга к заключению в исправительном доме на срок ее менее шести лет;
3) посягательства одного супруга на жизнь другого или жестокого, опасного для жизии и здоровья, обращения одного супруга с другим;
4) нарушения супружеской верности прелюбодеянием и
5) неспособности супруга к супружескому сожитию. 163, 156.
285. Расторжение брака лиц римско-католического исповедания не допускается. 164, 157.
II. Расторжение брака вследствие безвестного отсутствия супруга.
286. Просить о расторжении брака может супруг лица, которое объявлено безвестно-отсутствующим по правилам Устава гражданского судопроизводства. 163, 158.
287. Брак не расторгается, если супруг, объявленный безвестно-отсутствующим, возвратился до постаповления решения о расторжении брака или имееются достоверные сведения о нахождении его в жиивых. 166, 159.
288. Когда пятилетнее или более продолжительное отсутствие мужа, состоящего в нижнем воинском звании, произошло вследствие того, что он бежал со службы, пропал без вести на войне или был взят неприятелем в плен, то требуемое статьею 286 объявление его безвестно-отсутствующим заменяется представлением женою свидетельства о времени, когда муж совершил побегъ со службы, пропал без вести на войне или взят неприятелем в плен, и о том, что муж остается неразысканным. Свидетельство выдается полицейскиим управлением того места, откуда муж поступил на службу, на основании сведений, доставленных управлению командиром отдельной войсковой части. 167, 160.
III. Расторжение брака вследствие присуждения супруга к каторге, ссылке на поселение или к заключению в исправительном доме.
289. Супруг лица, приговоренного уголовным судом к каторге, ссылке на поселение или заключению в исправительном доме на срок не менее пяти лет, может просить о расторжении брака, по вступлении приговора в законную силу, a в случае представления приговора на усмотрение ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА—по воспоследовании ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения на приведение приговора в исполнение. 168, 161.
290. Если супруг лица, приговоренного к ссылке на поселение или переводимого на поселение по отбытии каторги, не последовал за виновным супругом в место поселения, то последний может просить о расторжении брака по истечении двух лет со дня отбытия каторги или вступления приговора о ссылке на поселение в законную силу. То же правило применяется и к тому случаю, когда оба супруга, были присуждены к каторге или ссылке на поселение, по отбытии каторжных работ либо непосредствеяно по вступлении приговора в законную силу, будут поселены в разных местах. 169, 162.
291. Брак, оставшийся в силе вследствие того, что супруг последовал за вивовным супругом, a также брак, заключенный после уголовного приговора, может быть расторгнут, если осужденный супруг за совершение нового преступного деяния приговорен к какому-либо из указанных в пункте 2 статьи 284 наказаний или к наказанию, заменяющему их для ссыльных. 170, 163.
292. Помилование Верховною Властию осуждениого или смягчение по ВЫСОЧАЙШЕМУ милосердию наказания отбытия каторги, ссылки на поселение или заключения в исправительном доме на срок не менее пяти лет, a также отмена состоявшегося уголовного приговора, вследствие разрешения возобновить дело, устраняет право просить о расторжении брака, но не лишает силы состоявшееся расторжение. 171, 164.
IV. Расторжение брака вследствие посягательства на жизнь супруга или жестокого с ним обращения.
293. Посягательсиво на жизнь супруга или жестокое с ним обращение, опасное для его жизни или здоровья, служат поводом к расторжению брака, если виновность супруга-ответчика признана вошедшим в законную силу приговором уголовного суда.
Просьба о разводе, поданная до возбуждения против супруга уголовного преследования, препровождается судом, ведающим дело о расторжении брака, к состоящему при окружном суде прокурору для возбуждеиия против супруга уголовного преследования. Вошедший в законную силу приговор уголовного суда сообщается суду, ведающему дело о расторжении брака. 172, 165.
294. Просьба о разводе может быть подана лишь до истечения года со времени совершения посягательства на жизнь или со времени последнего деяния, в котором проявилось жестокое обращение. Если супруг о посягательстве на его жизнь со стороны другого супруга узнал позже его совершеиия, то годовой срок исчисляется с того времени, когда о посягательстве иа жизнь стало известно супругу, но просьба о разводе не допускается по истечения десяти лет после самого посягательства.
Течение указаниого в насгоящей статье годового срока приостанавливается на время производства уголовиого дела по обвинению супруга-ответчика в посягательстве на жизнь или в жестоком обращении. 173, 166.
V. Расторжение брака вследствии нарушения супружеской верности прелюбодеянием.
295. Поданная в духовный суд просьба о разводе вследствие нарушения супружеской верносии прелюбодеянием передается в гражданский суд для установления того, было ли ответчиком совершено прелюбодеяние. Гражданский суд, по вступлении в законную силу состоявшегося по сему предмету решения, сообщает это решение духовному суду. 174, 167.
290. Супруг, просивший о наказании виновного в прелюбодеянии по уголовным законам, лишается права требовать расторжения брака вследствие прелюбодеяяия, послужавшего поводом к уголовному преследованию. 175, 168.
297. Супруг не вправепросить о разводе, если прелюбодеяние совершено другим супругом по его побуждению или с его согласия. 176, 169.
298. В просьбе о разводе должно быть отказано по требованию супруга-ответчика, если он докажет, что истец сам совершил прелюбодеяиие. 177, 170.
299. Просьба о разводе может быть подана лишь до истечения года с того времени, когда нарушение супружеской верности, служащее основанием к просьбе о разводе, стало известно оскорбленному супругу. Просьба о разводе не допускается по истечении десяти лет со времени совершения прелюбодеяния. Если нарушение супружеской верности состоит в постоянной любовной связи одного супруга, то другой супруг может просить о разводе во всякое время, пока свизь продолжаетсл, независимо от того, когда он узнал об ее существовании, a также в течение года по ее прекращению. 178, 171.
300. Признание в прелюбодеянии со стороны обвиняемого принимается в уважение в том только случае, когда совершение прелюбодияпия, по имеющимся в деле доказательствам, представляется вероятным. 179, 172.
VI. Расторжение брака вследствие неспособности к супружескому сожитию.
301. Супруг может просить о расторжении брака вследствие неспособности другого супруга к супружескому сожитию, если эта неспособность: 1) природная или началась до вступления в брак, либо 2) хотя и наступила во время брака, но произошла от умышлепного со стороны самого супруга телесного повреждения. 180, 178.
302. Неспособность к супружескому сожитию устанавливается гражданским судом по правилам статьи 295. 181, 174.
303. Просьба о расторжении брака, основанная на первом пункте статьи 301, не может быть подана до истечения трех лет со дня бракосочетания, за исключением того случая, когда начавшаяся до брака неспособность к супружескому сожитию произошла от умышлевного со стороны самого супруга, телесного повреждения. 182, 175.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Расторжение брака инославных христиан.
1. Общие правила.
304. Брак лица инославного христианского исповедания с лицом православного исповедания, a равно брак инославных христиан, совершаемый по правилам православного исповедания (ст. 201), может быть расторгнут лишь по основаниям, указанным в статье 284. 183, 176.
305. Брак супругов, принадлежащих к разным инославым христианским исповеданиям, расторгается по правилам исповедания ответчика; если же ответчик принадлежит к римско-католическому исповеданию, то по правилам исповедания истца. 184, 177.
306. Брак лица инославного христианского исповедания с нехристианином расторгается по правилам того исповедания, к которому принадлежит супруг христианин. 185, 178.
II. Правила для лиц протестантского исповедания.
307. Сверх случаев, предусмотренныых в статье 284, брак лиц протестантского исповедания может быть расторгиут в случае:
1) злонамеренного оставления одним супругом другого;
2) неизлечимой прилипчивой или крайно отвратительной болезни одного из супругов, которою он не страдал или которую он скрывал до вступлепия в брак;
3) неизлечимой душевной болезни супруга, продолжающейся во время брака непрерывно в течение одного года;
4) развратной или позорной жизни одного из супругов, постоянного его пьянства или безрассудного и разорительного для семьи мотовства и
8) нанесения одним супругом другому тяжких оскорблений. 186, 179.
308. Оставление одним супругомь другого признается злонамеренным:
1) если жена оставила мужа без его на то согласия и, несмотра на предьявленное ей требование, без достаточных оспований отказывается к нему возвратиться;
2) если муж без достаточпых оснований отказываеися принять к себе жену, и
3) если один из супругов более года произвольно находился в отсутствии, скрывая от другого свое местопрсбывание, и, несмотря на произведенный духовным судом по просьбе оставленного супруга вызов чрез публикацию, в течение года со дня последней публикации не явится в суд или не докажет, что имеет уважательные причины к дальнейшему отсутствию, либо что оставленный супруг сам дал повод к отлучке ответчика совершением таких действий или таким образом жизни, которые по закону служат поводом к разводу. 187, 180.
309. Супруг, требующий расторжения брака по душевной болезни другого супруга, обязан обеспечить содержание последнего, если доходы с собственного имущества больного супруга представляются недостаточными. 188, 181.
310. К рассмотрению просьб о расторжении брака по основаниям, предусмотренным в пунктах 2—4 статьи 307, соответственно применяются правила статьи 295. 189, 182.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Расторжение брака нехристиан.
1. Правила для лиц еврейского и караимского исповеданий.
311. Сверх случаев, предусмотренных в статье 284, брак лиц еврейского и караимского исповеданий может быть расторгнут по просьбе одного из супругов в случае:
1) бездетности брака в течение десяти лет со времени его совершения;
2) неизлечимой прилипчивой или крайне отвратительной болезни другого супруга;
3) нанесения одним супругом другому тяжких оскорблений и
4) принуждения одним супругом другого к совершению преступных или безнравственных деяний. 190, 183.
312. Брак может быть расторгнут по просьбе жены, если муж отказывает ей в доставлении содержания. 192, 184.
313. Брак расторгается духовным лицом, ведущим метрические книги лиц еврейского или караимского исповеданий, если оба супруга по взаимному и свободному согласию обратятся к нему с просьбою о разводе.
В просьбе о разводе супругами должно быть означено, у кого из них, по взаимному их соглашению, должны остаться несовершеннолетние дети. В просьбу о разводе могут быть включаемы состоявшиеся между супругами по случаю развода соглашения относительно их имущества.
Духовное лицо прежде расторжения брака склоняет супругов к примирению и, если найдет полезным, откладывает разрешение дела, однако не более, чем на два месяца.
В случае безуспешностп этих мер духовное лицо признает брак расторгнутым, о чем составляет акт, в котором удостоверяет также последовавшее между супругами соглашение, как относительно несовершеннолетних детей, так и относительно имущества супругов. 193, 185.
II. Правила для лиц магометанского исповедания.
314. Сверх случаев, предусмотренных в статье 284, брак лиц магометанского исповедания может быть расторгнут по просьбе одного из супругов в случае:
1) неизлечимой прилипчивой или крайне отвратительиой болезни другого супруга и
2) неизлечимой душевной болезни другого супруга, продолжающейся во время брака непрерывно в течение одного года. 194, 186.
315. Брак расторгается духовным лицом, ведущим метрическия книги лиц магометанского исповедаиия, если оба супруга по взаимному и свободвому согласию обратятся к нему с просьбою о разводе.
В просьбе о разводе супругами должно быть означено, у кого из них, по взаимному их соглашению, должны остаться несовершеннолетние дети. В просьбу о разводе могут быть включаемы состоявшиеся между супругами по случаю развода соглашения относительно их имущества.
Духовное лицо прежде расторжения брака склоняет супругов к примирению и, если найдет полезным, откладывает разрешение дела, однако не более, чем на два месяца.
В случае безуспешности этих мер духовное лицо признает брак расторгнутым, о чем составляет акт, в котором удостоверяет также последовавшее между супругами соглашение, как относительно несовершеннолетних детей, так и относительно имущества супругов. 195, 187.
316. Супруг, требующий расторжения брака по душевной болезни другого супруга, обязан обеспечить содержение последнего, если доходы с собственного имущества больного супруга представллются недостаточными.
При расторжении брака по взаивмному согласию супругов, жеиа, за отсутствием иного соглашения, имеет право иа получение от мужа содержания в течение трехсот шести дней. Это право жены прекращается с выходом ее замуж до истечения трехсот шести дней, a в случае беременности ее во время совершения развода—с разрешением ее от бремени. 196, 188.
ОТДЕЛЕНИЕ 4. Положение супругов и детей во время производства дела о расторжении брака.
317. На время производства дела о расторжении брака суд, по просьбе одного из супругов, может разрешитьим жить раздельно. 197, 189.
318. При раздельном жительстве супругов во время производсгва дела о разводе, обязанности мужа и жены к доставлению друг другу содержания определяются по правилам, установленным в статьях 235—237. 198, 190.
319. Во время производства дела о разводе несовершеннолетние дети могут быть передапы живущей отделльно от мужа матери по взаимному соглашению родителей или по постановлению суда, если он призвает это необходимым для блага детей. Передача детей матери до окончания дела о разводе не пероносиг на нее права управления имуществом детей и представительства их личности. 199, 191.
ОТДЕЛЕНИЕ 5. Последствия расторжения брака.
320. Со времвни вступления в законную силу решения о растожении брака, либо, в случаях, предусмотренных в статьях 313 и 315, со времени совершения акта о разводе, брачный союз признается прекратившимся. 200, 192.
321. Разведенная жена сохраняет супружескую фамилию и права состояния, приобретенные ею вследствие брака.
Разведенная жена вправепросить о возвращении ей фамилии, которую она носила до брака.
В случае расторжения брака по вине жены муж вправе просить о запрещении жены носить его фамилию. 201, 193.
322. В случае расторжения брака невиновный супруг сохраняет право требовать содержания от виновного супруга; однако муж вправе требовать содержания лишь в том случае, если находится в нужде и лишен возможности содержать себя своим трудом.
Правом требовать содержания не пользуется супруг, который оказывается в нужде вследствие лености или порочной жизни.
Право разведенного супруга на содержание прекращается вступлением его в другой брак. 202, 194.
323. Дарение, произведенное одним супругом другому во время брака или хотя бы до брака, но после брачного сговора, может быть отменено дарителем, если брак расторгнут по вине одного одаренного. В сем случае применяются правила об отмене дарения вследствие неблагодарности, причем годовой срок для отмены (ст. 1800) дарения исчисляется со дня вступления в законную силу решения о расторжении брака. 203, 195.
324. Лицу православного исповедания, брак которого расторгнут вследствие его пролюбодеяния, предоставляется право вступить в новый брак. В случае нарушения прелюбодеянием святости и второго брака, виновный супруг лишается права на вступление в новый брак. 204, 196.
325. Лицо армяно-грегорианского исповедания, брак которого расторгнут вследствие его прелюбодеяния, лишается права на вступлевие в новый брак. 204, 194.
326. Лицу протестантского исповедания, брак которого расторгнут вследствие его прелюбодеяиия или злонамеренного оставления им своего супруга, в решении о разводе может бьть воспрещено вступление в новый брак.
При наличности такого запрещения подлежащая духовная власть может разрешить разведенному супругу вступление в новый брак лишь в случае: 1) если иевиновный супруг умер или объявлен безвестно-отсутствующим; 2) если он вступил в новый брак, или 3) если он изъявил согласие на новый брак виновного супруга. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 п 3, разведенный супруг может получить разрешение на вступление в новый брак не ранее трех лет после расторжения его прежнего брака. 206, 197.
327. Разведенные супруги могут вновь вступить друг с другом в брак, с соблюдением общих правил, но не обязаны испрашивать разрешения родителей, опекуна или опекунского установления. Препятствием к такому браку не служит истекающее из оснований развода воспрещение вступать в брак. 207, 198.
Глава XII. Разлучение от стола и ложа супругов римско-католического исповедания.
328. Брачное сожитие супругов римско-католического исповедания прекращается разлучением супругов от стола и ложа. Разлучение определяется духовным судом по просьбе одного из супругов в случае:
1) совершенного другим супругом прелюбодеяния;
2) жестокого обращения с ним другого супруга;
3) признании другого супруга виновным в тяжком преступлении или преступлении (Уг. ул. ст. 3) и
4) принуждения супруга-истца другим супругом к совершению преступного деяния. 208, 199.
329. Совершенное супругом прелюбодеяние не служит основанием к разлучению, если супруг-истец сам виновен в нарушении супружеской верности, или если он простил другому супругу прелюбодеяние. 209, 200.
330. Муж не вправе просить о разлучении, если прелюбодеяние совершено женою по его побуждеиию или с его согласия. 210, 201.
331. В случае разлучения, состоявшегося в виду совершенного одним супругом прелюбодеяиия, невиновный супруг может просить о восстановлении брачного сожития. 211, 202.
332. Сверх основавий, указанных в статье 328, разлучение может быть определяемо и по другим уважительным причинам при наличности взаимного на то согласия супругов. 212, 203.
333. Разлучение может быть постановлено на определенное или неопределенное время. 213, 204.
334. Восстановление сожития разлученных супругов совершается по определению духовной власти. 214, 205.
335. Разлучение супругов от стола и ложа на неопределенное время влечет за собою те же последствия, как и расторжение брака, сохраняя только неразрывным брачный союз, препятствующий супругам вступить в новый брак. 215, 206.
Глава XIII. Недействительность брака.
ОТДЕЛЕНИЕ I. Правила для лиц всех исповеданий.
336. Брак может быть признапъ недействительным только в случаях, положительно предусмотренных в законе. 216, 207.
337. Дела о признании брака недействительным ведаются судебными установлениями, указанными в статьях 280 (п.п. 1, 2, 5), 281 и 282 ч. 1.
Дела о признании недеиствигельным брака супругов, принадлежащих к разным инославным христианским исповеданиям, ведаются духовным судом того исповедания, духовным лицом коего совершено бракосочетание, хотя бы после совершения бракосочетания послндовало благословение брака духовным лицом другого исповедания. 217, 208.
338. Дела о признании недействительным брака ламаитов и язычников разрешаются по правилам их вероучения.
Дела о признании недейетвительным брака ламаитов и язычников ведаются гражданским судом и разрешаются по правилам, содержащимся в настоящем отделении: 1) когда об этом просит кто-либо из супругов, и 2) когда, в подлежащих случаях, производство о признанпи брака недействительным возбуждается по предложению прокурора. 218, 209.
339. Недействителен брак, когда он совершен без согласия кого-либо из сочетавшихся или когда согласие дано в бессознательном состоянии (ст. 93), либо по принуждению, либо вследствие существенной ошибки сочетавшегося относительно личности другого сочетавшегося. 219, 210.
340. Согласие считается вынужденным посредеством угрозы, если она способна была внушить основательное опасение причинения существенного личного или имущественного вреда самому угрожаемому или кому-либо из его близких. 220, 211.
341. Брак с женщиной, похищенною против ее воли, признается недействительным вследствие принуждения и в том случае, когда согласие на брак дано похищенною во время нахождения ее во власти похитителя. 221, 212.
342. Оспаривать действительность брака по основаниям, указанным в статьях 339—341, может только тот супруг, согласие которого на брак не было дано или оказывается не имеющим силы, и притом не позже одного года со дня бракосочетапия, либо со времени прекращевия принуждения или обнаружения ошибки, либо с того времеии, когда лицо, изъявившее согласие на брак в бессознательном состоянии, узнало о совершении брака. 222, 213.
343. Недействителен брак лица душевнобольного. Оспаривать брак на этом основании могут сами сочетавшиеся или опекун душевнобольного. Спор может быть заявлен до истечения годового срока, исчисляемого:
1) для супруга лица душевнобольного—со дня бракосочетания;
2) для опекуна душевнобольного—со времени, когда опекун узнал о совершении брака, и
3) для сочетавшегося в состоянии душевной болезни—со времени прекращения болезни. С прекращением болезни только сам сочетавшийся в болезненном состоянии может оспаривать брак. 223, 214.
344. Насколько в предусмотренных в статьях 339—341 и 343 случаях освованием к признанию брака недействительным служит преступное деяние супруга-ответчика, брак может быть признан недействительным лишь после установления виновности супруга вошедшим в законную сплу приговором уголовного суда.
Просьба о признании брака недействительным, поданная до возбуждения против супруга уголовного преследования, препровождается судом, ведающим дело о призвании брака недействительным, к состоящему при окружном суде прокурору для возбуждения против супруга уголовного преследования. Вошедший в законную силу приговор уголовного суда сообщается суду, ведающему дело о признании брака недействительным. 224, 215.
345. Течение предусмотренвого в статьях 342 и 343 годового срока приостанавливается на время производства уголовного дела по обвинению супруга-ответчика. 225, 216.
346. Недействителен брак, совершенный до достижения супругами или одним из них брачного совершеннолетия (ст. 132).
Брак, совершенный до достижения брачного совершеннолетия, не признается недействительным, если имел последствием беременность жеиы. 226, 217.
347. Просить о признаии брака недействительным вследствие недостижения брачного совершеннолетия (ст. 346) может или сам супруг, сочетавшийся до достижения брачного совершеннолетия, или его законный представитель. Брак, совершенный до достижения лицом мужского пола пятнадцати лет или лицом женского пола тринадцати лет, может быть признан недействительвым и без просьбы этих лиц. Дело о недействительности брака ие может быть возбуждено после наступления брачного совершеннолетия. 227, 218.
348. Принадлежащее супругам право оспаривать действительность брака по основаниям, указанным в статьях 339—341, 343 и 346, не переходит к наследникам супругов. 228, 219.
349. Недействителен брак между родственниками и свойственниками, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 139. 229, 220.
350. Недействителен брак, совершенный в то время, когда кто-либо из сочетавшихся еще состоял в другом браке (ст. 140). Исключение из этого правила допускается только для лиц мужского пола, принадлежащих к тем исповеданиям, в которых многоженство не воспрещено. 230, 221.
351. С признанием брака недействительным вследствие двоебрачия (ст. 140 и 350) остается в силе предшествующий законный брак, если невиновный супруг не потребует его расторжения. 231, 222.
352. Недействителен брак, заключенный вопреки запрещению, установленному в статье 141, разве бы причина недействительности брака была устранена последовавшим после заключения брака переходом супруга нехристианина (ст. 141 ч. 1), ламаита или язычника (ст. 141 ч. 2) в иное исповедание. 232, 223.
353. Производство o признании брака недействительным по основаниям, указанным в статьях 347, 349, 350, 352, 356, 357, 367 — 370, возбуждается не только по ходатайству супругов или лиц, права которых нарушаются тем браком, но и без их просьбы по усмотрению духовного суда, a в случаях, когда вступление в брак вопреки установленному в законе запрещению является преступным деянием, — и по предложению прокурора. 233, 224.
354. Супруг несовершеннолетний или объявленный недееспособным по расточительности либо по привычному пьянству может сам начать и вести начатое им или другим супругом дело о признании брака недействительным. Супруга, объявленного недееспособиым по душевной болезни, глухонемоте или немоте, в деле, возбужденном самим этим супругом до объявления его недееспособным или начатом другим супругом, представляет опекун. 234, 225.
355. По истечении одного года после смерти кого-либо из супругов не может быть возбуждено дело о недействительиости брака. 235, 226.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Правила для лиц православного исповедания.
356. Брак лиц православного исповедания, a также брак православных с лицами инославных христианских исповеданий, сверх случаев, указанных в статьях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным:
1) если он заключен между лицами, указанными в статьях 144 и 145;
2) если он является четвертым для лица православного;
3) если он заключен после пострижения в монашество или посвящения в иерейский либо диаконский сан; но дело о недействательности брака не возбуждается, когда сочетавшийся уже не состоит в монашестве или в иерейском либо диаконском сане, и
4) если бракосочетание лица православного исповедания с лицом инославного христианского исповедания совершено по правилам инославного исповедания. 236, 227.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Правила для старообрядцев и отделившихся от православия сектантов.
357. Брак старообрядцев и отделившихся от православия сектантов признается недействительным в тех же случаях и по тем же правилам как и брак православных; пункты 3 и 4 статьи 356 к бракам старообрядцев и сектантов не применяются. 238, 228
358. К делам о признании браков старообрядцев и отделившихся от православия сектантов недействательными имеют соответственное применение статьи 337 (ч. 2), 359 и 360.
ОТДЕЛЕНИЕ 4. Правила для инославных христиан.
1. Общие правила.
359. Брак инославных христиан, совершенный по правилам православного исповедания (ст. 201), признается недействительным лишь в случаях, определенных для лиц православного исповедания. 239, 229.
360. Брак супругов, принадлежащих к разным христианским инославным исповеданиям, признается недействительным по правилам того исповедания, духовным лицом коего совершено бракосочетание, хотя бы после совершения бракосочетания последовало благословение брака духовным лицом другого исповедания. 240, 230.
361. Брак лица инославного христианского исповедания с нехристианским признается недействительным по правилам того исповедания, к которому принадлежит супруг христианин. 241, 291.
II. Правила для лиц римско-католического исповедания.
362. Брак лиц римско-католического исповедания, сверх случаев, указанных в статьях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным:
1) если бракосочетапие совершено неподлежащим священником (ст. 205), либо не в присутствии, по крайней мере, двух свидетелей, и
2) если брак заключен при существовании препятствий, указанных в статьях 148—154, 156—158. 242, 232.
363. Супруг может просить о призвании брака недействительным, если другой супруг неспособен к супружескому сожитию, и эта неспособность началась до брака и представляется неизлечимой. 243, 233.
364. Производство о признании недействительным брака, совершенного вопреки запрещениям, указанным в статьях 148, 156— 158, возбуждается не только по ходатайству супругов или лиц, права которых нарушаются тем браком, но и по усмотрению духовного суда.
Просить о признании брака недействительным по остальвым, указанным в статье 362, освованиям может каждый из супругов, a также, в подлежащих случаях, его законный представитель, если он не дал разрешения на этот брак. 244, 234.
365. В случае признания недействительным или расторжения брака лица римско-католического исповедания с лицом другого христианского исповедания духовным судом последнего, лицо римско-католического исповедания может вступить в новый брак не иначе, как по признании прежнего его брака недействительным духовною властью римско-католической церкви. 245, 235.
366. По приговору духовного суда брак признается прекратившимся, если до соединения сочетавшихся телесным союзом один из них примет на себя духовный обет. 246, 236.
III. Правила для лиц протестантского исповедания.
367. Брак лиц протестантского исповедания, сверх случаев, указанных в статьях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействельным, если он заключен между родными племянником и теткою. 247, 237.
IV. Правила для лиц армяно-грегорианского исповедания.
368. Брак лиц армяно-грегорианского исповедания, сверх случаев, предусмотренных в статьях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительньшъ, если он заключен при существовании препятствий, указанных в статьях 161—163 и 165. 248, 238
ОТДЕЛЕНИЕ 5. Правила для нехристиан.
1. Правила для лиц еврейского и караимского исповеданий.
369. Брак лиц еврейского и караимского исповеданий, сверх случаев, предусмотренных в статьях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным, если он заключен при существовании препятствий, указанных в статьях 166 и 167. 249, 239.
II. Правила для лиц магометанского исповедания.
370. Брак лиц магометанского исповедания, сверх случаев, предусмотренных в статьях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным, если он заключен при существовании препятствий, указанных в статьях 169—171. 261, 240.
ОТДЕЛЕНИЕ 6. Положение супругов и детей во время производства дела о недействительности брака.
371. Положение супругов и детей во время производства дела о недействительности брака определяется правилами статей 317—319. 253, 241.
372. На время производства дела о признании брака недействительным вследствие недостижевия супругами или одним из них брачного совершеннолетия, супруги, и без просьбы их, разлучаются от сожительства, если муж не достиг еще пятнадцати, a жена—тринадцати лет. 254, 242.
ОТДЕЛЕНИЕ 7. Последствия признания брака недействительным.
373. По вступлению в законную силу решения о признании брака недействительным, брак считается недействительным со времени его совершения. 255, 243.
374. Женщина, брак которой признан недействительным, не вправеименоваться по званию и фамилии мужа п пользоваться правами его состоявия. Однако, если брак признан недействительным вследствие отсутствия сознательного и свободного согласия сочетавшейся, или если женщина, вступая в брак, не знала о существовании препятствия к браку, то она может ходатайствовать о сохранении фамилии мужа п тех прав состояния, которыми пользовалась вследствие брака. Просьба о сем разрешается судом по вызову лица, состоявшего с просительницею в браке, если оно находится в живых; признанное судом уважительным ходатайство о сохранении дворянства представляется на ВЫСОЧАЙШЕЕ усмотрение. 256, 244:
375. Признание брака недействительным не освобождает мужа от обязанности доставлять жене содержание (ст. 235 и 236 ч. 1), разве бы она вступила в брак недобросовестно.
Право жены на содержание прекращается вступлением ее в другой брак. 257, 245.
376. Недействительность брака не влечет возвращения издержек, понесенных на содержание супруга, не изменяет ответственности по предшествующему заведыванию имуществом и делами супруга (ст. 243) и не обязывает к отчетности в полученных ранее доходах (ст. 244). 258, 246.
377. Дарение, произведенное одним супругом другому во время брака или хотя бы до брака, но после брачного сговора, в случае признания брака недействительным, может быть отменено. В сем случае применяются правила об отмене дарения вследствие неблагодарности, причем годовой срок для отмены дарения (ст. 1800) исчисляется со дня вступления в законную силу решения о недействительности брака.
Дарение не подлежит отмене, если вступление в брак было недобросовестным со стороны одного дарителя. 259, 247.
378. Лица, брак которых признан недействительным, могут снова вступить в брачный можду собою союз, на основании общих правил. 260, 248.

РАЗДЕЛ II. Союз родителей и детей и союз родственный.
Глава I. Дети законные.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Законность рождения.
379. Законными детьми признаются дети, рожденные женою в браке, хотя бы рождение последовало ранее ста восьмидесяти дней по совершению бракосочетания, a равно дети, зачатые ею в браке и родившиеся до истечения трехсот шести дней со времени прекращения брака смертью мужа, расторжения брака или признания его недействительным. 261, 245.
380. Дитя, родившееся до истечения трехсот шести дней со времени прекращения или расторжения прежнего брака, но по вступлении матери в новый брак, предполагается происходящим от нового брака матери, разве бы по суду было признано, что оно родилось от прежнего брака. 262, 250.
381. Доказательством законности рождения (ст. 379 и 380) служит внесенная в метрическую книгу запись о рождении в браке. 263, 251.
382. Законность рождения, в случае невозможности удостоверить ее внесенною в метрическую книгу записьо, доказывается постоянным пользованием положением законного дитяти. Пользование этим положением устанавливается по совокупности обстоятельств, указывающих на происхождение дитяти от супругов и на принадлежность его к их семье. Обстоятельства эти суть: именование дитяти фамилиею мужа его матери, именование законным сыном или дочерью в актах и в присутственных местах, обращение с ребенком не только матери, но и ее мужа, как с своим сыном или своею дочерью, признание законным дитятею супругов в семье и между окружающими лицами, и тому подобные обстоятельства. В подтверждение этих обстоятельств допускаются и свидетельские показания. 264, 253.
383. В подтверждение законности рождения лица, не могущего доказать пользование положением законного дитяти, допускаются письменные доказательства; свидетельские же показания могут быть принимаемы лишь при существовании документов, по которым представляется вероятным происхождение этого лица от указываемых им супругов. 265, 253.
384. Для признания законности рождения по двум предыдущим статьям должен быть доказан брак родителей. Когда рождение от брака удостоверено записью в метрической книге, то брак родителей должен быть доказан лишь в случае оспоривания его в исковом порядке. 266, 254.
385. Иск о законности рождения лица при его жизни не ограничивается никаким сроком. Иск, предъявленный самим этим лицом или его законным представителем, может быть продолжаем его наследниками. Если при жизни лица не был предъявлен иск о законности рождения, то его наследники могут предъявить таковой только тогда, когда их наследодатель умер ранее достижения двадцати шести лет. Через десять лет после его смерти прекращается право наследников на предъявление иска. 267, 255.
386. Удовлетворение судом иска о законности рождения не влечет за собою ни восстановления утраченных за истечением давности имущественных прав, ни нарушения приобретенвых другими в силу давности имущественных прав. 268, 256.
387. Законность рождения лица, о рождении коего в браке имеется запись в метрической книге (ст. 381), может быть оспориваема только иском, предъявленным к этому лицу или его наследникам. Копия с искового прошения сообщается матери, которая может принять участие в деле для защиты законности рождения. 269, 257.
388. Законность рождения ребенка никем не может быть оспариваема, если муж матери признавал ребевка своим подписью в метрической книге или иным образом. Признание может быть выведено и из действий мужа. 270, 258.
389. При жизни мужа матери ребенка только муж может оспаривать происхождение от него ребенка.
За мужа, объявленного недееспособным по душевной болезни, глухонемоте или немоте, спор этот может быть предъявлен опекуном с разрешения высшего опекунского установления. Муж несовершеннолетний или объявленный недееспособным по расточительности или привычному пьявству может сам предъявить спор против законности рождения ребенка. 271, 259.
390. При споре против законности рождения ребенка, родившегося ранее ста восымидесяти двей со временв бракосочетавия, защищающий законность рождения обязан доказать, что ребенок прижит от лица, вступившего в брак с матерью ребенка, причем достаточво доказать, что муж матери имел с нею сожитие до брака в период времени между трехсот шестым и сто восьмидесятым двем перед рождением ребенка.
Законность рождения ребенка, родившегося ранее ста восьмидесяти дней со времени бракосочетания, не может быть оспориваема, если муж до бракосочетавия знал о беременности невесты 272, 260.
391. Для опровержения законности рождения ребенка, родившегося в сто восьмидесятый или позднейший день после бракосочетания, должно быть доказано, что в течение всего времени между трехсот шестым и сто восьмидесятым днем перед рождением ребенка муж был в разлуке с матерью ребенка или вообще был лишен возможности иметь с нею супружеское сожитие. 273, 261.
392. Иск о незаконности рождения может быть предъявлен лишь в течение года со дня рождения ребенка. Если рождение ребенка было скрыто от мужа или последовало в то время, когда жена жила отдельно от мужа, то срок на предъявление этого иска исчисляется с того времени, когда муж узнал о рождении ребенка. 274, 262.
393. По смерти мужа продолжать дело по предъявленному им иску (ст. 389) могут наследники мужа по закону либо те из наследников мужа по завещанию, имуществевные права которых могут быть нарушевы признанием ребенка законнорожденным. 275, 263.
394. В случае смерти мужа матери ребенка до истечения указанного в статье 392 срока или ранее рождения ребенка, иск о незаконности рождения может быть предъявлен наследвиками мужа по закону либо теми из наследников мужа по завещанию, имущественные права которых могут быть нарушены признанием ребенка законнорожденным. Иск этот может быть предъявлен наследниками в течение трех месяцев со дня смерти мужа, a если последний умер до рождения ребенка или не знал о его рождении по указанным в статье 392 причинам, то со времени, когда наследники узнали о записи ребенка в метрическую книгу законнорожденным. 276, 264.
395. Правом на продолжение предъявленного иска о незаконности рождения ребенка или на предъявление такого иска (ст. 393 и 394) не пользуются мать ребенка и ее нисходящие. 277, 265.
396. Правила статей 387, 388, 389 (ч. 1) и 390—395 не применяются к спору против законности рождения ребенка, когда законность его рождения не удостоверяется внесенною в метрическую книгу записью и не доказано постоянное пользование положением законного ребенка, a равно, когда брак с мужем его матери был расторгнут вследствие начавшейся до бракосочетании неспособности мужа к супружескому сожитию. 278, 266.
397. Расторжение брака вследствие прелюбодеяния жены или признание ее уголовным судом виновною в прелюбодеянии не имеют своим последствием признания внебрачными детей, родившихся или зачатых, во время сего брака. Законность рождения их может быть оспориваема лишь на основании статей 387—393. Но если рождение ребенка было скрыто от мужа, то происхождение ребенка от него может быть оспориваемо без ограничения, постановленного в статье 391, всякими доказательствами, удостоверяющими, что ребенок прижит не от мужа. 279, 267.
398. Законность рождения ребенка, родившегося позже трехсот шести дней по прекращении или расторжении брака, либо признании его недействительным, может быть оспориваема не только мужем матери дитяти или наследниками мужа, но и каждым, чьи права могут быть нарушены признанием ребенка законным. К сему спору не применяются правила статей 387, 388, 389 (ч. 1) и 390—395. 280, 268.
399. Происхождение ребенка от замужней женщины может быть оспориваемо ею самою, ее мужем, наследниками того или другого из них и каждым, чьи права могут быть нарушены признанием ребенка происходящим от нее. 281, 269.
400. Для ведения дела по иску о законности рождения или по спору о незаконности рождения ребенка, находящегося под родительскою властью или под опекою кого-либо из его родственников, в случае противоположности интересов ребенка и его законного представителя, назначается опекунским начальником попечитель из лиц, не заинтересованных в исходе дела. 282, 270.

ОТДЕЛЕНИЕ 2. Права и обязанности родителей и детей.
401. Дети именуются фамилиею отца, получают отчество по его имени и пользуются правами его состояния, его титулом и гербом, согласно правилам, изложенным в Законах о состояниях (т. IX, изд. 1899 г.). 283, 271.
402. Дети во всяком возрасте обязаны оказывать родителям уважение и поччтительность. 284, 272.
403. Дети, живущие у родителей или на средства родителей, обязаны и по достижении совершеннолетия повиноваться их воле и помогать им, по мере возможности, в их хозяйстве, работе и промысле. 285, 278.
404. Дети не имеют права ва имущество родителей, равно и родители не имеют права на имущество детей. 286, 274.
405. Пока дети не приготовлены к предназначенной им родителями деягельности и не могут содержать себя своим трудом, родители обязаны нести издержки по содержанию детей. С выходом дочери замуж, эта обязанность родителей прекращается.
Лишение родительской власти не освобождает родителей от издержек по содержание детей. 289, 275.
406. Если у детей есть собственное имущество, то издержки по их содержанию покрываются из доходов с сего имущества.
При недостаточности доходов с имущества детей и при неимении у родителей собственных средств, для покрытия издержек может быть, с разрешения подлежащего опекунского установления, употреблена соответственная часть имущества детей. 290, 276.
407. Дети обязаны доставлять родителям содержание, если они нуждаются в нем.
Мать, если нуждается, вправе просить о назначевия ей, на время беременности, содержания из доходов с имущества, могущего достаться зачатому ребенку. 291, 277.
408. Дети до достижения совершеннолетия состоят под родительскою властью. 293, 278.
409. Родительская власть принадлежит обоим родителям. При разногласии между родителями по поводу воспитания детей и по другим предметам решающее значение имеет мнение отца. 294, 288, 279.
410. Родители обязаны заботиться о личности несовершеннолетних детей, о религиозном и нравственном их воспитании и вообще о приготовлении их к полезной деятельности.
Родители имеют право отдавать детей в обучение. 287, 280.
411. Несовершеннолетний не вправе без позволения родителей удаляться из родительского дома или из назначенного ему родителями места пребывания.
Для возвращения несовершеннолетнего, самовольно удалившегося из родительского дома или из назначенного ему родителями места пребывания, каждый из родителей вправе обратиться к содействию полиции, a также требовать по суду выдачи несовершеннолетнего от лица, незаконным образом его удерживающого. 292, 281.
412. При безуспешности домашних мер исправления, родители могут, на основании состоявшегося, по их просьбе и по выслушании несовершеннолетнего, постановления опекунского начальника, утвержденного высшим опекунским установлением, поместить несовершеннолетнего в один из исправительных приютов.
Родители вправе взять несовершевнолетнего из приюта, когда пожелают.
Родители во всяком случае ие вправе принимать указанных в этой статье мер исправлеиия в отношении детей, вступивших в брак. 297, 282.
413. Отец является представителем детей на суде и вне суда, в отношении их личных и имущественных прав.
Это правило относится и к зачатым, но не рожденным еще детям. 295, 283.
414. Отец ие вправе заключать договоры о найме детей, достигших четырнадцатилетнего возраста, без собственного их на наем согласия. 296, 284.
415. Когда к несовершеннолетнему дойдет имущество, то отец вступает в управление им и немедленво доводит о сем до свидения местного, по своему жительству, опекунского начальника и представляет ему опись, составленную с соблюдением порядка, указанного в статьях 543 и 545. 298, 285,
416. Отец управляет имуществом своих несовершеннолетних детец по правилам, постаяовленным в статьях 549—584, 588, 593, 595, 598—601, 603, 605—609, 614, 615, 618—621. 299, 286.
417. Отец освобождается от помещения в отчете (ст. 598) сведений о воспитании и обучении детей и о расходах лично на них, но обязан указать лишь общую цифру этих расходов. 300, 287.
418. К несовершеннолетним детям, для заключения договора с отцом или для ведения с ним судебного дела, назначается попечитель.
Попечители назначаются также для заключения договора или ведения судебного дела между детьми, состоящими под родительскою властью одного и того же лица. 301, 288.
419. Каждый из супругов может, на случай своей смерти, в завещании дать другому супругу указания относительно управления имуществом, доставшимся несовершепнолетним детям от умершего родителя в виде дара или по наследованию.
Отступление от указаний относительно управления таким имуществом детей дозволяется лишь с разрешения высшего опекунского установления. 302, 289.
420. Со смертью отца, либо с прекращением или приостановлением его родительской власти, a также в случае, предусмотренном в статье 429, права и обязанности отца по управлению имуществом детей и представительству их личности (ст. 413—418) переходят к матери.
Если мать считает себя не в состоянии управлять имуществом несовершеннолетних детей и представлять их личность, то она может просить опекунского начальника об учреждении над ее детьми опеки. 303, 290.
421. Если отец подвергнут заключению под стражу, находится в продолжительном отсутствии, тяжко болен, или вообще по какой-либо причине лишен возможности управлять имуществом детей и представлять их личность (ст. 413—418), то указанные права и обязанностп временно переходят к матери. Наличность предусмотренных в настоящей статье оснований к переходу к матери прав и обязанностей по управлению имуществом детей и представительству их личности должна быть удостоверена опекунским начальником, который в случае надобности принимает необходимые в интересах детей меры и вправе назначить к детям попечителя, если мать не может вступить в управление имуществом детей и представлять их личносить. 304, 291.
422. При явном небрежении о воспитании несовершеннолетних детей или жестоком с ними обращении отца, a равно в случае порочного его поведения, могущего иметь пагубное влияние на нравственность или здоровье детей, высшее опекунское установление может поместить детей за счет отца в какое-либо семейство, в учебное заведение или в приют, лишить отца родительской власти и даже назначить к детям опекува, если родительская власть матери недостаточно ограждает детей от вредного влиявия на них отца. 308, 292.
423. При явно разорительном управлении отца имуществом несовершеннолетних детей высшее опекунское установление может потребовать от отца обеспечения имущества его детей, а, в случае непредставления обеспечения, лишить отца управления имуществом и передать управление матери или назначить опекуна, если управление матери недостаточно ограждает имущественные интересы детей. 306, 293.
424. Указанные в статьях 422 и 423 меры могут быть приняты высшим опекунским установлением по собственному почину, по представлению опекунского начальника или по сообщению прокурора, a также по просьбе матери несовершеннолетнего.
Прежде принятия этих мер высшее опекунское установление выслушивает отца и выясняет обстоятельства дела само непосредственно или чрез опекунского иачальника. 307, 294.
425. Правила статей 422—424 имеют соответственное применение и в том случае, когда родительская власть принадлежит одной матери. 295.
426. Родительская власть прекращается:
1) вследствие присуждения родителя к каторге или к ссылке на поселение, если дети не последовали за осужденным или впоследствии его оставили;
2) вследствие признания родителя по судебному приговору виновным в жестоком обращении с детьми, в обращении их к нищевству или иному безнравственному занятию, или в отдаче их кому-либо для этой цели, либо вообще в злоупотреблении родительскою властью;
3) вследствие усыновления несовершеннолетнего другим лицом и
4) вследствие достижения детьми совершеннолетия. 308, 296.
427. В случае выхода несовершеннолетней дочери замуж, обязанности родителей по управлению ее имуществом и представительству ее личности (ст. 413—418) прекращаются, если над дочерью по ее просьбе будет назначен опекуном ее муж. 308, 297.
428. Действие родительской власти приостанавливается:
1) на время несовершеннолетия родителя и
2) вследствие объявления родителя безвестноотсутствующим, недееспособным по душевной болезни, глухонемоте либо немоте или привычному пьянству. 309, 298.
429. Права родителя по управлеиию имуществом детей и представительству их личности приостанавливаются вследствие объявления родителя несостоятельным либо недееспособным по расточительности. 309, 299.
430. Пo окончании дела о несостоятельности или по прекращении опеки по расточительности, если у несовершеннолетних детей есть имущество, высшее опекунское установление, по представлению опекунского начальника, разрешает, подлежат ли восстановлению права родителя по управлению имуществом детей и представительству их личности. 310, 300.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Дети от брака расторгнутого или признанного недействительным.
431. Дети от брака расторгнутого иля признанного недействительным сохраняют все права законных детей. К отношениям между ними и их родителями применяются правила, постановленные в статьях 268—272, 401—430.
В случае признания брака недействительным, супруг вправе требовать оставления у него всех детей, когда вступление в брак было недобросовестно лишь со стороны другого супруга. 311, 301.
Г л a в a II. Внебрачные дети.
432. Внебрачные дети суть: 1) рожденные незамужнею женщиною; 2) рожденные не от мужа замужнею женщиною во время брака или до истечения трехсот шести дней по его прекращении, расторжении или признании недействительным и 3) рожденные по смерти мужа матери или по расторжении брака или по признании брака недействительным, когда со дня смерти мужа матери или расторжения брака или же признания его недействительным до дня рождения ребенка протекло более трехсот шести дней. 312, 302.
433. Внебрачный ребенок, если ему не было присвоено отчества при внесении в метрическую книгу записи о его рождении, именуется по отчеству сообразно имени своего восприемника. 313, 303.
434. Внебрачный ребенок именуется фамилиею, одинаковою с отчеством, но с согласия матери и ея отца, если он находится в живых, может именоваться фамилиею матери, принадлежащею ей по рождении. 313, 304.
435. Родительская власть над внебрачным ребенком принадлежит одной лишь матери.
К взаимным отношениям матери и ее внебрачного ребенка имеют соответственное применение правила, установленные в сгатьях 402—408, 410—418, 422—430. 315, 305.
436. Отцом внебрачного ребенка признается мужчина, который в промежуток времени, когда должно было произойти зачатие ребенка, имел с матерью его незаконное сожитие, разве бы суд по обстоятельствам дела признал, что ребенок мог произойти от сожития в указанное время с другим мужчиной. 316, 806.
437. Отец внебрачного ребенка обязан, сообразно своим имущественным средствам и общественному положению матери ребенка, нести издержки на его содержание, если он в том нуждается, до его совершеннолетия. Мать ребенка участвует в издержках на его содержание соответственно своим имущественным средствам, которые вообще принимаются во внимание при определении ребенку содержания, следующего с его отца.
За прошедшее время содержание может быть требуемо не более, чем за год. 317 и 319, 307.
438. Обязанность отца доставлять содержание внебрачному ребенку прекращается и ранее достижения им совершеннолетия в случае вступления внебрачной дочери в брак или когда внебрачный, будучи уже приготовлен к предназначенной ему деятельносии, в состоянии содержать себя своим трудом. 318, 308.
439. Повременные выдачи на содержание внебрачного ребенка, по соглашению сторон и с утверждения высшего опекунского установления, могут быть заменены единовременно уплачиваемою отцом ребенка суммою, с принятием надлежащих мер к правильному расходованию этой суммы соответственно ее назначению. 320, 309.
440. Отец внебрачного ребенка, доставляющий средства на его содержание, имеет право надзора за содержанием и воспитанием ребенка. Разногласия по этим предметам между отцом и матерью или опекуном ребенка разрешаются подлежащим опекунским установлением. 810.
441. Отец внебрачного ребенка, доставляющий средства на его содержание, в случаях учреждения над ребенком опеки, может быть назначен, если пожелает, опекуном предпочтительно пред другими лицами. 311.
442. Отец внебрачного ребенка, в случае недостаточности средств его матери, обязан оплатить необходимые расходы, вызванные разрешением ее от бремени, и доставить ей насущное содержание впредь до ее выздоровления. Требование о возмещении таких расходов и о содержании может быть заявлено лишь до истечения года со дня разрешения от бремени. 322, 312.
443. Если мать внебрачного ребенка не имеет собственного достаточного имущества и при уходе за ребенком не может содержать себя своим трудом, то суд вправе присудить с отца ребенка, помимо содержания последнему, насущное содержание его матери.
За прошедшее время содержание может быть требуемо не более, чем за год. 323, 313.
444. Ответственность по статьям 437, 439, 442 и 443 по смерти отца внебрачного ребенка остается на оставшемся после отца имуществе, в размере однако не свыше половины той части наследства, какую ребенок получил бы, если бы был законнорожденным.
Наследники могут освободиться от доставления содержания ребенку, a равно от ответственности по статье 443 посредством предоставления внебрачному ребенку половины той части наследства, какую он получил бы, если бы он был законнорожденным.
Установленные в настоящей статье правила применяются и в случае смерти отца до рождения ребенка.
Если обязанность отца доставлять содержание внебрачному ребенку или его матери (ст. 437 и 443) не была установлена судебным решением. то иск об этом содержании погашается годовой давностью со дня смерти отца. 324, 314.
445. При требовании от матери содержания внебрачному ребенку, a также при предъявлении его наследственных либо иных прав, доказательством происхождения ребенка от матери служит метрическая запись о его рождении. Если в этой записи не поименована мать или если невозможно представить метрическую запись о рождении внебрачного ребенка, то в доказательство происхождения его от матери принимаются только исходящия от нее самой письменные о сем удостоверения. 314, 315.
Глава III. Узаконение детей.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Узаконение детей последующим браком их родителей.
446. Внебрачные дети узаконяются браком их родителей. 337, 316.
447. Узаконению браком не подлежит тот, кто показан в метрической записи рожденным в другом браке, разве бы законность его рождения в этом браке была отвергнута вступившим в законную силу решением. 338, 317.
448. Просить об удостоверении узаконения могут родители, сами дети и потомки умерших детей.
Смерть дитяти, хотя бы последовавшая до брака его родителей, не служит препятствием к удостоверению узаконения, если дитя оставило потомство.
Просить об удостоверении узаконения лица совершеннолетнего родители могут лишь с его на то согласия. 339, 318.
449. Подача просьбы об удостоверении узаконения лица при жизни его не ограничивается никаким сроком. Производство по просьбе, поданной при жизни этого лица, после его смерти может быть продолжаемо его потомками. Если такая просьба не была подана при жизни указанного лица, то его потомки могут подать ее лишь в случае наступления его смерти ранее достижения им двадцати шести лет.
Через десять лет после смерти этого лица прекращается права потомков просить об удостоверевии его узаконения. 340, 319.
450. Для удостоверения узаконения требуется заявление как отца, так и матери, что ребенок происходит от них. Заявление это должно быть изложено на письме или сделано на словах в заседании суда.
В случае подачи просьбы об удостоверении узаконения одним из родителей, самими детьми или их потомками, в подтверждение происхождения ребенка должны быть представлены метрическое свидегельство или иные письменные доказательства. Происхождение внебрачного ребенка от мужа матери может быть доказываемо также решением суда о присуждении с отца содержания внебрачному ребенку или постоянным пользованием положением дитяти супругов. 341, 320.
451. Лица, узаконенные последующим браком их родителей, пользуются правами законных детей со дня вступления их родителей в брак. 342, 321.
452. Расторжение или признание недействительным брака имеют в отношении узаконенных им детей, по удостоверении узаконения судом, те же последствия, как и в отношении детей, рожденных в браке. 343, 322.
453. Удостоверение узаконения может быть оспориваемо каждым заинтересованным в том лицом в двухгодичный срок со дня вступления определения суда об удостоверении узаконения в законную силу, a если в продолжение сего срока не было явного пользования положением законного дитяти в семье узаконивших, то со дня, когда состоявшееся удостоверение узаконения стало известно оспоривающему. 344, 323.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Узаконение детей Высочайшим указом.
454. Внебрачный ребенок, узаконенный ВЫСОЧАЙШИМ указом, считается со времени воспоследования сего указа законным ребенком того родителя, которому, согласно его ходатайству, он узаконен. 345, 324.
455. Узаконение ВЫСОЧАЙШИМ указом не установляет наследственных и иных прав и обязанностей между узаконенным или его потомством и родственниками того лица, которому ребенок узаконен. Узаконенный с его потомством и лицо, которому он узаконен, пользуются в отношении наследования один после другого правами, предоставленными законом усыновлевному, его нисходящим и усыновителю. 346, 325.
456. Узаконенный ВЫСОЧАЙШИМ указом не пользуется правом первородства в отношении ребенка, рожденного после вступления родителей в брак. 347, 326,
457. Узаконенный лицу женского пола пользуется фамилиею, принадлежащей матери по рождению. 348, 327.
458. Допускаемое в отдельных случаях расширение или ограничение прав лиц, узаконенных ВЫСОЧАЙШИМИ указами, определяется в этих указах. 349, 328.
Г л a в a IV. Усыновление.
459. Усыновить может каждый без различия пола, не имеющий находящихся в живых законных или узаконенных детей либо происходящего от них потомства. Женщина, имеющая внебрачного ребенка, a равно мужчина, усыновивший своего внебрачного ребенка, не могут усыновлять чужих детей, пока ребенок или его потомки находятся в живых. 350, 329.
460. Ограничения, установленные в статье 459, не распространяются на усыновление лицами сельского состояния. 352, 330.
461. Не вправе усыновлять:
1) недостигший тридцати лет от роду;
2) объявленный недееспособным, a равно объявленный несостоятельным, пока не окончилось дело о несостоятельвости, и
3) обреченный по своему сану на безбрачие. 361, 331.
462. Усыновление христиан нехристианами и православных старообрядцами либо отделившвмися от православия сектантами не допускается. 354, 332.
463. Усыновитель должен быть старше усыновляемого по крайней мере восемнадцатью годами. 355, 333.
464. Никто не может быть в усыновлении у двух лиц, кроме случая усыновления супругами. 387, 334.
465. Для усыновления лицом или лица, которое состоит в супружесве, требуется согласие другого супруга. 358, 335.
466. Для усыновления требуется:
1) согласие усыновляемого, если он имеет не менее четырнадцати леть от роду;
2) согласие обоих родителей усыновляемаго, не достигшего совершеннолетия, a для усыновления несовершениолетнего внебрачного согласие его матери; согласия родителей не требуется, когда родители неизвестны или представляется невозможным испросить их согласия, и
3) согласие опекуна и разрешение высшего опекунского установления, когда усыновляемый находится под опекою. 359, 336.
467. Для усыновления собственных внебрачных детей допускаются следующие изъятия:
1) усыновлять может совершеннолетний и ранее достижения им тридцатилетнего возраста и не будучи восемнадцатью годами старше усыновляемого (ст. 461 и 463);
2) усыновление допускается и в том случае, если у лица усыновляющего есть собственные законные или узаконенные дети; такое усыновление допускается, по достижении сими детьми совершеннолетия, с их согласия, выраженного в письменном акте с засвидетельствованием их подписи у нотариуса, a до достижения означенными детьми совершеннолетия – только при жизни другого их родителя и с его согласия, удостоверенного в том же порядке, и 3) при усыновлении отцом внебрачного ребенка требуется согласие матери ребенка в том лишь случае, если она значится в метрической о его рождении записи, или если происхождение от нее ребенка удостоверено судом (ст. 445). 337.
468. Усыновление совершается, вследствие просьбы усыновителяг по постановлению суда.
Усыновлению людьми сельского состояния совершается припискою к семейству, с утверждения земского начальника. 360, 338.
469. Лица, права которых нарушаются усыновлением, могут заявить спор, основанный на неисполнении требовании закона при усыновлении. Спор этот может быть заявлен только при жизни усыновителя, с соблюдением порядка и срока, установленных в статье 453. 361, 399.
470. Усыновитель может, с утверждения суда или земского начальника, по принадлежности, передать свою фамилию усыновленному, если последний не пользуется большими правами состояния сравнительно с усыновителем. Передача усыновленному фамилии потомственными дворянами может последовать не иначе, как с Высочайшего соизволения, испрашиваемого после усыновления с соблюдением порядка и условий, указанных в Законах о состояниях (т. IX, изд. 1899, ст. 79 прил.). Лицо женского пола, не вступившее в брак, на передачу усыновленному своей фамилии, при жизни своего отца, обязано испросить его согласие. 362, 340.
471. Усыновленный вступает в отношении усыновителя в права и обязанности законных детей, но не освобождается от обязанности доставлять содержание своим родственникам. 363, 341.
472. Усыновление переносит на усыновителя родительские права и обязанности. Но усыновитель, заведуя в силу родительской власти имуществом усыновленного, подчиняется в отношении отчетности общим правилам, установленным для опекунов. 364, 342.
473. Усыновление иностранцем русского подданного не изменяет подданства усыновленного. 365, 343.
474. Усыновление прекращается по соглашению достигшего совершеннолетия усыновленного с усыноовителем. О состоявшемся соглашении должно быть заявлено суду, по постановлению которого было совершено усыновление.
Правило настоящей статьи не применяется к случаям усыновления собственного внебрачного ребенка (ст. 467). 366, 344.
Глава V. Приемыши.
475. В качестве приемышей могут быть взяты не только подкидыши, но и другие лица, последние лишь с согласия их родителей. Лицо, взявшее к себе приемыша (воспитатель), обязано во время несовершенноления приемыша содержать его и заботиться о личности его, о религиозном и нравственном его воспитании и вообще о приготовлении его к полезной деятельности; воспитатель имеет право отдавать приемыша в обучение. Родители могут отобрать приемыша от воспитателя в том случае, если пребывание его у последнего оказывает вредное влияние на здоровье или нравственность приемыша. 367, 345.
476. Воспитатель не пользуется правом представительства несовершеннолетнего приемыша и управления его имуществом, если не назначен опекуном или попечителем. 368, 346.
477. Приемыш обязан оказывать своему воспитателю почтение и, пока живет у воспитателя или на его средства, должен повиноваться ему и помогать ему, по мере возможности, в его хозяйсиве, работе и промысле. 369, 547.
Г л a в a VI. Родственный союз.
478. Лица, происходящие одно от другого или от общего родоначальника, состоят между собою в родстве. Из них братья и сестры, происходящие от одних родителей, называются полнородными, происходящий от одного отца, но от разных материи, единокровными, a происходящие от одной матери, но от разных отцов, единоутробными. 370, 348.
479. Близость родства определяется линиями и степенями.
Связь одного лица с другим посредством рождения составляет степень, a связь степеней, непрерывно продолжающихся, составляет линию.
Степень, от котороии происходят две или более линии, называется в отношении к ним коленом, a линии в отношении к своему колену именуются отраслями или поколениями. 371, 349.
480. Линии родства суть прямые и боковые, нисходящие и восходящие.
Прямая линия есть ряд степеней между лицами, из коих одни происходят от других; боковые линии – ряд степеней между лицами, кои, не происходя одни от других, происходят от одного общего родоначальника.
Прямая линия есть нисходящая или восходящая. Нисходящая линия составляется из степеней или рождений, простирающихся от данного лица к его детям, внукам, правнукам и к дальнейшему его потомству. Линия восходящая составляется из степеней, идущих от данного лица к его родителям, деду или бабке и дальнейшим его предкам. 372, 850.
481. Число степеней в нисходящей и в восходящей линии определяется числом рождений. Посему в нисходящей линии сын и дочь занимают первую степень, внук и внучка вторуго, правнук и правнучка третью и т. д.; в восходящей линии первую степень занимают отец и мать, вторую дед и бабка, третью прадед и прабабка и т. д.
В линиях боковых степени также считаются по рождениям, начиная от данного лица и восходя по прямой линии к общему родоначальнику, a от него, переходя по боковой линии, к тому родственнику, коего степень родства определяется. Посему братья и сестры находятся во второй степени родства, дядя или тетка и племянник илии племянница в третьей, двоюродные братья и сестры в четвертой и т. д.
По каноническому счету степеней (ст. 149, 150, 153-155) близость родства и в линиях боковых определяется числом рождений, восходя от данного лица к общему ему с другим лицом восходящему родственнику, причем, если число рождений, отделяющих двух лиц от общего восходящего родственника, неодинаково, то близосить родства определяется по большему числу рождений. Посему братья состоят в первой канонической степени, дядя и племянник во второй, двоюродные братья во второй, брат одного лица с внуком этого лица в третьей и т. д. 373, 351.
482. Боковые линии суть первая, вторая, третья и т. д., смотря по тому, исходят ли они от первой восходящей степени, т.е. от отца и матери данного лица, и простираются к братьям и сестрам его, от них к племянникам и т. д., или исходяг от второй восходящей степени, т.е. от дедов и бабок, простираясь к дяде данного лица, от него к двоюродному брату и т. д., или исходят от третьей восходящей степени, т.е. от прадедов и прабабок, простираясь к их нисчодящим, и т. д. 374, 352.
483. Совокупность родственников, происходящих, по законному рождению, от общего родоначальника, составляет род.
К составу рода принадлежат также дети, узаконенные последующим браком родителей. 375, 353.
484. Родственники одного супруга в отношении другого супруга и его родственников признаются свойственниками.
Близость свойства определяется по степеням родства. Посему в первой степени двухродного свойства состоят супруг и родители другого супруга, во второй степени супруг и братья и сестры другого супруга, a также родители одного супруга и родители другого супруга, в четвертой степени братья и сестры одного супруга и братья и сестры другого супруга и т. д.
Свойство, браком установленное, остается в силе и по прекращении или расторжении брака. 376, 354.
Глава VII. Доставление содержания родственниками и супругами.
485. К доставлению содержания обязан прежде всего супруг лица, нуждающегося в содержании, затем в порядке постепенности нисходящие, восходящие, братья и сестры. 377, 855.
486. Между нисходящими и восходящими обязанность к доставлению содержания наступает в порядке призвания их к наследованию по закону после лица, нуждающегося в содержании. 378, 356.
487. Лица, совместно обязанные к доставлению содержания, отвечают в равных долях, разве бы суд, в виду различного имущественного положения обязанных лиц, отсутствия кого-либо из них или других уважительных причин, признал необходимым установить иной размер участия их в исполнении этой обязанности.
Суд вправе также, в случае невозможности немедленного обращения за содержанием к лицам, непосредственно обязанным доставлять таковое, возложить эту обязанность на дальнейших обязанных лиц, с сохранением за ними права обратного взыскания с тех, кто непосредственно обязан к доставлению содержания. 379, 357.
488. От обязанности к доставлению содержания освобождаются лица, настолько недостаточные, что для содержания другого лица им пришлось бы отказаться от образа жизни, соответствующего их личным нуждам и общественному положению. 380, 858.
489. Требовать содержания могут только лица, не имеющие собственного достаточного имущества и лишенные возможности содержать себя своим трудом. 381, 359.
490. Установленные в статьях 488 и 489 правила не распространяются на взаимную к доставлению содержания обязанность супругов, родителей и детей. 380, 360.
491. При обращении к кому-либо нескольких лиц с требованием содержания и невозможности всех их сполна удовлетворить, лица эти удовлетворяются в нижеследующей постепенности: 1) супруг и несовершеннолетние, не состоящие в браке, дети; 2) прочие дети и другие нисходящие; 3) восходящие и 4) несовершеннолетние братья и сестры.
Требования лиц, упомянутых в пунктах 2 и 3, подлежат удовлетворению в порядке призвания этих лиц к наследованию по закону после лица, от коего требуется содержание. 382, 361
492. Содержание должно быть доставляемо соразмерно имущественным средствам лица обязанного и личным нуждам и общественному положению того, кто имеет право на содержание.
К содержанию лиц несовершеннолетних относятся также издержки на их воспитание и обучение.
Обязанный к доставлению содержания должен нести и издержки на погребение, насколько обязанность к покрытию их не лежит на наследнике. 383, 362.
493. Братья и сестры могут требовать содержания, лишь пока они не достигли совершеннолетия, и притом лишь в размере, необходимом для удовлетворения насущных потребностей.
Равным образом могут требовать только насущного содержания лица, поведение коих давало бы лицу обязанному право лишить их обязательной доли, a также лица, впавшие в нужду вследствие лености или порочное жизни. 384, 363.
494. Лицо обязанное может, по своему усмотрению, доставлять содержание деньгами или натурою (пропитание, одежда, помещение, уход); однако, при наличности уважительных причин, суд, по просьбе лица, имеющего право на содержание, может постановить, чтобы содержание было доставляемо деньгами.
Выдачи на содержание производятся вперед на время не свыше трех месяцев, по определению суда, если об этом не состоялось иного соглашении сторон. 385, 864.
495. Суд может, по просьбе заинтересованного лица, в виду изменившихся обстоятельств, увеличить или уменьшить размер содержания или и вовсе освободить обязанное лицо от доставления оного. 386, 865.
496. За прошедшее время содержание не может быть требуемо. Но, в случае неисправности со стороны лица, присужденного к доставлению содержания, лицо, имеющее право на таковое, может требовать невыданного ему своевременно содержания или вознаграждения за убытки. 387, 366.
497. Выдачи на содержание могут быть обезличены судом на имуществе лица, обязанного к производству этих выдач.
Меры обезпечения могут быть приняты и до окончания дела о доставлении содержания. 388, 367.
498. Право на получение в будущем содержания не может быть уступаемо другим лицам; но может быть уступаемо право на те денежные платежи, сроки уплаты которых уже наступили.
На причитающееся с обязанного лица содержание не может быть обращаемо взыскание, присужденное с лица, имеющего право на содержание. 389, 368.
499. Нельзя отказаться вперед от права требовать содержания. 390, 369.
500. Обязанность к доставлению содержания со смертью лица обязанного прекращается. 391, 370.

РАЗДЕЛ III. Дееспособность лиц несовершеннолетних и лиц совершеннолетних, состоящих под опекою.
50l. Имуществом несовершеннолетних управляют и представляют их на суде и вне суда, в отношении их личных и имущественных прав, их родители или опекуны. 392, 371
502. Несовершеннолетний может и без участия родителя или опекуна приобретать имущество трудом своим или безвозмездно, дозволенными законом способами, не возлагающими на него обязательств. 393, 572.
503. Несовершеннолетний, которому его законный представитель (родитель или опекун) разрешил наниматься в услужение, на работы или для иного труда, может сам заключать договоры личного найма.
Законный представитель несовершеннолетнего вправе отменить данное несовершеннолетнему разрешение, без нарушения однако прав лица, вступившего в договор с несовершеннолетним. 394, 373.
504. Несовершеннолетний может сбережения из своих заработков и вообще суммы, предоставленные в личное его распоряжение, вносить в сберегательную кассу или в иное кредитное установление, равно как получать их обратно, без участия и разрешения родителя, опекуна или опекунского установления. 395, 374.
505. Несовершеннолетний, достигший восемнадцати лег, вправе заключать договоры, касающиеся обыкновенных потребностей жизни соответственно имущественному и общественному его положению.
Это правило распространяется и на тех из недостигших восемнадцати лет, которые состоят в браке или живут не у родителей, опекуна, наставника, мастера или хозяина, на попечении коих они находятся. 396, 375.
506. Несовершеннолетний, достигший восемнадцати лет, может искать и отвечать на суде по делам, истекающим из личного найма его и из других договоров, заключенных им самим по статьям 502-505. 397, 376.
507. Договор, заключенный лицом несовершеннолетним в силу права, предоставленного ему по статьям 502-503, может быть признан недействительным или ненадлежащим дальнейшему исполнению, если окажется, что другая сторона злоупотребила неопытностью несовершеннолетнего.
Спор против договора на означенных основаниях может быть предъявлен, и помимо несовершеннолетнего, законным его представителем. 398, 377.
508. Заключенный лицом несовершеннолетним, вне пределов его дееспособности, договор, из которого для него возникают какие-либо обязательства, не считается для него обязательным, за исключением случаев: 1) когда договор подтвержден им самим по достижении совершеннолетия, или 2) когда во время несовершеннолетия последовало подтверждение договора со стороны законного представителя несовершеннолетнего, a также со стороны подлежащего опекунского установления в случаях, требующих его разрешения. Подтверждение влечет за собою действительность договора со времени его заключения. 399, 378.
509. Лицо, вступившее в договор с несовершеннолетним, не вправе ссылаться на недействительность договора вследствие несовершеннолетия участника его (ст. 508), кроме того случая, когда на предложение этого лица о подтверждении договора, согласно предыдущей статье, не последовало определительного заявления о подтверждении в месячный со дня получения предложения срок, a при необходимости разрешения опекунского установления – в двухмесячный срок.
В предложении может быть назначен и более краткий срок, но не менее семидневного, когда участники договора и тот, к кому обращено предложение, находятся в одном городе или в одном опекунском участке и когда принятому для подтверждения договора не требуется разрешения опекунского установления. 400, 379.
510. Несовершеннолетие участника договора не может служить основанием к признанию договора недействительным после исполнения его несовершеннолетним из предоставленного в личное его распоряжение имущества. 401, 380.
511. При недействительности договора по несовершеннолетию его участника, из полученного сим последним, во время несовершеннолетия, на основании сего договора, возвращается лишь то, что поступило к законному его представителю, или сохранилось в имуществе несовершеннолетнего, или обращено в действительную его пользу. 402, 381.
512. Исполнение обязательства (платежи и передача имущества и т. п.), произведенное такому несовершеннолетнему, который не вправе принять оное, не имеет силы, кроме следующих случаев:
1) когда уплаченная сумма или переданное имущество поступили впоследствии к законному представителю несовершеннолетнего или сохранились у самого несовершеннолетнего;
2) когда исполнение обращено в действительную пользу несовершеннолетнего, и
3) когда обязательная сила произведенного исполнения признана законным представителем несовершеннолетнего или им самим, по достижении совершеннолетия. 403, 382.
513. Если несовершеннолетний, ложно выдав себя за дееспособного, склонил другую сторону, без ее неосмотрительности, ко вступлению с ним в договор или к производству ему самому исполнения по обязательству, то он отвечает за убытки, происшедшие от недействительности договора или произведенного исполнения. 404, 383.
514. Несовершеннолетний, достигший воседшадцати лет, может, с согласия его самого и его родителей, пользующихся родительскою властно, по представлению опекунского начальника в постановлению высшего опекунского установления, быть объявлен самостоятельным, с прекращением. над ним опеки, если опекунское установление признает, что несовершеннолетний, по своему развитию и характеру, способен вести самостоятельную жизнь, без вреда для себя лично и своего имущества.
За неимением у несовершеннолетнего родителей, пользующихся родительскою властью, дело о признании несовершеннолетнего самостоятельным может быть возбуждено как опекуном, так и непосредственно опекунским начальником. 405, 384
515. Несовершеннолетний, объявленный самостоятельным, может искать и отвечать на суде и заключать все договоры по имуществу. Но для отчуждения недвижимого имущества и обременения его залогом или иным вотчинным правом несовершеннолетний должен испросить чрез опекунского начальника разрешение высшего опекунского установления. 406, 385.
516. Несовершеннолетний, злоупотребляющий предоставленною ему самостоятельностью (ст. 511 и 515), может быть лишен ее высшим опекунским установлением, по выслушании несовершеннолетнего. Дело о сем может быть возбуждено как по собственному усмотрению этого установления, так и по представлению опекунского начальника, предложению лица прокурорского надзора или по просьбе родителей и родственников несовершеннолетнего. 407, 386.
517. Сделки, совершенные лицом, объявленным недееспособным вследствие душевной болезни, признаются недействительными, причем правила, изложенные в статьях 511 и 312, имегот соответственное применение. 408, 387.
518. Совершеннолетние, объявленные недееспособными вследствие глухонемоты или немоты, расточительности, либо привычного пьянства, приравниваются в отношении дееспособности к несовершеннолетним. 109, 388.
РАЗДЕЛ IV. Опека и попечительство.
Г л a в a I. Опека над несовершеннолетними.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Учреждение опеки и назначение опекунов.
519. К несовершеннолетнему, не имеющему родителей, назначается опекун,
При жизни родителей или одного из них опекун назначается:
1) когда родители лишены родительской власти,
2) когда прекращено или приостановлено действие ее и
3) в случаях, положительно указанных в законе. 410, 389.
520. Опека учреждается по месту жительства родителя, после которого встречается надобность в учреждении опеки.
Над внебрачными детьми опека учреждается по месту жительства их матери. 411, 390.
521. Перевод опеки допускается как вследствие перемены места жительства несовершеннолетнего, так и по другим причинам, когда для пользы несовершеннолетнего необходимо заведывание опекой передать в другое участок.
Перевод опеки определяет местное, по нахождению опеки, высшее опекунское установление, по собственному усмотрению, по представлению опекунского начальника или по ходатайству опекуна над несовершеннолетним, самого несовершеннолетнего, достигшего восемнадцатилетнего возраста, его родственников или свойственников.
Постановление указанного установления о переводе опеки в ведомство другого установления приводится в исполнение лишь по получении от последнего уведомления, что к переводу не встречается препятствий. 412, 391.
522. О поводах к учреждению опеки извещают опекунского начальника:
1) восходящие родственники, братья, сестры или супруг несовершеннолетнего, a также лицо, на попечении которого несовершеннолетний находится, и
2) духовные и другие лица, ведущие метрические книги, a также должностные лица, имеющие сведения о смерти или ином событии, дающем повод к учреждению опеки. 113, 392.
523. Опекунский начальник, до учреждения опеки и до вступления опекуна в отправление опекунских обязанностей, принимает, в случае надобности, меры к попечению о лице несовершеннолетнего и к охранению его имущества. Меры охранения могут заключаився в описи или опечатании имущества, в препровождении денег и процентных бумаг в кредитное установление или казначейство и в назначении хранителя имущества.
Имущество не подвергается опечатанию, если кто либо из ближайших родственников или свойственников несовершеннолетнего, налицо находящихся, изъявит согласие принять имущество на хранение и нет основания опасаться за целость имущества. 411, 393.
524. Опекунский начальник, ведомству которого опека не подлежит, если в его участке последовал случай, вызывающие учреждение опеки, немедленно извещает об этом подлежащего опекунского начальника в принимает указанные в статье 523 меры. 115, 394.
525. Если невозможно в непродолжительном времени назначить опекуна или назначенный опекун не может еще вступить в отправление своих обязанностей, то опекунский начальник имеет право назначить попечителя, на которого возлагается принятие по опеке не терпящих отлагательства мер. 416, 395.
526. Родитель может в завещании или ином акте назначить к несовершеннолетним своим детям опекуна на тот случай, если после его смерти не останется другого родителя, пользующегося родительскою властью, a также указать тех лиц, которые должны быть устранены ои опеки над его детьми.
Отец, сверх того, может назначить опекуна на случай, если бы мать отказалась от управления имуществом несовершеннолетних детей и представительства их личности (ст 420 ч 2). 417, 396.
527. Лица, призываемые к опеке в силу распоряжения родителей, утверждаются в звании опекуна опекунским начальником, если нет причин, устраняющих их от опеки (ст. 531), и если они от принятии опеки не откажутся.
Лицо, состоящее с несовершеннолетним в родстве до третьей степени включительно, может отказаться от опеки только по причинам, указанным в статьях 532 и 533. 418, 397.
528. Когда отцом или матерью не назначено опекуна (ст. 526), a также когда назначенный одним из родителей опекун от принятия опеки откажется, то опекунский начальник определяет опекуном одно из следующих лиц — деда, брата, дядю, бабку, сестру или тетку несовершеннолетнего. При неимении в виду этих лиц, опекунский начальник определяет опекуна по своему выбору, предпочтительно из родственников и своиственников несовершеннолетнего.
Предварительно определения опекуна опекунские начальник предоставляет несовершеннолетнему, если он достиг восемнадцати лет, заявить, кого именно он желал бы иметь опекуном. 419, 398.
529. Несовершеннолетняя, вступившая в брак, может просить о назначении опекуном ее мужа, предпочтительно перед ее родственниками и свойственниками, хотя бы к ней был назначение опекун кем-либо из родителей (ст. 526). 420, 899.
530. При выборе опекуна опекунским начальником преимушество отдается тому, кто принадлежит к одному исповеданию и к одному сословию с опекаемым или к одной с ним среде и кто по своим занятиям может с пользою для опекаемого заведывать данною опекою.
Над потомственным дворянином, в случае неназначения над ним кем либо из родителей опекуна (ст. 526), таковым может быть назначен только потомственный же дворянин, из списка, составляемого на каждое трехлетие уездным дворянским собранием. Не вошедшие в этот список дворяне, a равно лица другого сословия могут быть назначаемы опекунами к дворянину только по соглашению опекунского начальника с уездным предводителем дворянства. 421, 400.
531. Опекунами должны быть назначаемы такие лица, кои, по своим нравственным качествам и имущественному положению, дают надежду на то, что несовершеннолетние получат надлежащее воспитание и имущество их будет сохранено в целости.
Не могут быть опекунами:
1) Приговоренные к каторге, ссылке на поселение или к заключению в исправительном доме, a также к соединенному с лишением прав заключении в тюрьме;
2) уволенные от обязанностей опекуна за злоупотребление опекунскою властью,
3) ведущие гласно безнравственную жизнь;
4) не достигшие двадцатилетнего возраста, за исключением совершеннолетнего мужа и совершеннолетних лиц, назначенных в опекуны по завещанию или иному акту (ст. 526);
5) душевнобольные, глухонемые, немые и слепые, состоящие под опекою или попечительством;
6) объявленные недееспособными вследствие расточительности или привычного пьянства;
7) объявленные несостоятельными, впредь до определения свойства их несостоятельности, a также лица, признанные несостоятельными, неосторожными или злостными, п
8) монашествующие. 422, 401.
532. Отказаться от принятия опеки имеют право:
1) женщины,
2) имеющие от роду свыше шестидесяти лет;
3) бывшие опекунами, не над своими детьми, не менее двенадцати лет, a также заведующие уже одною значительною или несколькими опеками;
4) жительствующие в другом уезде, за исключением мужа и родственников в прямой линии или боковой линии до третьей степени включительно, и
5) состоящие на действительной военной службе. 423, 402.
533. Освобождение от опекунских обязанностей допускается, если будет признано, что они для данного лица тягостны вследствие:
1) болезни или увечья;
2) занятий по государственной или общественной службе;
3) расстройства собственных дел или обременения большим семейством, при недостаточном состоянии;
4) малограмотности;
5) перемены опекуном места жительства, и
6) нахождения принадлежащего опекаемому имущества вне пределов округа, где опекун имеет жительство. 424, 403.
534. Иностранцы, имеющие оседлость в России, призываются к исполнению опекунских обязанностей наравне с русскими подданными. 425, 404.
535. Опекун вступает в исполнение опекунских обязанностей в силу постановления опекунского начальника об утверждении или назначении опекуна.
Лицо, призываемое к опеке родителем (ст. 526), может и до утверждения его опекунским начальником в звании опекуна исполнять опекунские обязанности, насколько представляется надобность в безотлагательном охранение интересов несовершеннолетнего. 426, 405.
536. По каждой опеке опекунский начальник определяет одного опекуна, хотя бы опеке подлежало несколько несовершеннолетних детей одних родителей или несколько принадлежащих таким несовершеннолетним имуществ, находящихся в разных округах.
В исключительных однако случаях, когда этого потребует польза несовершеннолетнего, может быть назначено несколько опекунов.
Женщины и лица малограмотные вправе просить о назначении им соопекуна. 427, 406.
537. Опекуны совместно заведуют опекою.
Еоли между опекунами возникнет разногласие и не образуется большинства, то вопрос представляется на разрешение опекунского начальника.
Родителю предоставляется право распределить обязанности между опекунами им назначенными (ст. 526).
Распределение между опекунами обязанностей по опеке опекунским начальником допускается лишь в исключительных случаях, когда этого настоятельно требует польза опекаемого. 428, 407.
538. Над несовершеннолетними, призреваемыми в воспитательных и сиротских домах или приютах, опеки не учреждается, хотя бы они были круглыми сиротами или родители их были неизвестны.
Если же к такому несовершеннолетнему дойдет имущество, нуждающееся в опекунском заведывании, то блоготворительное учреждение, в котором призревается несовершеннолетний, обязано снестись с подлежащим опекунским начальником о назначении попечителя. 429, 408.
539. Попечение о личности и имуществе несовершеннолетних, осиротевших за границею, возлагается, по месту нахождения таких лиц и их имущества, на Российские миссии и консулов, согласно правилам, изложенным в Уставе консульском (т. XI ч. 2, изд. 1903 г., ст. 2 и 78). Вместе с тем миссии и консулы должны немедленно донести о сем министерству иностранных дел, на случай необходимости учреждения в России опеки над несовершеннолетними. 430, 409.

ОТДЕЛЕНИЕ 2. Принятие опекуном имущества.
540. Опекун, немедленно по получении извещения об утверждении или назначении его, обязан сообщить лично иля письменно опекунскому начальнику о принятии опекунского звания, либо заявить ходатайство об освобождении от опекунских обязанностей. В случае отказа в сем ходатайстве, опекун должен вступить в исполнение своих обязанностей, несмотря на обжалование постановления опекунского начальника. 431, 410.
541. Опекун, не вступивший своевременно в отправление опекунских обязанностей без уважительных причин, подвергается опекунским начальником денежному взысканию до пятидесяти рублей. Взыскание это может быть повторено, после чего опекун увольняется от опекунства. 432, 411.
542. Опекун, состоящий верителем или должником опекаемого или находящийся в иных к нему отношениях по имуществу, обязан заявить о сем опекунскому начальнику до принятия опеки.
Если обязательственное или иное имущественное отношение между опекуном и опекаемым возникло или стало опекуну известным после принятия опеки, то он должен заявить о сем опекунскому начальнику не позже месячного срока. 433, 412.
543. Опекун обязан немедленно составить и представить опекунскому начальнику опись имущества, движимого и недвижимого, оказавшегося при учреждении опеки или доставшегося опекаемому впоследствии.
Если доставшееся несовершеннолетнему имущество было охранено при открытии наследства, то опекун принимает его по составленной уже описи, предварительно проверив последнюю. 434, 413.
544. К составлеиию описи приглашается несовершеннолетний, достигший восемнадцати лет; если несовершеннолетний не достиг восемнадцати лет или хотя и достиг этого возраста, но находится в отсутствии, то приглашаются двое или, по крайней мере, один из находящихся на лицо его родственников или свойственников.
Опекунские начальник может распорядиться о составлении описи в присутствии своем или свидетелей, a равно поручить составление описи совместно с опекуном судебному приставу или местной полиции. 435, 414.
545. Опись должна бьпь представлена опекунскому начальнику в двух экземплярах, из коих один оставляется для хранения при его делах, a другой, заверенный начальником, передается опекуну. 436, 415.
546. За промедление, без уважительной причины, в составлении или представлении описи опекун подвергается опекунским начальником денежному взысканию не свыше ста рублей. 437, 416.

ОТДЕЛЕНИЕ 3. Заведывание опекою.
547. Опекун обязан заботиться о личности опекаемого, о религиозном и нравственном его воспитании и вообще о приготовлении его к полезной деятельности, соответственно его общественному и имущественному положению, способностям и здоровью, соображаясь притом с желаниями родителей.
Опекун имеет право отдать опекаемого в обучение. 438, 417.
548. Опекаемый обязан оказывать опекуну почтение и повиновение. 440, 418.
549. Опекун обязан управлять имуществом опекаемого, как заботливый хозяин.
Опекун должен иметь попечение о сохранении имущества опекаемого, предохранять оное от разорения и упадка и заботиться, чтобы причитающиеся опекаемому суммы поступали своевременно, чтобы расходы производились без излишества и чтобы платежи за опекаемого вносились в надлежащие сроки. 441, 419.
550. Когда опеке подлежит только определенная доля в имуществе, принадлежащем нескольким лицам, то опекун заведует общим имуществом совместно с другими соучастниками. 442, 420.
551. Опекун в отношении поступившего в его управление имущества обязан сообразоваться с указаниями, сделанными лицом, предоставившим опекаемому это имущество.
В случае необходимости отступить от этих указаний, опекун испрашивает разрешение высшего опекунского установления. При жизни лица, предоставившего несовершениолетнему имущество, должно быть испрошено в сем случае согласие этого лица. 443, 421.
552. Когда несовершеннолетнему достанется торговое, фабричное или иное промышленное заведение и лицо, от которого досталось заведение, не сделало распоряжения о закрытии его, то опекун продолжает дело, если признает это возможным и выгодным.
На закрытие же заведения, на устройство нового или приобретение уже существующего опекун испрашивает разрешение высшего опекунского установления. 444,
553. Опекун обязан заботиться о надежном помещении капиталов опекаемого. 445, 423.
554. Опекун может приобретать для несовершеннолетнего только следующие бумаги: 1) государственные и гарантированные правительством процентные бумаги; 2) билеты на процентные вклады, внесенные в государственные кредитные установления; 3) те процентные бумаги, в положениях о коих постановлено, что в эти бумаги могут быть обращаемы капиталы несовершеннолетних, и 4) облигации и закладные листы городских кредитных обществ и поземельных банков.
Означенные в пункте 4 процентные бумаги могут быть приобретаемы лишь с разрешения опекунского начальника. 446, 424.
555. Доставшиеся несовершеннолетнему акции и иные процентные бумаги могут, с разрешения опекунского начальника, быть обмениваемы только на бумаги, поименованные в предыдущей статье. 447, 425.
550. Принадлежащие опекаемому суммы могут быть вносимы для приращения процентами в государственный банк, государственные сберегательные кассы или иные государственные кредитные установления.
Те суммы, которые нужны на текущие расходы, на предстоящие в непродолжительном времени платежи или для оборотов по промыслу либо по другим имущественным делам опекаемого, дозволяется вносить и в общественные или частные кредитные установления на текущий счет или на процентное обращение до востребования. 448, 426.
557. Доставшиеся несовершеннолетнему процентные вклады в кредитных установлениях, a также те внесенные опекуном процентные вклады, в которые обращены капиталы, ненужные для текущих расходов или оборотов, могут быть востребованы опекуном сполна или в части капитальной суммы только с разрешения опекунского начальника, о чем должно быть отмечено на вкладном билете кредитным установлением или опекунским начальником, обязанным одновременно с этою отметкою сообщить о сем кредитному установлению.
На выдачу опекуну процентов не требуется разрешения опекунского начальника. 449, 427.
558. Все принадлежащие несовершеннолетнему процентные бумаги, как доставшиеся ему, так и приобретенные для него опекуном, с купонными листами и талонами, должны быть сданы на хранение в государственное кредитное установление, a там, где где такого установления, в казначейство и могут быть возвращены опекуну не иначе, как с разрешения опекунского начальника, о чем должно быть отмечено на выданном в удостоверение внесения вклада документе кредитным установлением или казначейством. Если вклад внесен ранее учреждения опеки, то опекунский начальник делает означенную выше отметку на документе о внесении вклада.
На получение опекуном по находящимся на хранении бумагам купонов и процентов, коим срок уже наступил, или дивиденда не требуется разрешения опекунского начальника. 450, 428.
559. Опекунский начальник может освободить опекуна от сдачи на хранение процентных бумаг, если они нужны для оборотов по промыслу или по другим имущественным делам несовершеннолетнего. 451, 429.
560. Опекунский начальник может потребовать сдачи опекуном на хранение долговых документов и ценных вещей и может присоединить к этому требованию распоряжение, чтобы сдача на хранение была произведена под условием возвращения опекуну документов или вещей только с разрешения опекунского начальника. 432, 430.
561. На востребование процентного вклада (ст. 587) или вклада на хранение (ст. 558 и 560), a также на освобождение опекуна от сдачи процентных бумаге на хранение (ст. 559) опекунский начальник испрашивает разрешение высшего опекунского установления, если означенное распоряжение касается денег, бумаг или ценностей на сумму свыше двух тысяч рублей. 483, 431.
562. Отдача в заем капиталов несовершеннолетнего допускается только под обезличение, a именно:
1) под залог сельских имений в пределах половины подесятинной оценки, установленной для залога в государственном дворянском земельном банке, a в местностях, для которых она не установлена, в пределах половины земской или податной оценки;
2) под залог городских имений в пределах половины их городской оценки и притом только тогда, когда городское имение приносит постоянный доход, и
3) под заклад тех бумаг, которые разрешено приобретать для несовершеннолетнего, но не свыше трех четвертой биржевой их стоимости. 454, 432.
563. Для обращения капитала несовершеннолетнего на расходы по его содержанию и воспитанию до двух тысяч рублеии требуется разрешение опекунского начальника, a свыше этой суммы разрешете высшего опекунского установления. 455, 483.
564. Опекун не имеет права пользоваться, в личную себе прибыль, деньгами и вообще имуществом несовершеннолетнего. 456, 434
565. Имущество несовершеннолетнего может быть отдано опекуном в наем на срок свыше трех лет лишь с разрешения опекунского начальника, a на срок свыше двенадцати лет с разрешения высшего опекунского установления.
Срок найма не может простираться долее одного года после достижения опекаемым совершеннолетия; на более же продолжительное время договор найма может быть заключен, с разрешения подлежащего опекунского установления, лишь в том случае, когда мера эта вызывается особым свойством имущества.
Если имущество принадлежит нескольким несовершеннолетним различного возраста, то указанный выше годичный срок считается со времени достижения совершеннолетия старшим из опекаемых. 457, 435.
566. Заем денег от имени несовершеннолетнего разрешается: в пределах суммы ожидаемого чистого годового дохода — опекунским начальником, a свыше этой суммы — высшим опекунским установлением и притом в тех лишь случаях, когда мера эта оказывается необходимою для содержания и воспитания несовершеннолетнего, для предотвращении продажи недвижимого его имения или несвоевременной продажи процентных бумаг, a также для починки строений или для покупки необходимых для имений орудий, скота и вообще для поддержания имения и заведенного в нем хозяйства.
Опекун, испрашивая разрешение на заем, обязан указать, какие способы предвидятся к уплате.
Заем под залог недвижимого имения совершается преимущественно в государственных кредитных установлениях.
На отдачу недвижимого имения в залог требуется разрешение высшего опекунского установления независимо от суммы займа. 458, 436.
567. Высшее опекунское установление, в случае нахождении в имуществе иесовершеннолетнего торгового, фабричного или иного промышленного заведения, вправе дать опекуну общее разрешение на вступление в долговые обязательства, но лишь в пределах определенное этим установлением суммы. 459, 437.
568. Движимость, подверженную скорой порче, независимо от ее ценности, опекун может продать с публичного торга или по вольной цене, не испрашивая разрешения.
На продажу произведений сельского хозяйства, произведений фабричного или иного промышленного заведения, равно товаров из торгового заведения также не требуется разрешения. 460, 438.
560. Продажа недвижимого имущества, a равно движимости, не поименованной в статье 568, допускается:
1) когда продажа назначена завещанием или дарственным актом, по которому имущество дошло к несовершеннолетнему;
2) когда продажа необходима для уплаты долгов несовершеннолетнего либо для его содержания или воспитания;
3) когда продажа необходима для раздела имущества между общими собственниками;
4) когда имеющая выручиться от продажи имущества сумма необходима для сохранения другого приносящего доход имущества, и
5) когда имущество не может быть сбережено без утраты либо уменьшения его ценности, или пришло в совершенную ветхость, или оказывается излишним либо убыточным. 461, 439.
570. На продажу движимости (ст. 569), когда ценность ее превышает пятьсот рублей, требуется разрешение опекунского начальника, a на продажу всякой недвижимости вообще и движимости ценою свыше двух тысяч рублей необходимо разрешение высшего опекунского установления.
Опекунский начальник или высшее опекунское установление могут разрешить продажу имущества или с публичного торга, или по вольной цене.
Назначенному в продажу имуществу производятся опекуном, в случае надобности, опись и оценка, при участии самого несовершеннолетнего, достигшего восемнадцатилетнего возраста, если несовершеннолетний того пожелает.
Для оцепки имущества опекун, в случае необходимости, приглашает сведущих людей. 462, 440.
571. Для публичной продажи имущества, в порядке принудительного взыскания, разрешения не требуется. 463, 441.
572. Продажа окладов святых икон и таких вещей, с которыми соединены исторические или семейные воспоминания, может быть произведена лишь в крайнем случае и не иначе, как с разрешения опекунского начальника или высшего опекунского установления, по прв-надлежностп. 461, 442.
573. К участию в торте на имущество несовершеннолетнего не допускаются опекун, опекунский начальник, в ведомстве которого состоит опека, a равно супруги и нисходящие означенных лиц. 465, 443.
574. Опекун не вправе, без разрешения опекунского начальника, получать или отчуждать доходы более чем за год вперед и заключать договоры с получением платы более чем за год вперед. 466, 444.
575. Воспрещается обеспечивать чужие обязательства имуществом несовершеннолетнего. 467, 445.
576. Опекун не может совершать дарение от имени несовершеннолетнего, за исключением обычных подарков. 468, 446.
577. Опекун не может вступать, в качестве договаривающейся стороны, в договоры относительно имущества опекаемого, a равно приобретать требования к опекаемому.
Опекунский начальник может разрешить заключение договора между опекаемым и опекуном о найме помещения в имения несовершеннолетнего либо о найме или приобретении его имущества, если этим не нарушаются имущественные интересы опекаемого. Для заключения такого договора к опекаемому назначается попечитель. Удовлетворение ходатайства опекуна зависит от высшего опекунского установления, когда наем или продажа имущества несовершеннолетнего требуют, по статьям 565, 570 и 572, разрешения сего установления. 469, 447.
578. За уплату долга несовершеннолетнего самому опекуну до двух тысяч рублей требуется разрешение опекунского начальника, a свыше этой суммы -разрешение высшего опекунского установления. 470, 448.
579. Опекун может возбудить дело о судебном разделе только с разрешения опекунского начальника.
При полюбовном разделе проект раздела должен быть представлен опекунскому начальнику, который дает разрешение на совершение раздела.
Если в состав имущества, подлежащего судебному разделу или делимого полюбовно, входит недвижимое имение или если в ином подлежащем разделу имуществе доля опекаемого по цене своей превышает две тысячи рублей, то требуется разрешение высшего опекунского установления. 471, 449.
580. На совершение мировых сделок по денежным искам и по искам о движимости, когда цена иска не превышает пятисот рублей, требуется разрешение опекунского начальника, a по всем прочим искам — разрешение высшего опекунского установления. 472, 450.
581. Опекун обязан испросить разрешение высшего опекунского установления:
1) на отречение от наследства от имени несовершеннолетнего;
2) на рубку принадлежащего несовершеннолетнему леса, за исключением тех лишь случаев, когда в имении заведено правильное лесное хозяйство или когда рубка не превышает количества, необходимого для потребностей имения;
3) на приобретение для несовершеннолетнего недвижимого имения, и
4) на усыновление кем-либо несовершеннолетего. 473, 451.
582. Во всех иных случаях, в которых требуется разрешение высшего опекунского установления, опекун обращается с ходатайством к опекунскому начальнику, который представляет о сем, с своим заключением, высшему установлению. 474, 452.
583. Договоры, заключенные опекуном без разрешения опекунского установления, когда такое разрешение требуеися, и не получившие при том последующего подтверждении подлежащего опекунского установления или самого опекаемого по достижении им совершеннолетия признаются недействительными.
При недействительносги договора, другая договорившаяся сторона вправе требовать возвращения лишь того, что, во исполнение недействительного договора, поступило к опекуну или сохранилось в имуществе несовершеннолетнего, или было обращено в дейетвительную его пользу. 475, 458.
584. Предварительно разрешения продажи имущества, закрытия или приобретения торгового, фабричного или иного промышленного заведения, покупки недвижимого имения, полюбовного раздела имущества, отдачи его в наем на срок долее совершеннолетия опекаемого, займа свыше ожидаемого чистого годового дохода, затраты капитала и отречения от наследства опекунский начальник предоставляет несовершеннолетнему, достигшему восемнадцати лег, заявить на письме или на словах свое мнение, если вызываемая этим отсрочка не представляет особых неудобств.
Опекунский начальник может выслушать несовершеннолетнего, достигшего восемнадцати лет, и по другим, касающимся его личности или имущества, предметам, требующим разрешения опекунских установлений.
Воспоследование распоряжения согласно с мнением несовершеннолетнего не лишает его права на возмещение убытков, причиненных таким распоряжением, как с опекуна, так и с опекунского начальника.
Невыслушание несовершеннолетнего не служит основанием к признанию договора недействительным. 476, 454.
585. Если между двумя или несколькими несовершеннолетними, имеющими одного и того же опекуна, возникнет судебное дело или необходимо совершение договора, то к несовершеннолетним назначаются попечители. 477, 455.
586. В случае возникновения между несовершеннолетним и опекуном судебного дела, опекунский начальник в каждом данном случае разрешает вопрос, должен ли бьпь опекун устранен и заменен другим, или же достаточно ограничиться только назначением попечителя для ведения дела со стороны несовершеннолетнего. На приведение в исполнение постановления об устранении опекуна требуется разрешение высшего опекунского установления. 478, 456.
587. Если для пользы несовершеннолетнего, к которому опекун еще не назначен или опекун коего отсутствует, должно быть совершено действие, требующее опекунского представительства, то местный, по совершению действия, опекунский начальник назначает попечителя. Опекунский начальник, назначивший попечителя, уведомляет об этом опекунского начальника, которому подведома опека. 479, 457.
588. Опекун не вправе передать исполнение своих обязанностей другому лицу, но он может выдать доверенность на управление имением и на исполнение отдельных действий. 480, 458.

ОТДЕЛЕНИЕ 4. Вознаграждение опекунов.
589. Опекун вправе получать за труды по опеке пять процентов из чистого годового дохода с состоящего в его заведывании имущества.
Чистым доходом признается остаток, получаемый за исключением из валового дохода обыкновенных расходов по имуществу, платежей по долгосрочным займам из кредитных установлений и следующих с имущества всякого рода сборов и повинностей.
Высшему опекунскому установлению, при несоразмерности трудов опекуна с получаемым им вознаграждением, предоставляется увеличить размер вознаграждения, но не более как до десяти процентов с чистого дохода.
Лицо, предоставившее несовершеннолетнему имущество, может назначить опекуну вознаграждение и свыше указанного размера. 481, 459.
590. Между несколькими опекунами вознаграждение делится поровну, если между ними не состоялось по этому предмету иного соглашения.
При наличности опекуна вознаграждение попечителя из общей суммы (ст. 589) определяется опекунским начальником. 482, 460.
591. Независимо от вознаграждения за заведывание опекою, опекун имеет право на возмещение всех необходимых расходов по опеке, произведенных им из собственных средств.
Эти расходы должны быть показаны в первом, подаваемом за произведенным расходом, отчете.
На следующие опекуну суммы начисляются, со дня употребления их, проценты по пяти на сто в год; если же опекун не докажет, когда именно суммы израсходованы, то проценты исчисляются со дня представления отчета. 483, 461.

ОТДЕЛЕНИЕ 5. Надзор за опекунами и их ответственность.
592. Опекунский начальник обязан иметь надзор за опекунами. Он вправе поверять во всякое время наличность у опекуна денег, документов, ценных вещей и другого имущества несовершеннолетнего.
Опекунский начальник, при обнаружении им самим или по чьему-либо указанию упущений или неправильных действий опекуна, принимает меры к охранению интересов опекаемого и к восстановлению надлежащего заведывания опекою. 484, 462.
593. Опекун обязан вести о приходе и расходе денег по опеке шнуровую, за скрепою и печатью опекунского начальника, книгу, которая должна быть сохраняема и предъявляема опекунскому начальнику, по его требованию, для поверки. 485, 468.
594. Опекуны подлежат отчетности по исполнению лежащих на них обязанвоетеп и не могут быть освобождены от нее ни родителями, нп лицами, от которых к несовершеннолетнему по завещанию или дарственному акту дошло имущество. 486, 464.
595. Опекун представляешь опекунскому начальнику ежегодный, по 1 Января, отчет по опеке не позже 1 Марта следующего за отчетным года; отсрочка в представлении отчета, но не долее трех месяцев, разрешается, по уважительным причинам, опекунским начальником. 487, 465.
596. Несколько опекунов, назначенных по одной опеке, представляют отчет совместно; но если каждому из них вверено управление особым имением или особою частью опеки, то каждый опекун представляет отдельный отчет в отношении того, что вверено его заведыванию, опекунскому начальнику, в ведомстве которого состоит опека, хотя бы имения лежали в разных участках или округах. 488, 466.
597. За непредставление отчета в определенный (ст. 395) срок виновный в том опекун подвергается денежному взысканию в размере не свыше трех рублей за каждый просроченный день.
Если просрочка продолжается более месяца, то опекунский начальник налагает определенное выше взыскание в размере до ста рублей. В случае непредставления отчета в течение двух недель со времени объявления опекуну о наложенном на него взыскании, опекун вновь подвергается денежному взысканию до ста пятидесяти рублей и затем отчет составляется за счет опекуна, по назначению опекунского начальника, сведущим лицом, которому опекун обязан сообщить нужные для сего бумаги и сведения. 489, 467.
598. Отчет должен содержать в себе сведения: 1) о воспитании и обучении несовершеннолетнего, a равно о расходах лично на него; 2) о происшедших в имуществе за отчетное время переменах (прибыли или убыли); 3) о доходах и расходах по имуществу; 4) о числящихся по опеке долгах и недоимках, и 5) о делах, производящихся в судебных или административных установлениях.
Восходящие и супруг, состоящие опекунами несовершеннолетнего, освобождаются от помещения в отчете сведений о воспитании и обучении несовершеннолетнего и о расходах лично на него, но обязаны указать лишь общую цифру этих расходов.
К отчету прилагаются оправдательные документы по тем предметам, по которым такие документы обыкновенно получаются. 490, 468.
599. По торговым, фабричным и вообще промышленным заведениям, по которым ведутся торговые книги, отчет по предметам, указанным в пунктах 2 и 4 предыдущей статьи, заменяется балансом из книг, составленным управляющим заведения. Правильность баланса удостоверяется опекуном. Опекунский начальник вправе потребовать предъявления ему торговых книг. 491, 469.
600. Опекунский начальник, по представлении отчета, поверяет таковой с формальной стороны и по существу, по возможности в присутствии опекуна, и удостоверяется в сохранности капиталов.
При неясности или неполноте отчета, опекунский начальник требует от опекуна словесных или письменных разъяснений и дополнений. За непредставление таковых в назначенный срок опекун подвергается взысканию до пятидесяти рублей. 492, 470.
601. Если при поверке отчета опекунским начальником усмотрено будет, что в отчете какие-либо поступившие суммы пропущены или что расходы показаны неправильно, то опекунский начальник, по истребовании от опекуна разъяснений, назначает опекуну срок для пополнения сделанного начета или обеспечения оного равноценным начету имуществом.
В случае неподчинения опекуна распоряжению опекунского начальника, причиненные опекаемому убытки взыскиваются судебным порядком. 493, 471.
602. Опекунский начальник обязан ежегодно не позже 1 Сентября доносить высшему опекунскому установлению: 1) о числе опек в предшествовавшем году; 2) по всем ли опекам представлены отчеты и 3) о числе рассмотренных отчетов. 494, 472.
603. Опекун отвечает за убытки, причиненные им несовершеннолетнему умышленно или вследствие нерадения, причем данное опекуну опекунскими установлениями разрешение на совершение известного действия не освобождает опекуна от ответственности пред несовершеннолетним. 493, 478.
604. Соопекуны подлежать совокупной ответственности.
Если убытки причинены одним опекуном без участия другого опекуна, который в то же время не представляется виновным в нерадении, то ответственность падает на одного виновного опекуна.
Тот из нескольких опекунов, которому вверено управление особым имуществом или особою частые опеки, отвечает лишь в пределах возложенных на него обязанностей. 496, 474.
605. Опекун отвечает также за действия управляющих, приказчиков и вообще лиц, определенных им по опеке, если назначил лиц, явно неспособных либо неблагонадежных, или не имел надлежащего над ними наблюдения. 497, 475.
606. Иск к опекуну о возмещении причиненных опекаемому убытков может быть предъявлен как во время существования опеки, так и по прекращении ее, но не позже трех лет со времени достижения опекаемым совершеннолетия или со дня смерти опекаемого, если он умер, не достигнув совершеннолетия. 498, 476.
607. Лицо, вышедшее из под опеки, а равно назначенный вновь опекун вправе предъявить иск об убытках к бывшему опекуну, хотя бы на представленные последним отчеты не последовало со стороны рассматривавшего их опекунского начальника никаких замечаний. 499, 477.
608. Опекунские установления могут приглашать несовершеннолетних и опекунов для личных объяснений.
В случае неявки опекуна, без уважительных причин, по вызову для представления объяснений, опекунские установления могут подвергнуть опекуна денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей, но лишь тогда, когда неявившийся опекун живет в том же городе или в том же участке, где имеет пребывание опекунский начальник, или и в том же округе, если вызов исходит от высшего опекунского установления. 500, 478.
609. В случае обнаружения присвоения имущества опекаемого или иного преступного деяния со стороны опекуна, опекунские установления сообщают об этом подлежащей власти для привлечения опекуна к уголовной ответственности. 501, 479.

ОТДЕЛЕНИЕ 6. Увольнение опекунов.
610. Опекун исполняет возложенные на него законом обязанности до увольнения его в надлежащем порядке и до сдачи имущества вновь назначенному опекуну, хотя бы наступили законные причины, дозволяющие ходатайствовать об освобождении от опеки. 502, 480.
611. В случае тяжкой болезни опекуна, продолжительного его отсутствия или иных препятствий, не дозволяющих опекуну исполнять свои обязанности, опекунский начальник может, смотря по обстоятельствам, или уволить опекуна, или до устранения препятствий назначить попечителя. 503, 481.
612. Опекун увольняется высшим опекунским установлением, если после принятия им опеки возникнет или будет обнаружено одно из обстоятельств, предусмотренных в статье 531. 422, 401.
613. При обнаружении существенных упущений или злоупотреблений опекуна или явно вредного влияния его на нравственность опекаемого, опекунский начальник вправе временно устранить опекуна, представив немедленно в высшее опекунское установление об увольнении его. Высшее установление может уволить опекуна лишь по истребовании от него объяснения. 504, 482.
614. Опекун, по увольнении его, должен представить в месячный срок отчет за то время своего заведывания опекою, которое не вошло в прежний отчет, и передать состоявшее в его заведывании имущество вновь назначенному опекуну. Просрочка в представлении отчета сопровождается последствиями, указанными в статье 597.
Сдача имущества производится или по приемной описи (ст. 543), с отметкою в ней всех перемен, происшедших в имуществе, состоявшем под опекою, или по новой описи, если в том представляется надобность. 505, 488.
615. Опекунский начальник, в случае несдачи опекуном, без уважительной причины, имущества вновь назначенному опекуну, дает судебному приставу или полиции приказ об отобрании сего имущества по описи или последнему отчету. Вызываемые этим издержки взыскиваются с виновного опекуна. 506, 484.
616. О смерти опекуна извещают немедленно опекунского начальника соопекуны умершего и наличные его наследники. Последние обязаны до назначения нового опекуна заботиться об охранении вещей опекаемого, находящихся в оставшемся после умершего имуществе. 507, 485.
617. В случае смерти опекуна, отчет по имеющимся в опеке данным составляется его соопекунами или назначенным вновь опекуном. Наследники умершего опекуна допускаются к участию в составлении отчета и в сдаче имущества, бывшего в заведывании умершего. 508, 486.

ОТДЕЛЕНИЕ 7. Прекращение опеки.
618. Опека прекращается:
1) достижением опекаемым совершеннолетия;
2) объявлением несовершеннолетнего самостоятельным и
3) смертью опекаемого. 509, 487.
619. О смерти опекаемого опекун доводит до сведения опекунского начальника и наследников умершего, если место жительства последних известно, продолжая управлять имуществом до принятия его наследниками умершего. 310, 488.
620. Опекун, по прекращении опеки, должен, согласно статье 614, составить отчет за то время своего заведывания опекою, которое не вошло в прежний его отчет, и передать состоявшее в его заведывании имущество бывшему под опекою или его наследникам. 511, 489.
621. Если вышедший из-под опеки или его наследники не принимают состоявшего в опекунском заведывании имущесива, то опекунский начальник, по представлению опекуна, или распоряжается сдачею процентных бумаг и вообще движимого имущества на хранение, a равно продажею такого имущества, хранение которого соединено с несоразмерно большими издержками, или, в случае надобности, назначает попечителя. 512, 490.

ОТДЕЛЕНИЕ 8. Семейный совет.
622. Семеиный совет учреждается:
1) в силу завещания или иного акта родителя, не лишенного родительской власти;
2) по просьбе супруга или кого-либо из восходящих родственников или двух таких родственников или свойственников несовершеннолетнего, которые могут войти в состав семейного совета;
3) по заявлению опекуна и
4) по усмотрению опекунского начальника, преимущественно в тех случаях, когда несовершеннолетнему принадлежат обширные торговые, фабричные или иные промышленные заведения, либо значительные недвижимые имения.
Родственник или свойственник, ходатайствующий об учреждении семейного совета, должен вместе с тем изъявить согласие быть членом совета, указать других родственников или свойственников, которые могут быть членами совета, и доставить сведения о месте их жительства. 513, 491.
623. При существовании основания к учреждению семейного совета, опекунский начальник обязан безотлагательно сделать распоряжения об образовании совета, о скорейшем назначении его заседания и о предоставлении совету первоначального определения опекуна (ст. 628). 314, 492.
624. Семейный совет состоит под председательством опекунского начальника, которому подведома опека; число членов семейного совета не может быть менее двух и более шести. 515, 493.
625. К участию в семейном совете призываются: мать несовершеннолетнего в случае, предусмотренном во второй части статьи 420, муж несовершеннолетней и лица, назначенные родителями, хотя бы и не состоящие в родстве с опекаемым.
За недостатком этих лиц, опекунский начальник призывает к участию в семейном совете ближайших родственников или свойственников несовершеннолетнего, но лишь в том числе, в каком это необходимо для образования семейного совета в наименьшем, допускаемом законом, составе. 516, 494.
626. Семейный совет, состоящий менее чем из шести членов, может во всякое время пополнить свой состав и притом не только из родственников или свойственников несовершеннолетнего, но и из лиц, находящихся в дружеских отношениях к семье опекаемого. 517, 495.
627. В случае выбытия кого либо из членов, замещение его зависит от семейного совета, a если не останется двух членов, то замещение производится опекунским начальником, с соблюдением правил, предписанных для первоначального образования семейного совета. 518, 496.
628. Членами семейного совета не могут быть все те лица, которые по закону (ст. 531) не могут быть опекунами.
Никто не может быть по одвой и той же опеке опекуном и членом семейного совета. 519, 457.
629. Родственники до третьей степени включительно, за исключением женщин, и муж опекаемой не могут отказаться от принятия звания члена семейного совета, если они проживают не далее двадцати пяти верст от места пребывания опекунского начальника. 520, 498.
630. Лица, назначенные в члены семейного совета и принявшие это звание, могут быть освобождены опекунским начальником от обязанностей по сему званию лишь по уважительным причинам. 521, 499.
631. Члены семейного совета не получают вознаграждения. 522, 500.
632. Члены семейного совета привлекаются к ответственности в порядке, установленном для опекунского начальника. 523, 501.
633. Заседания семейного совета назначаются, по мере надобности, опекунским начальником, который в назначенное заседание предлагает совету, по возможности, все подлежащие его рассмотрению вопросы.
Опекунский начальник не вправе отказать в просьбе двух членов совета о назначении заседания.
Члены семейного совета приглашаются опекунским начальником в заседание словесно или письменно. 524, 502.
634. Члены семейного совета обязаны участвовать во всех его заседаниях, но должны устранять себя от рассмотрения дел, в которых они сами заинтересованы. 525, 503.
635. В заседаниях семейного совета должны участвовать обязательно опекунский начальник и не менее двух членов.
Замена члена семейного совета поверенным не допускается. 526, 504.
636. Член семейного совета, не явившийся в заседание без уважительной причины, может быть, по представлению опекунского начальника, подвергнут высшим опекунским установлением, по истребовании объяснения от неявившегося, денежному взысканию не свыше пятидесяти рублей, a в случае часто повторяемой неявки может быть и уволен высшим установлением.
Высшее установление может уволить и такое лицо, участие которого в семейном совете оказывается очевидно вредным для интересов опекаемого. 527, 505.
637. Член семейного совета, который не может явиться в заседание совета, имеет право прислать на имя опекунского начальника письменный отзыв о предметах, подлежащих обсуждению совета. Такой отзыв предъявляется совету, но в счет голосов не принимается. 528, 506.
638. Если в заседание семейного совета никто не явится или явится только один член, то опекунский начальник, по выслушании мнения явившегося члена и по рассмотрении присланных письменных отзывов, назначает заседание совета на другой срок или, в случаях, не терпящих отлагательства, делает собственною властью надлежащие распоряжения. 529, 507.
839. Семейному совету принадлежат по опеке, длл которой он учрежден, права и обязанности опекунского начальника. 530, 508.
640. Семейный совет решает подлежащие его обсуждению вопросы простым большинством голосов присутствующих лиц; при равенстве голосов, голос опекунского начальника даете перевес.
Постановления семейного совета, состоявшиеся как единогласно, так и по большинству голосов, вносятся в журнал, который подписывается опекунским начальником и всеми членами, присутствовавшими в заседании совета. О причинах неподписания кем-либо из членов журнала опекунский начальник отмечает на самом журнале. 531, 509.
64а. Если опекунский начальник находит, что состоявшееся несогласно с его мнением постановление семейного совета противозаконно или клонится к явному вреду опекаемого, то он может приостановить исполнение и представить дело, не позже семи дней, вместе со своим заключением, на разрешение высшего опекунского установления. 532, 510.
642. В случаях, когда для приведения в исполнение постановления опекунского начальника требуется утверждение высшего опекунского установления, такое же утверждение нужно и для исполнения постановления семейного совета. 533, 511.
643. Истребование объяснений или сведений и другие приготовительные распоряжения, a также исполнительные распоряжения по постановлениям семейного совета и направление в установленном порядке поданных на семейный совет жалоб лежат на опекунском начальнике. 534, 512.
644. Опекунский начальник, несмотря на учреждение семейного совета, имеет право и единолично поверять приходо-расходную книгу опекуна и наличность имущества несовершеннолетнего, давать отсрочку и на представление отчета, сообщать о привлечении опекуна к уголовной ответственности, приглашать несовершеннолетнего и опекуна для личных объяснений и налагать взыскание на опекуна за неявку по такому приглашению. 535, 513.
645. В случае необходимости принять немедленно, до созвания семейного совета, какие-либо меры, опекунский начальник делает нужные распоряжения и безотлагательно созывает совет, которому сообщает о своих распоряжениях и от которого зависят как их утверждение или отмена, так и дальнейшие мероприятия. 536, 514.
646. С прекращением опеки упраздняется семейный совет и последующие распоряжения зависят от единоличной власти опекунского начальника. 537, 515.

ОТДЕЛЕНИЕ 9. Участие родственников в совещаниях по делам опеки.
647. Когда не учреждено семейного совета, то предварительно определения опекуна (ст. 528), представления об объявлении несовершеннолетнего самостоятельным (ст. 514) или лишении его самостоятельности (ст. 516), обсуждения ходатайства об усыновлении несовершеннолетнего или о разрешении опекуну совершить действия, исчисленные в статье 584, опекунский начальник обязан пригласить известных ему родственников и свойственников несовершеннолетнего для совещания по этим предметам или заявления по ним их мнения.
Приглашение может быть обращено и к лицу, живущему в другом городе или другом участке, если вызываемая этим отсрочка в постановлении опекунского начальника не представляется вредною для интересов несовершеннолетнего. 538, 516.
648. Правило, постановленное в предыдущей статье, применяется опекунским начальником, по его собственному усмотрению или по ходатайству опекуна, и в других, кроме перечисленных в ней, случаях, касающихся воспитания несовершеннолетияго или распоряжений по имущественным его делам, a также, когда участие родственников или свойственников несовершеннолетнего полезно при поверке отчета опекуна или вообще его деятельности. 539, 517.
649. От усмотрения опекунского начальника зависит пригласить на совещание или к заявлению мнения одно или несколько лиц, не исключая и лиц женского пола. Опекунский начальник в праве обратиться к ним и с письменный запросом. Письменные отзывы принимаются, хотя бы опекунский начальник приглашал на словесное совещание. 540, 518.
650. В протоколе или постановлении опекунского начальника отмечается, чье мнение выслушано. По желанию приглашенного лица, сущность его мнения вносится в протокол за его подписью. 541, 519.
651. Неявка приглашенного лица для совещания или уклонение от заявления мнения не подвергают это лицо ответственности и не служат обязательным поводом к отсрочке постановления опекунского начальника. 542, 520.
652. Несоблюдение опекунским начальником возложенной на него по статье 647 обязанности не влечет за собою недействительности его постановления. 543, 521.

Глава II. Опека над совершеннолетними, объявленными недееспособными вследствие душевной болизни, глухонемоты, немоты, расточительности или привычного пьянства.
653. Опека над совершеннолетними, объявленными недееспособными вследствие душевной болезни, глухонемоты, немоты, расточительности или привычного пьянства, учреждается по месту их жительства и подчиняется соответственным общим правилам об опеке над несовершеннолвтнами. 544, 522.
654. Опекунами, предпочтительно пред лицами, указанными в статье 528, определяются:
1) супруг объявленного недееспособным и его сыновья и внуки, если они достигли совершеннолетия, и
2) его родители.
Родители подчиняются общим правилам об опекунах и, равно как и другие восходящие родственники и супруг, не освобождаются от показания в отчетах сведений о расходах на самого недееспособного (п. 1 ст. 598). 545, 523.
655. Семейный совет учреждается в случаях, указанных в пунктах 2-4 статьи 622.
В семейный совет призываются предпочтительно лица, которые по статье 654 могут быть назначены опекунами над объявленным недееспособным. 546, 524.
656. Доходы лица, объявленного недееспособные вследствие душевной болезни, глухонемоты, немоты или привычного пьянства, употребляются на его лечение и на содержание его семейства.
За покрытием сих расходов, остаток доходов вполне или в части, с разрешения опекунского начальника, a если учрежден семейный совет, то, с разрешения последнего, может быть предоставлен в распоряжение совершеннолетних детей лица, объявленного недееспособным. 547, 525.
657. С разрешения высшего опекунского установления, из остающегося, за пожизненным обезличением душевнобольного, глухонемого, немого или привычного пьяницы, имущества может быть выделена часть в приданое дочери, a также на обзаведение другим их детям и вообще нисходящим, каждому в счет той доли, которая причитается ему в порядке наследования по закону. 548, 526.
658. Чистый доход с имущества расточителя, остающийся за покрытием платежей, причитающихся с расточителя, и издержек на содержание его самого и его семейства и на поддержание имения и заведенного в нем хозяйства, предоставляется в безотчетное распоряжение расточителя. 549, 527.
659. По утвержденному высшим опекунским установлением распоряжению расточителя, часть его имущества может быть выделена в приданое дочери, a также на обзаведение другим детям расточителя и вообще его нисходящим, каждому в счет той доли, которая причитается ему в порядке наследования по закону. 550, 528.
660. Попечение о лице, объявленном недееспособным вследствие душевной болезни, глухонемоты, немоты или привычного пьянства и находящемся за границею, при отсутствии родственников или близких людей, которые согласились бы принять таковое на себя, возлагается на Российского консула в округе которого имеют пребывание указанные лица. 551, 529.

Глава III. Попечительство.
661. Попечитель назначается к несовершеннолетнему, когда встречается надобность в совершении родителем или опекуном какого-либо действия в качестве законного представителя, но эти лица, по болезни или иным в законе указанным причинам, временно не имеют возможности исполнять свои обязанности. 552, 530
662. Попечитель назначается также к имуществу, доставшемуся несовершеннолетнему по наследованию или дарении либо иным безвозмездным способом, если наследодатель или даритель сделал распоряжение об устранении радетеля или лица, состоящего опекуном, от заведывания сим имуществом. Предоставляющий несовершеннолетнему имущество имеет право указать лицо, которое он назначает попечителем. 553, 531.
663. Родители и опекуны обязаны доводить до сведения опекунского установления о случаях, в которых представляется надобность в назначении попечителя. 554, 532.
664. Правила, изложенные в статьях 661-663, имеют применение и к опеке над совершеннолетним, объявленным недееспособным. 555, 533.
665. К совершеннолетнему, объявить которого недееспособным не представлявтся достаточных оснований, но который, вследствие душевной или телесной болезни или вследствие физического недостатка (глухоты, немоты или слепоты) лишен возможности заведовать всеми или некоторыми своими имущественными делами, может быть назначен попечитель.
Попечитель назначается не иначе, как с согласия лица, подлежащего попечительству, разве бы лицо это было лишено возможности само на словах или письме заявить ходатайство по сему предмету. 556, 534.
666. При назначении попечителя в случаях, указанных в статьях 661, 662 и 665, должно быть определено, для заведывания каким именно имуществом или для совершения каких именно действий назначается попечитель 557, 535.
667. Соответственные постановления об опеке применяются и к попечительству. 858, 536.
668. Попечительство прекращается с устранением основания, вызвавшего его учреждение.
Попечительство, назначенное по статье 665, прекращается и по требованию того, по чьей просьбе оно учреждено. 559, 537.
669. Попечительства, кроме вышеуказанных случаев, учреждаются также: 1) над зачатым ребенком; 2) над непринятым наследством и 3) над имуществом отсутствующего и безвестно-отсутствующего. 560, 538.
670. Если отца зачатого ребенка нет в живых или если отец, вследствие тяжкой болезни, отсутствия или иных причин, лишен возможности охранять права этого ребенка, a мать не может или не желает исполнять обязанности попечительницы, то, по ее просьбе, опекунский начальник, в тех случаях, когда необходимо охранение прав зачатого ребенка, назначает попечителя, преимущественно из родственников родителей. 561, 539
671. Попечительство над зачатым ребенком прекращается с рождением его или когда обнаружится, что рождения ожидать нельзя. 562, 540.
672. В случае необходимости учреждения попечительства за границею применительно к статьям 661-671, права и обязанности попечителя возлагаются на подлежащего Российского консула. 541.

Глава IV. Опека и попечительство над крестъянами, подведомственные волостному суду.
673. К подведомственным волостным судам опеке и попечительству над крестьянами, как несовершеннолетними, так и совершеннолетними, объявленными недееспособными, применяются правила настоящего раздела, с изъятиями, изложенными в нижеследующих статьях. 563, 542.
674. Обязанности опекунских начальников возлагаются на волостные суды, a обязанности высших опекунских установлений на земских начальников.
Исполнение действии, предусмотренных в стетьях 412, 421-425, 514-516, 563, 566, 570, 656, 657 и 659, возлагается на земских начальников и на высшие опекунские установления, по принадлежности. 564, 543.
675. В случае необходимости учреждения опеки над несовершеннолетним, сельский староста, для охранения имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, составляет опись, в присутствии двух свидетелей, преимущественно из родственников и свойственников несовершеннолетнего.
Опись подписывается сельским старостой, несовершеннолетним, которому исполнилось восемнадцать лет, если он находился при составлении описи, и свидетелями.
Опись отсылается на хранение в волостной суд. 565, 544.
676. Сельский староста, до учреждения опеки, принимает меры попечения о личности несовершеннолетнего, оставшегося без призрения. 566, 545.
677. Одновременно с составлением описи сельский староста, если нет в виду распоряжения родителя о назначении опекуна (ст. 526), собирает сведения о том: 1) кому из ближайших благонадежных родственников или свойственников может быть вверена опека, и 2) за неимением этих лиц, кто из известных честным и добропорядочным поведением домохозяев того же сельского общества или из не принадлежащих к сельскому обществу лиц, с согласия последних, может быть назначен опекуном. 567, 546.
678. Если у сироты нет ни домашнего хозяйства, ни благонадежных родственников или свойственников, могущих принять его к себе, то сельский староста собирает сведения о том, не окажется ли в том же сельском обществе благонадежного лица, которое пожелало бы усыновить сироту или принять его на воспитание до совершеннолетия или до того времени, когда несовершеннолетний будет в состоянии содержать себя своим трудом. 568, 547.
679. Сельский староста немедленно доводит чрез волостного старшину до сведения волостного суда: 1) о сделанных им распоряжениях относительно призрения сироты и охранения принадлежащего ему имущества и 2) о лицах, которые, по указаниго сельского старосты, могут быть назначены опекунами или которые изъявили желание усыновить сироту или принять его на воспитание (ст. 677 и 678). 569, 548.
680. Назначенные родителем (ст. 526), a равно и указанные сельским старостою опекуны утверждаются в этом звании волостным сулои, если нет причин, устраняющих их от опеки (ст. 531); в противном случае опекунов из крестьян назначает сам волостное суд.
Назначенные родителем или непосредственно волостным судом в опекуны лица, не принадлежащие к сельскому обществу, могут отказаться от принятия на себя опекунских обязанностей. 570, 543.
681. Если крестьянин, после смерти которого встречается надобность в учреждении опеки, не был приписан к тому сельскому обществу, в котором он имел жительство, то первоначальные распоряжения по охранению имущества возлагаются на сельского старосту, a назначение опекуна из лиц, принадлежащих к волости, непосредственно на волостной суд. 571, 550.
682. Безграмотность не может служить основанием к освобождению от опекунских обязанностей. 572, 551.
683. Перевод опеки из ведомства одного волостного суда в ведомство другого, находящегося в том же участке, разрешается земским начальником.
Перевод опеки из ведомства одного волостного суда в ведомство другого, находящегося в другом участке, разрешается тем высшим опекунским установлением, в округе которого возникло дело о переводе.
Перевод опеки из ведомства волостного суда в ведомство опекунского начальника или обратно разрешается подлежащим высшим опекунским установлением, с соблюдением порядка, определенного в статье 521. 573, 552.
684. Опекун принимает имущество по составленной сельским старостою описи, с которой выдается опекуну засвидетельствованная копия.
Если впоследствии дойдет к опекаемому какое-либо имущество, то сельский староста, в присутствии опекуна, составляет этому имуществу опись указанным выше (ст. 675) порядком. 574, 553.
685. Свободные суммы несовершеннолетияго вносятся для приращения процентами в учрежденные правительством или с его разрешения сберегательные и ссудные кассы или же обращаются на покупку государственных или обеспеченных правительством процентных бумаг. Процентные бумаги, денежные документы и ценные вещи отдаются волостным судом на хранение в волостное правление.
Земский начальник, если признает хранение, этим порядком имущества несовершеннолетнего недостаточно обеспеченным, может сделать распоряжение о хранении имущества на общем основании (ст. 558 и след.). 575, 554.
686. Относительно продажи, залога, займа и найма имущества, в изъятие из общих правил сего раздела (ст. 565, 566, 569, 372 и 377), соблюдаются следующие правила.
I. Разрешение земского начальника требуется: 1) на продажу или залог недвижимого имения несовершеннолетнего; 2) на продажу или заклад движимого имущества ценностью свыше трехсот рублей; 3) на покупку недвижимого имения для несовершеннолетнего и 4) на отдачу в заем денег несовершеннолетнего под залог или заклад.
II. Разрешение волостного суда требуется: 1) на продажу движимого имущества ценою не свыше трехсот рублей и 2) на отдачу недвижимого имения в наем на время свыше трех лет, причем срок найма не может простираться долее двух лет после достижения опекаемым совершеннолетия.
Во всех этих случаях волостной суд спрашивает мнение несовершеннолетнего, достигшего восемнадцати лет. 576, 555.
687. Не позже 1 Марта опекун представляет волостному суду отчет за потекшие год на письме или на словах.
Словесные отчеты записываются в протоколах волостного суда. Письменные и словесные отчеты излагаются по форме, установленной высшим опекунским установлением.
Отчет должен заключать в себе сведения: 1) об обучении опекаемого; 2) о происшедших в отчетном году переменах (прибыли и убыли) в имуществе опекаемого и 3) о доходах и расходах. 577, 556.
688. За непредставление отчета к 1 Марта, a также за непредставление дополнительных сведений и за неявку в волостной суд для разъяснений, суд сам подвергает опекуна денежному штрафу и назначает ему новый, по своему усмотрению, срок для представления отчета. За неисполнение распоряжения суда в назначенный срок опекун вновь подвергается штрафу и вместе с тем производится опекуну учет. 578, 557.
680. Во всех тех случаях, когда на опекунов по закону налагается денежный штраф (ст. 541, 688 и др.), таковой с опекунов по опекам, подведомственным волостным судам, не должен превышать трех рублей.
При невзносе штрафа он заменявися арестом до трех дней. 579, 558.
690. Волостной суд обязан наблюдать за действиями опекунов и может во всякое время производить поверку имущества, находящегося в заведывании опекуна, отряжая для сего одного из членов суда. 580, 55.9.
691. Если при поверке отчета опекуна или иным путем будет обнаружено, что расходы показаны неправильно или поступивших сумм или какого-либо имущества, значащегося по описи, не окажется на лицо, то волостной суд, определив, по выслушании объяснений опекуна, количество убытка, причиненного опекаемому, требует, чтобы опекун, не позже месячного срока со дна объявления ему о наложенном взыскании, или уплатил сумму взыскания, или представил достаточное на пополнение взыскания обеспечение.
Если опекун не обжалует постановления волостного суда и в означенный срок не внесет наложенного взыскания или не представит обеспечения, то постановление суда приводится в исполнение. 581, 560.
692. Земский начальник имеет право проверять действия как опекунов, так и волостных судов по опекам и принимать меры, необходимые для охранения интересов несовершеннолетнего. 582, 561.
693. По опекам над крестьянами, подведомственным волостному суду, семейные советы не учреждаются. 583, 562.
694. Высшие опекунские установления дают волостныы судам для руководства письменные по опекунским делам наставления относительно производства описи подлежащих опеке имуществ, составления и ревизии опекунских отчетов и по другим предметам, соответственно местным обстоятельствам и существующим у крестьян обычаям. 584, 563.

РАЗДЕЛ V. Акты гражданского состояния.
Г л a в a 1. Общие правила.
695. Акты, удостоверяющие гражданское состояние лиц, a именно акты о рождении, бракосочетании и смерти, вносятся в метрические книги. 585, 564.
696. Ведение метрических книг возлагается на духовных лиц, совершающих религиозные обряды, связанные с рождением, бракосочетанием и смертью, a именно:
1) в отношении христиан — на священно и церковно-служителей, a также на настоятелей и наставников старообрядческих и сектантских общин, и
2) в отношении евреев, караимов и магометан — на раввинов, газзанов и магометанское духовенство, по принадлежности.
В отношении баптистов, указанных в статье 209 сектантов инославных исповеданий, ламаитов и язычников ведение метрических книг возлагается: в городах на местные полицейские управления, в уездах на волостные и соответствующие им правления. В столицах и градоначальства книги эти ведутся участковыми приставами. 586, 565.
697. Для каждого рода актов гражданского состояния ведутся отдельные метрические книги, a имеенно: 1) метрическая книга о родившихся; 2) метрическая книга о бракосочетавшихся и 3) метрическая книга об умерших.
Книги эти ведутся, в двух экземплярах, тождественных по содержанию.
Один экземпляр ведется в виде томов, обнимающих один год или несколько лет сряду, пока не будут исписаны все листы тома. Этот экземпляр назначается для постоянного хранения в месте ведения книг.
Другой экземпляр составляет точную копию с первого экземпляра, со всеми значащимися в нем подписями, и ведется в виде книг ежегодных. Этот экземпляр за каждый истекший год отсылается для хранения: 1) местным духовенством православного исповедания — в духовную консисторию или соответствующее ей духовное установление и 2) настоятелями и наставниками старообрядческих и сектантских общин, духовенством инославного христианского и других исповеданий, a также полицейскими управлениями и волостными правлениями — в местное вотчинное установление. 587, 566.
698. Метрические книги заготавляются по установленным формам и высылаются заблаговременно для православных церквей духовными консисториями и соответствующим им духовными установлениями, a для старообрядцев и отделившихся от православия сектантов, для инославных христианских и прочих исповеданий, a также для полицейских управлений и волостных правлений губернскими или областными правлениями.
Экземпляр метрической книги, назначенный для хранения в месте ее ведения, перенумеровывается по листам, скрепляется и прошнуровывается до отсылки по назначению. На заглавном листе книги означаются ее название, установление, при коем ведется книга, и год, с котрого начинается ее ведение, a когда все листы книги будут исписаны, то на заглавном листе означаются год, месяц и число ее окончания. На последнем листе книги делается надпись о числе содержащихся в ней листов, за надлежащею подписью и с приложением к шнуру печати выдающего книгу установления.
Другой экземпляр метрической книги доставляется в место ее ведения в отдельных листах, с приложением заглавного листа. На этом листе книги означается год, в течение коего она имеет быть ведена. Перенумерование и скрепа листов, прошнуровка их, припечатание шнура и означение на последнем листе числа содержащихся в книги листов производятся в месте ее ведения по окончании каждого года, за надлежащею подписью и с приложением печати церкви или иного установления, при коем ведется эта книга. 588, 567.
699. Метрические книги ведутся на русском языке.
Исключение допускается для метрических книг магометан и проживающих вне городских поселений ламаитов и язычников, метрические книги коих могут быть писаны на их языке, но лишь в местностях, где не окажется возможности поручить ведение книг лицам, умеющим писать по-русски.
Имена и фамилии лиц, которые не могут быть вполне точно переданы русским письмом, должны быть, вслед за вписанном по-русски, означаемы в скобках на том языке, из которого взяты.
Подписи в книгах частными лицами делаются также по-русски; но лица, не знающие русского языка, подписываются на известном им языке, причем лицо, ведущее метрическую книгу, переводит, если знает этот язык, подписи их на русский язык. 589, 568.
700. Когда акт по закону должен быть подписан частными лицами, и они, по неграмотности, физическому недостатку или болезни, не могут подписаться, то либо акт подписывается за них другим лицом, по их доверию, либо об этом отмечается лицами, ведущими метрические книги, пред их подписью. 590, 569.
701. Акты вносятся в книги один за другим, по очереди текущих нумеров года, без пробелов.
Числа должны быть означаемы прописью за исключением тех случаев, когда обозначение их цифрами дозволяется установленными формами метрических книг (ст. 706).
Сокращения и подчистки не допускаются. Поправки и приписки допускаются не иначе, как с оговоркою их в конце акта, пред подписью участвующих в акте лиц. Поправки делаются таким образом, чтобы ошибочно или излишне написанное, перечеркнутое тонкою чертою, могло быть прочитано. 691, 570.
702. Дополнительные к актам отметки, которые должны быть сделаны в метрических книгах по постановлениям духовного или светского суда, вносятся в оба экземпляра книги, при тех статьях, к которым они относятся.
Если бы при этих статьях не оказалось достаточно места, то такие отметки вносятся в книгу отдельною очередною статьею, с обозначением номера первоначальном статьи, к которое относятся, a в последней делается ссылка на номер статьи, под которой вписана отметка.
Если второй экземпляр книги уже отослан для хранения в консисторию или вотчинное установление, то, немедленно по внесении отметки в один экземпляр копии, копия отметки, удостоверенная подписью духовного или другого должностного лица того установления, при коем хранится этот экземпляр, сообщается, по принадлежности, для внесения той же отметки в другой экземпляр книги. 592, 571.
703. В дополнение к отдельным метрическим книгам ведутся три книги документов, из коих та, которая относится к метрической книге о бракосочетавшихся, называется обыскною. В этих книгах документы, как-то: судебные постановления, удостоверения о производстве предбрачных оглашений, справки и копии актов из метрических книг других приходов, разрешения на вступлеиие в брак, позволительные свидетельства полиции на погребение умерших, доверенности на получение справок или копии из метрических книг и т.п сшиваются и перенумеровываются в последовательном порядке, по мере их поступления, в подлинниках или в засвидетельствованных копиях, с пометкою на каждом документе, к какой именно статье метрической книги он относится. С документов, подлежащих возвращении, оставляются копии или делаются из них выписки. 593, 572.
704. По окончании года лицо или установление, ведущее метрические книги, должно заключить каждую книгу составлением протокола, вписываемого непосредственно за последним актом, внесенным в книгу. В протоколе, по принадлежности, означается годичный итог родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 594, 575.
705. Духовные консистории и другие установления, в коих хранятся метрические книги, a также установления и лица, ведущие эти книги, обязаны выдавать из них за установленную плату по таксе справки и свидетельства, равно предъявлять под своим наблюдением метрические записи для обозрения должностным и частем лицам, имеющим в том надобность.
Метрические свидетельства должны содержать в себе точную копию акта из метрической книги, с дополнительными к нему отметками, если таковые последовали.
Метрические свидетельства, выданные каждым из упомянутых в настоящей статье лиц и установлении, имеют во всех делах одинаковую силу. 595, 574.
706. Формы метрических книг, порядок их заготовления, хранения и представления второго экземпляра в подлежащие установления, надзор за ведением как метрических книг, так и книги, документов и указание лиц, на коих возлагаегся ведение этих книг в полицейском управлении и волостном правлении, определяются правилами, утверждаемыми по соглашению Обер-Прокурора Святейшего Синода и Министра Внутренних Дел с Министром Юстиции. Правила эти распубликовываются во всеобщее сведение в Собрании узаконений и распоряжений Правительства и рассылаются в отдельных отписках в места ведения и хранения метрических книг. 596, 575.
707. К ведению метрических книг о рождении, бракосочетании и смерти старообрядцев и отделившихся от православия сектантов применяются особые правила.

Глaвa II. Акты о рождении.
708. Акт о рождении вносится в метрическую книгу о родившихся немедленно по совершении крещения младенца или иного, связанного с его рождением, религиозного обряда.
В акте о рождении означаются:
1) год, месяц, число и место рождения;
2) год, месяц и число совершения крещения или иного, связанного с рождением, религиозного обряда;
3) имя и пол новорожденного;
4) звание, имя, отчество, фамилия, исповедание и место жительства отца и матери или одной матери, когда младенец рожден от незамужней женщины; отец внебрачного младенца показывается лишь в случае изъявления им на это согласия;
5) звание, имя, отчество и фамилия восприемников младенца при крещении.
Акт о рождении подписывается находящимися на лицо родителями младенца, его восприемниками и лицами, совершавшими крещение или иной, связанный с рождением, религиозный обряд.
Если кто-либо из родителей отказывается подписать акт о рождении, то об этом означается лицами, ведущими метрические книги, пред их подписыо. 597, 576.
709. Акт о рождении младенца у баптистов, указанных в статье 209 сектантов инославных исповеданий, ламаитов и язычников вносится, по месту жительства родителей, в метрическую книгу полицейского управления или волостного правления. Для сего младенец должен быть предъявлен подлежащему установлению лично родителями или кем-либо из них, в присутствии двух свидетелей. Если младенец не может быть предъявлен по болезни или дальности расстояния, то рождение младенца должно быть удостоверено двумя свидетелями.
В акте о рождении младенца, вносимом в метрическую книгу полицейского управления или волостного правления, означаются сведения, указанные в пунктах 1, 3 и 4 статьи 708. Акт этот подписывается родителями младенца, свидетелями и лицами, ведущими метрическую книгу. 898, 577.
710. В случае рождения близнецов о каждом из них в метрическую книгу вносятся отдельный акт о рождении, причем в каждом из актов означается, кто из близнецов родился прежде. S99, 575.
711. Найденный новорожденный младенец нашедшим его или хозяином дома либо квартиры, куда младенец подкинут, должен быть представлен, не позже следующего дня, местной полиции.
Полиция составляет протокол, в котором означаются время, место и обестоятельства, при которых найден младенец, его пол, особые телесные приметы, если они имеются, предполагаемый возраст, найденные при младенце вещи и документы, с пропискою их содержания, и указание, в какое заведение или какому лицу будет передан младенец для воспитания, если они известны при составлении протокола. Виесте с младенцем сему заведению или лицу передается копия протокола и все найденные при младенце вещи и документы.
В акте о рождении подкинутого ребенка означаются, вместо дня рождения, день, в который найден младенец, и приблизительный его возраст, прописанный в протоколе, a также и другие имеющиеся сведения, указанные в статье 708. 600, 575.
712. Младенец, родившийся живым, но умерший ранее совершения крещения или иного, связанного с рождением, религиозного обряда, a y баптистов, указанных в статье 209 сектантов инославных исповеданий, ламаитов и язычников — до внесения в метрическую книгу акта о рождении младенца, записывается как в эту книгу, так и в книгу об умерших. 601, 580.

Глава III. Акты о бракосочетании.
713. Акт о бракосочетании вносится в метрическую книгу немедленно по совершении венчания или иного, связанного в установлением брака, религиозного обряда. 602, 581.
714. В акте о бракосочетании означаются:
1) год, месяц, число и место бракосочетания;
2) звание, имя, отчество, фамилия, исповедание и лета каждого из супругов, a также их место жительства;
3) звание, имя, отчество, фамилия и место жительства свидетелей бракосочетания, в числе не менее двух;
4) каким по счету браком каждые из супругов сочетался, и
5) где и когда произведены оглашения.
Акт о бракосочетании подписывается вступившими в брак супругами, свидетелями бракосочетания и совершавшими его духовными лицамв. 603, 582.
715. Акт о бракосочетании баптистов вносится в метрическую книгу (ст. 696) по личному заявлению вступивших в брак; при этом должны быть представлены метрические свидетельства о рождении вступивших в брак и письменвое или словесное удостоверение подлежащего духовного наставника, благословившего брак, о времени и месте заключения брака.
Акт о бракосочетании должен содержать в себе обозначение сведений, указанных в статье 714, и подписывается вступавшими в брак супругами и должностным лицом, ведущим метрическую книгу. 605, 583.
716. Указанные в статье 209 сектанты инославных исповеданий, желающие вступить в брак, должны заявить об этом полицейскому управлению илв волостному правлению по месту жительства как жениха, так и невесты.
По этому заявлению составляется объявление об оглашении, которое выставляется в течение семи дней на видном месте у наружных дверей полицейского управления или волостного правления.
Каждый, имеющий сведения о препятствиях к браку, обязан до истечения указанных семи дней заявить о том письменно или словесно установлению, у дверей которого выставлено объявление. 605, 584.
717. По истечении означенного в предыдущей статье семидневного срока, оба сочетающиеся должны лично явиться в установление, производившее оглашения, и заявить ему просьбу о внесении акта о бракосочетании в метрическую книгу. При этом сочетающиеся обязаны представать:
1) если оглашение производилось в двух установлениях, удостоверение другого установления о производстве им оглашения;
2) требуемое законом разрешение на вступление в брак и
3) поручителей из лиц совершеннолетних, по два со стороны каждого из сочетающихся, в том, что между последними нет препятствующего браку родства или свойства и что поручителям неизвестно существование других законных препятствий к браку. 606, 585.
718. В отношении браков лиц, означенных в статье 716, обязанности, возложенные статьями 189, 190, 192 и 193 на духовных лиц, исполняются полицейскими управлениями и волостными правлениями, ведущими метрические книги. 607, 586.
719. Воспрещенные законом браки лиц, означенных в статье 716, не вносятся в метрическую книгу.
Если постановление об отказе во внесении акта в книгу будет по жалобе сочетающихся отменено, то внесенный затем в книгу акт о бракосочетании имеет силу со дня заявления просьбы о внесении акта (ст. 717). 608, 587.
720. В акте о бракосочетании лиц, указанных в статье 716, означаются:
1) звание, имя, отчество, фамилия, исповедание и лета каждого из супругов, a также их место жительства;
2) звание, имя, отчество, фамилия и местожительство поручителей (ст. 717);
3) каким по счету браком каждый из супругов сочетался, и
4) где и когда произведены оглашения.
Акт о бракосочетании подписывается вступившими в брак супругами, поручителями и должностнеш лицом, ведущим метрическую книгу. 609, 588.
721. В случаях, предусмотренных в статьях 715 и 716, по внесении в метрическую книгу акта о бракосочетании, на предъявленных вступившими в брак паспортах или иных видах на жительство отмечается: когда, где, с кем и какой по счету брак записан в книгу. 86, 589.
722. Ламаиты и язычники для внесения акта о бракосочетании в метрическую книгу обязаны лично явиться в полицейское управление или волостное правление по месту их жительства и представить двух поручителей в том, что брак их заключен в то именно время, которое ими указывается, и совершен с соблюдением обрядов их вероучения. 610, 530.
723. В акте о бракосочетании ламаитов и язычников означаются сведения, указанные в пунктах 1-3 статьи 714.
Акт о бракосочетании подписывается вступившими в брак супругами, поручителями и должностным лицом, ведущим метрическую книгу. 611, 591.
724. Вступившее в законную силу решение духовного или светского суда о расторжении брака или признании его недействительным должно быть сообщено судом ведущему метрические книги лицу или установлению, для соответственной отметки при статье, в которую внесен акт о бракосочетании.
Правило настоящей статьи соответственно применяется в случае расторжения брака лица, принявшего христианство (ст. 221), a также в случае расторжения браков лиц еврейского, караимского или магометанского исповеданий по взаимному их согласию (ст. 313 и 315). 604, 592.

Глава IV. Акты о смерти.
725. О каждом случае смерти должно быть немедленно заявлено местной полиции, a также местному духовному лицу, ведущему метрические книги, в которые должен быть внесен акт о погребении умершего. Заявление о смерти должно быть сделано жившими с умершим родственниками или домашними, a если их нет, то хозяином квартиры или дома, где жил умерший, либо начальством того заведения (больницы, богадельни, приюта, воспитательного дома, тюрьмы и т. п.), в коем последовала смерть, или лицом, нашедшим мертвое тело. 612, 593.
726. Духовное лицо, прежде совершения погребального обряда, обязано удостовериився в действителыиости смерти, узнать о времени ее и совершить затем обряд погребения не прежде установленного законом срока (т. XIII Уст. врач. ст. 702 и 703).
Если духовное лицо заметит на теле умершего знаки насильственной смерти или, по дошедшим до него достойным доверия слухам, будет иметь подозрение о такой смерти, то обязано сообщить об этом местной полиции, не приступая к совершению погребения и ожидая распоряжений полиции (т. XIII. Уст. врач. ст. 704). 613, 594.
727. За неимением в местности духовного лица того исповедания, к коему принадлежал умерший, акт о смерти вносится в метрические книги, которые ведутся духовным лицом, совершившим религиозный обряд погребения. 614, 595.
728. О смерти тех самоубийц, которые лишаются христианского погребения, местное полицейское управление или волостное правление составляет протокол, копию которого препровождает, по месту последнего жительства умершего, подлежащему духовному лицу для внесения по этому протоколу акта о смерти самоубийцы в метрическую книгу. 615, 536.
729. В случае смерти таких лиц, о кончине которых достоверно известно, но тела коих не найдены, как-то: утонувших, погибших во время пожара, от взрывов, обвалов и иных несчастных случаев, местное полицейское управление или волостное правление составляет протокол, копию которого, для внесения по сему протоколу акта о смерти в метрическую книгу, препровождает подлежащему, по месту последнего жительства умершего, духовному лицу или установлению, ведущему метрическую книгу. 616, 537.
730. В акте о смерти означаются:
1) звание, имя, отчество, фамилия, исповедание, лета и место жительства умершего;
2) если умер несовершеннолетние, то звание, имя, отчество, фамилия и место жительства его родителей;
3) состоял ли умерший в браке, в случае же смерти замужней женщины или вдовы — звание, имя, отчество, фамилия и место жительства мужа умершей;
4) год, месяц и число смерти, a также и место погребения;
5) причина смерти;
6) звание, имя, отчество, фамилия и место жительства лица, сделавшего заявление о смерти (ст. 725), и
7) кем совершено погребение.
Если какое-либо из указанных обстоятельств не могло быть выяснено, то об этом должно быть упомянуто в акте.
Акт о смерти подписывается лицами, ведущими метрические книги и совершившими религиозный обряд погребения. 617, 598.
731. Акты о смерти баптистов, указанных в статье 209 сектантов инославных исповеданий, ламаитов и язычников, по предании умершего земле с ведома местного полицейского управления или волостного правления, вносятся в метрические книги сего установления. Правило это соблюдается и в отношении магометан, евреев и караимов, умерших и погребенных в местности, где нет духовного лица их исповедания. Если в этом установлении не имеется метрических книг, то оно обязано составить протокол о смерти лица и копию протокола препроводить подлежащему, по месту последнего жительства умершего, установлению, ведущему метрические книги, для внесения акта о смерти. 618, 599.

Глава V. Акты о рождении, бракосочетании и смерти лиц за границею или во время морского плавания.
732. Акты о рождении, бракосочетании или смерти русских подданных за границею вносятся в метрические книги заграничных русских церквей или же записываются в книги актов состояния, которые ведутся местными властями иностранного государства.
По окончании каждого года второй экземпляр книг отсылается духовенством заграничных русских церквей в духовные консистории или те духовные установления, к ведомству коих церкви эти принадлежат. 6l9, 600.
733. Акты о рождении, бракосочетании или смерти во время плавания на судах русского военного флота, при коих состоят духовные лица, ведущие метрические книги, вносятся в эти книги. Книги сии, по возвращении судна из плавания, представляются в духовное правление при Протопресвитере военного и морского духовенства.
Запись о рождении или смерти, последовавших во время морского плавания на таких военных судах, на коих не имеется ведущего метрические книги духовного лица подлежащего исповедания, a также и на торговых судах, вносится немедленно в судовой журнал, за подписью лица, ведущего этот журнал, и двух свидетелей. В записи о рождении или смерти должны быть указаны сведения, означенные в статьях 708 или 730, по принадлежности.
Капитан судна обязан препроводить копию журнальной записи о смерти, при первой остановке в порте, если этот порт иностранный и в нем имеется Российское консульство, сему консульству, a если порт русский — чрез портовое начальство подлежащему, по месту последнего жительства умершего, духовному лицу или установлению, ведущему метрические книги, для внесения акта о смерти. 620, 601.
734. В случае гибели всего состава экипажа и всех пассажиров судна, местное портовое начальство, a где его нет, местное полицейское управление, по удостоверении события, обязано составить протокол о погибших и препроводить копию с него в местное губернское или областное правление.
В случае гибели части экипажа или одного либо нескольких пассажиров, если в числе погибших будут и лица, на коих лежала обязанность составления акта об умерших, протокол о погибших должны составить, по объявлению лиц, оставшихся в живых, местное русское портовое, a где его нет, полицейское управление, которое копию протокола обязано препроводить подлежащему, по месту последнего жительства умершего, духовному лицу или установлению, ведущему метрические книги для внесения акта о смерти. 621, 602.

Глава VI. Исправление актов в метрических книгах.
735. Независимо от внесения в метрические книги дополнительных к актам отметок во исполнение вошедших в законную силу решений духовного или светского суда по исковым делам брачным и о законности рождения, просьбы об исправлении ошибок в актах могут быть подаваемы в порядке охранительного судопроизводства в тот окружный суд, в округе которого ведутся метрические книги, подлежащие исправлению. 622, 603.
736. От усмотрения суда зависит по поступившему в него прошению об исправлении акта в метрической книге сделать распоряжение о вызове вместе с просителем и других заинтересованных лиц.
При отсутствии в деле противной стороны, обязанности ее возлагаются на прокурора. 623, 604.
737. Просьбы об исправлении актов в метрических книгах разрешаются окружным судом, по выслушании заключения прокурора. 624, 605.
738. На постановлении окружного суда по просьбам об исправлении актов допускаются жалобы в судебную палату. 625, 606.
739. Окончательное постановление суда об исправлении внесенного в метрическую книгу акта сообщается судом лицу или установлению, коим ведется эта книга, для внесения в нее отметки об исправлении по правилам, изложенным в статье 702. 626, 607.

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я. Вотчинное право.
РАЗДЕЛ I. Общие положения.
740. Вотчинные права суть: 1) право собственности; 2) права в чужом имуществе и 3) залог и заклад.
К вотчинным правам относятся также авторское право и привилегии на изобретения, a равно права на фирму и на товарные знаки. 1, 1.
741. Вотчинные права возникают в силу договора, наследования и других, указанных в законе, оснований. 2, 2.
742. Вотчинные права на недвижимые имения вносятся в вотчинные книги. 3, 8.
743. Ограничения в праве распоряжения, установляемые по договорам, завещаниям и актам учреждения заповедных имений и майоратов, могут иметь силу для лиц, приобретающих вотчинные права, только в том случае, если ограничения эти были внесены в вотчинную книгу или были им известны. 4, 4.
744. Отчуждать имение, обременять его вотчинными правами и вообще распоряжаться по книге внесенным в нее вотчинным правом может лишь тот, за кем праве значится по книге. 5, 5.
745. Право собственности и иные вотчинные права, приобретенные от лица, записанного в вотчинной книге собственником имения, если в книге не значилось отметки об обеспечении права собственности другого лица, остаются в силе, хотя бы по судебному решению было впоследствии признано, что имение не принадлежало тому, кто его продал или установил на нем вотчинные права. 6, 6.
746. Залоговое или иное вотчинное право, приобретенное от лица, за которым оно записано в вотчинной книге, если в книге не значилось статьи о погашении права, остается в силе, хотя бы по судебному решение было впоследствии признано, что означенное право не принадлежало тому, кто его уступил. 7, 7.
747. Бесповоротность вотчинных прав на недвижимое имение (ст. 745 и 746) не наступает: 1) если право приобретено безвозмездно, и 2) если приобретатель, во время приобретения права, действовал недобросовестно, зная, что имение не принадлежит лицу, значащемуся в вотчинной книге собственником, или что приобретаемое право недействительно. 8, 8.
748. Лицо, распорядившееся правом, которое неправильно было за ним записано в вотчинной книге, обязано потерпевшего от этого распоряжения в силу бесповоротности права (ст. 745 и 746) вознаградить в размере полученного обогащения или в размере всей суммы причиненных убытков, смотря по тому, действовало ли оно добросовестно или недобросовестно. 9, 9.
749. Внесенные в воичинную книгу права не утрачиваются силой давности. 10, 10.
750. Вотчинное право, внесенное в вотчинную книгу, хотя бы и неправильно, не может быть оспорено по истечении давности.
Неправильно последовавшее по книге погашение права, равным образом, по истечении давности, оспариванию не подлежит. 11, 11.
751. Движимая вещь признается собственностью того, кто ею владеет, пока не доказано противное.
Право собственности или иное вотчинное право на движимую вещь приобретенное от владельца, остается в силе, хотя бы впоследствии по судебному решению было признано, что вещь эта владельцу не принадлежала.
Лицо, незаконно распорядившееся вещью, подлежит ответственности на основании статьи 748. 12, 12.
752. Бесповоротность вотчинных прав на движимые вещи не наступает: 1) если право приобретено безвозмездно; 2) если приобретатель, во время приобретения права, действовал недобросовестно, зная, что вещь не принадлежит лицу, от которого право им приобретено, и 3) в отношении вещей похищенных или потерянных. 13, 13.
753. Добросовестность приобретения вотчинных прав (ст. 747, 748 и 752) всегда предполагается, и тот, кто ссылается на недобросовестность, должен ее доказать. 14, 14.
754. Если вотчинное право принадлежит двум или нескольким лицам сообща, то доли соучастников признаются равными, пока не доказано противное. 15, 15.

РАЗДЕЛ II. Право собственности.
Глава I. Общие положения.
755. Право собственности есть право полного и исключительного господства лица над имуществом, насколько это право не ограничено законом и правами других лиц. 16, 16.
756. Собственнику принадлежит право на владение имуществом, с устранением всякого постороннего воздействия и вмешательства. 17, 17.
757. Собственнику принадлежит право пользования имуществом, он вправе извлекать из имущества всякого рода доходы и вообще употреблять имущество по своему усмотрению.
Доходы заключаются или в плодах, то есть в произведениях имущества, или же в наемной плате, в процентах с капиталов и в других повременных платежах.
К плодам причисляется и приплод животных. Приплод принадлежит собственнику самки. 18. 18.
758. Собственнику принадлежит право распоряжения имуществом: он вправе отчуждать имущество, установлять на нем права в пользу других лиц и производить в имуществе всякого рода изменения. 19, 19.
759. Право собственности признается свободным от обременения в пользу других лиц, пока противное не доказано. 21, 20.
760. Право собственности на имущество распространяется на все, что естественным путем или трудом и искусством собственника произведено в имуществе. 22, 21.
761. Право собственности на землю простирается как на поверхность и на пространство над нею, так и на недра. 23, 22.
762. Насаждения, постройки и сооружения как на поверхности, так и в недрах земли, признаются принадлежащими собственнику, пока противное не доказано. 24, 23.
763. Озера и другие воды, находящиеся целиком в пределах одного и того же имения, признаются принадлежащими собственнику этого имения. 2S, 24.
764. Собственник, которому принадлежать оба берега реки, имеет в пределах своего имения исключительное право ловить в реке рыбу, содержать на ней перевозки, устраивать мельницы и другие вододейстиующие заведения и вообще пользоваться ею, насколько это право не ограничено законом на пользу общую или на пользу соседей. 26, 25.
765. Рекою, берега которой принадлежат разным лицам, каждое из них может по береговому праву пользоваться от своего берега до средины. 27, 26.
766. Если пограничная между имениями река примет другое течение, оставив прежнее русло, то это последнее принадлежит прибрежным собственникам, каждому в части, соразмерно береговое линии его имения до средины покинутого рекою русла. 28, 27
767. Прибрежный собственник, который вледствие изменения течения реки лишился водопоя, сохраняет право на него в новом течении реки. В этом случае для пользования водопоем назначается к реки дорога. 29, 28.
768. Лицо, которое в силу особого права, предоставленного правительством, a не в качестве прибрежвого собственника (по праву береговому), производило в реке рыбную ловлю, содержало перевозки или пользовалось от реки другими подобными выгодами, сохраняет означенное свое особое право и в том случае, когда река, переменив прежнее течение, войдет обоими берегами в чужое имение. 30, 29.
769. Земля, мало по малу примываемая к берегу пограничною между имениями рекою, a равно обсохшая земля, образовавшаяся от постепенного уклонения реки, принадлежит собственнику берега. 31, 30.
770. Образовавшиеся в пограничной реке остров принадлежит соразмерно протяжению береговой линии, собственнику ближайшего берега, если не переходит за черту, проведенную по средине реки, вдоль ее течения. В части же, которою остров переходит за означенную черту, он принадлежит собственнику противоположного берега. 32, 31.
771. Остров, образовавшпися вследствие разделения пограничной реки на рукава, составляет собственность того, в чьем имении он образовался. 33, 32
772. Земля, которая напором течения реки или иным образом внезапно оторвана от одного берега и отнесена к противоположному или к другому месту того же берега, становится собственностью того, кому принадлежиг берег, к коему пристала оторванная земля, но лишь со времени образования твердой связи между берегом и принесенною к нему землею.
Прежний собственник вправе требовать вознаграждения от нового в размере стоимости оторванной земли, но не свыше той суммы, на которую увеличилась ценность имения. 34, 83.
773. Собственник вправе отыскивать свое имущество из чужого незаконного владения и требовать от ответчика вознаграждения за убытки.
Собственник вправе требовать устранения и таких нарушений его права собственности, которые не соединены с лишением владения. Он может просить суд о воспрещении ответчику подобных нарушений на будущее время под угрозою взыскания в пользу собственника денежного штрафа в размере до трехсот рублей за каждое нарушение, сверх убытков, причиненных нарушением. 35, 34.
774. Собственник вправе отыскивать похищенную у него или потерянную вещь от всякого, даже добросовестного приобретателя, но от сего последнего в течение лишь трех лет со дня похищения или потери. 36, 35.
775. Владелец похищенной или потерянной вещи, добросовестно приобретенной с публичного торга или от лица, производящего торговлю однородными вещами, обязан возвратить ее собственнику, лишь по возмещении уплаченной за нее цены и произведенных на нее необходимых и полезных издержек. 37, 86.
776. Деньги и вообще заменимые вещи, a также бумаги на предъявителя не могут быть отыскиваемы от приобретшего оные добросовестно и возмездно, хотя бы они были похищены или потеряны. 38, 37.

Глава II. Ограничения права собственности на пользу общую.
777. Недвижимое имущество и без согласия собственника может быть отчуждено, временно занято или же обременено сервитутом, когда это необходимо для государственной или общественной пользы, но не иначе, как за справедливое вознаграждение и притом в указанном в законе порядке. 39, 38.
778. Собственник имения, в пределы которого случайно попала чужая движимая вещь, обязан дозволить владельцу вещи взять ее обратно, причем все понесенные от этого собственником имения убытки должны быть возмещены владельцем вещи. До возмещения сих убытков собственник имения вправе задержать вещь. 40, 39.
779. Собственник, через имение коего пролегает дорога общего пользования, хотя и сохраняет право собственности на землю под дорогою, если земля эта не была отчуждена в порядке принудительного отчуждения для государственной или общественное пользы, но не вправе предпринимать ничего такого, что могло бы в каком-либо отношении затруднить свободное пользование дорогою. 41, 40.
780. Собственник вправе, в случае надобности, вместо проложенной по его земле проселочной дороги, устроить другую дорогу, но не хуже прежней и не в дальнем от нее расстоянии и притом так, чтобы начало и конец новой дороги выходили на прежнюю дорогу. 42, 41.
781. Прибрежный собственник не вправе загрязнять реки и озера такими примесями, которые делают воду негодною к употреблению или вредною для здоровья людей и скота или, отравляют рыбу. 43, 42.
782. Прибрежные собственники не вправе на реках, озерах и каналах, признаваемых водмыми путями общего пользования, предпринимать ничего такого, чго могло бы затруднить судоходство или сплав леса и дров.
Реки и озера признаются водяными путями общего пользования, коль скоро они пригодны для судоходства или сплава леса и дров в своем естественном состоянии или вследствие искусственных сооружений. 44, 43.
783. По водяным путям общего пользования пространство земли вдоль берега, шириною, указанною в Уставе путей сообщения, но не свыше десяти сажен, составляет бечевник, предоставляемый для бечевой тяги судов и плотов, для выгрузки товаров и прочих надобностей судоходства и сплава. 48, 44.
784. Прибрежный собственник, хотя и сохраняет право собственности на землю под бечевником, если земля эта не была отчуждена в порядке принудительного отчуждения для государственной или общественной пользы, но не вправе предпринимать ничего такого, что могло бы в каком либо отношении затруднить свободное пользование бечевником для надобностей судоходства и сплава. 40, 45.
785. На реках в озерах, в которых рыбная ловля составляет вольный промысел, назначается вдоль берега пространство земли, шириною в десять савкен, для пристанища рыболовов, обсушки их снастей и вообще для надобносгей рыбной ловли.
По берегам морей, предоставленных вольному промыслу, назначается для надобностей рыбной ловли пространство земли, ширивою не менее десяти сажен, начивая с заплесков моря при самой высокой воде. 47, 46.
786. Ограничения, касающиеся пользования лесами, разработки недр земли, охоты, рыбной и жемчужной ловли, устройства и содержания домов, фабрик, заводов и иных сооружений, a равно и другие, сверх указанных в предыдущих статьях, ограничения права собственности, вызываемые общею пользою, определяются законами блогоустройства и благочиния. 48, 47.

Глава III. Ограничения права собственности на пользу соседей.
787. Собственник нижележащего имения должен терпеть естественный сток воды с имения вышележащего и не вправе устраивать никаких сооружений, которые препятствовали бы этому стоку или изменяли его естественное направление во вред соседних имений.
Собственник вышележащего имения с своей стороны не должен предпринимать никаких действий, которые отягчали бы обязанность собственника нижележащего имения терпеть естественный сток воды. 49, 48.
788. Когда испорчена или разрушена плотина или иное сооружение для удержания воды, и собственник не желает исправить или восстановить сооружение, то каждый из соседей, коим через это угрожает затопление их имений, может, с разрешения суда, произвести на свой счет необходимые работы, если этим не будет причинено значительных убытков собственнику имения.
Равным образом, каждый соседний собственник может, с разрешения суда, на свой счет очистить реку, ручей или источник от накопившегося ила, камней, песку и тому подобного и вообще устранить всякого рода случайно образовавшиеся в имении соседа преграды, затрудняющие естественный сток воды, усиливающие его или дающие ему иное направление. 50, 49.
789. Собственники имений, которые омываются проточною водою или чрез которые она протекает, имеют одинаковое право пользования этою водою как для нужд своей домашней жизни, так и для надобностей сельского хозяйства и промышленности. 51, 50.
790. Собственник имения, чрез которое протекает река, может, с разрешения суда, отвести реку из ее русла, но при выходе реки из его имения, хотя бы по одному берегу, он обязан восстановить прежнее ее течение. 52, 51.
791. Собственник имения, чрез которое протекает река, вправе поднимать запрудами уровень воды лишь настолько, чтобы при этом не были затопляемы вышележащие имения, a равно не было затрудняемо действие чужих мельниц или других вододействугощих промышленных заведений в вообще не было стесняемо пользование соседних собственников рекою. 35, 52.
792. Прибрежный собственник не вправе ни отводить воду, ни устраивать водяных мельниц или иных вододействующвх заведений, если вследствие сего может произойти вред для ранее устроенного заведения или, за невозможностью выяснить, которое из заведений устроено раньше, для вышележащего вододействующего заведения. 54, 53.
793. Если совместное действие предполагаемого к постройке и существующего уже вододействующего заведения возможно только в случае изменения в устройстве существующего заведения, то собственник его обязан произвести необходимые изменения, если желающий строить новое заведение предварительно возместит ему издержки и убытки, сопряженные с переустройством и приостановкою действия принадлежащего ему вододействующего заведения. 55, 54.
794. В случае недостатка в воде преимущество в пользовании водою отдается вододействующим заведениям, раньше устроенным, a если нельзя определить, которое из заведений устроено раньше, то вышележащим. 56, 55.
795. Тот, кто имеет право пользоваться водою из естественного или искусственного водовместилища, может, для нужд своей домашней жизни, либо для надобностей сельского хозяйства или промышленности, провести воду посредством каналов или труб чрез чужое имение, за соответственное вознаграждение собственника сего имения. 57, 56.
796. Для осушения сырых или болотистых местностей и для спуска излишней воды, которая не может быть потреблена на месте, собственник вправе отводить воду из своего имения чрез чужое в реку или иное водовместилище, посредством каналов или труб, причем он обязан уплатить соответственное вознаграждение собственнику имения, чрез которое отводиася вода, и возместить прибрежным собственникам убытки в случае подтопа их имений. Отвод воды не допускается, если можно ожидать значительного вреда для прибрежных имений. 58, 57.
797. Прибрежный собственник, за соответственное вознаграждение, уплачиваемое собственнику противоположного берега, вправе примкнуть к этому берегу сооружеиия, необходимые для доставления воды в имение, для нужд домашней жизни или для целей сельского хозяйства лиибо промышленности, если этим не наносится значительных убытков собственнику противоположного берега. 59, 58.
798. Порядок и условия осуществления прав, упомянутых в статьях 798-797, определяются на основании особых узаконений. 59.
799. Если починка строения или какого-либо сооружения не может быть произведена без устройства лесов на земле соседа, провоза или склада на нем строительных материалов или иного пользования соседским имением, то сосед обязан дозволить такое пользование за соответственное, уплачиваемое до начала работ, вознаграждение. 60, 60.
800. Собственник имения, окруженного со всех сторон чужими землями, если из этого имения нет выхода на дорогу общего пользования, вправе требовать от соседей, за соответственное вознаграждение, отвода земли под дорогу, необходимую для доступа к имению и хозяйственного им пользования.
Это право принадлежит собственнику и в том случае, когда неудобства, сопряженные с пользованием существующею уже дорогою, или издержки на проложение другой, вместо требуемой, дороги слишком несоразмерны с доходами имения.
Требуемая дорога должна примыкать к дороге общего пользования с той стороны, где расстояние до нее наиболѣе краткое, сообщение более удобное и причиняет наиченее вреда имению, чрез которое дорога прокладывается. 61, 61.
801. Если при раздроблении имения на части, вследствие отчуждения или раздела, вновь образовавшееся имение окажется замкнутым со всех сторон чужими имениями, то собственник имения вправе требовать отвода земли под дорогу только от лиц, участвовавших в договоре, или их правопреемников, но не от других соседей. 62, 62.
802. Правила статей 800 и 801 имеют соответсвенное применение к праву проезда на улицу чрез чужие дворы в городах и селениях. 63, 63.
803. Права соседей, указанные в статьях 798-802, должны быть осуществляемы с возможно меньшим стеснением собственника обремененного имения, который с своей стороны должен допускать соседа к совершению всех действий, необходимых для осуществления соседом принадлежащего ему права.
Сосед несет все издержки по устройству, содержанию и восстановлению приспособлений или сооружений, необходимых для осуществления принадлежащего ему права. 64, 64.
804. Каждый собственник может, без нарушения прав соседей, огородить и окопать свое имение. 20, 65.
805. Каждый собственник вправе требовать участия своего соседа в разграничении их имений на общий с ним счет. 66.
806. Стены и заборы на границе двух имений в городах и селениях должны быть устраиваемы и поддерживаемы на общий счет соседних собственников, имения которых они разделяют.
При разрешении споров между соседями относительно высоты устраиваемой ограды и материала, из которого ограда должна быть построена, суд руководствуется местными обязательными постановлениями, a равно и привитыми в этом отношении в данной местности обычаями. 65, 67.
807. Собственник не вправе возводить здание таким образом, чтобы какая-либо его часть выдавалась в пространство над землею соседа, a равно не вправе делать скат крыши, направлять водосточные трубы, сметать сор и спускать грязную воду и какие-либо иные жидкости на землю или строения соседа. 66, 68.
808. Собственник, который, при возведении на своей земле здания, застроил, без умысла или неосторожности, часть земли соседа, если только последний ни прежде, ни немедленно после качала работ не заявил возражения, приобретает право собственности на занятую чужую землю, с обязанностью уплатить соседу стоимость, которую она имела при начале работ по постройки, и вознаградить его за причиненные постройкою убытки.
Если постройкою нарушены существующие на занятой земле право наследственного оброчного владения, право пользовладения или сервитут, то лица, коим означенные права принадлежат, также вправе заявлять возражения против постройки и требовать вознаграждения причиняемого им вреда. 67, 69.
809. Конюшни, хлевки, отхожие места и помойные ямы, печи для приготовления хлеба, кузницы, водопроводные трубы, трубы для спуска нечистот и тому подобные сооружения могут быть устраиваемы только на таком расстоянии от границы соседнего имения или при соблюдении таких мер предосторожности, чтобы имению соседа и в особенности его строениям и колодцам не было причинено вреда.
При определении сих расстояний и мер предосторожности должны быть соблюдаемы правила Устава строительного (т. XII, изд. 1900 r.), a также местные обязательные постановления. 68, 70.
810. Собственник может вырыть у границы соседнего имения яму или ров и вообще понизить уровень своей земли, но должен принять меры к тому, чтобы вследствие сего не обрушивалась земля соседа. 69, 71.
811. Деревья, растущие на самой границе двух недвижимых имений, признаются общими, если противное не явствует из актов. Они могут быть вырублены только с общего согласия обоих соседей. 70, 72.
812. Собственник вправе обрубить и обратить в свою пользу как проросшие на его землю из соседияго имения корни деревьев и кустарников, так и свесившиеся из соседнего имнеия ветви, если сосед, в назначенный ему собственником достаточный срок, сам не удалит корни или ветвей
Собственник не имеет обозначенного права, если корни или ветви не причиняют ему стеснения в пользовании его имением.
Он может собирать плоды с ветвей, свесившихся из соседнего вления на его землю, a равно и плоды, упавшие на его землю. 71, 73.
813. В здании, возведенном на границе соседнего имения, собственник вправе делать всякого рода просветы или окна, но с тем, чтобы они имели железные решетки и глухие рамы, a также были устроены на расстоянии не менее трех с половиною аршин от пола того помещения, которое ими освещается. 72, 74.
814. Устраивать в здании световые отверстия или окна, a равно балконы и иные выступы на имение соседа, для вида в прямом или боковом направлении, дозволяется лишь в тех случаях, когда отверстие или окно здания, a также выступ или балкон отстоят не менее трех аршин от границы, разделяющей два соседних имения. 73, 75.
815. При разрешении судом споров, возникающих из предусмотренных в настоящей главе отношений между соседями, в случае сомнения в смысле закона или местных обязательных постановлений, должны быть согласуемы нужды и польза имений и вообще интересы сельского хозяйства и промышленности с должным уважением к праву собственности. 74, 76.

Г л a в a IV. Право общей собственности.
816. Право собственности, принадлежащее двум или нескольким лицам сообща, по долям, называется правом собственности общей. 75, 77.
817. Каждый соучастник имеет исключительное право собственности на принадлежащую ему долю. Он может ее отчуждать, обременять залогом и установлять на ней такие вотчинные права, осуществление коих возможно на доле, a равно предоставлять другому осуществление своего права. 76, 78.
818. Управление и пользование общим имуществом должны быть по общему согласию всех соучастников, a в случае разногласия — по большинству голосов, исчисляемому соответственно размеру долей. Установление такого порядка управления и пользования имуществом, который существенно изменяет назначение имущества, допускается лишь в общего согласия всех соучастников.
Каждый соучастник вправе извлекать выгоды из общего имущества сообразно его назначению, не стесняя пользования прочих соучастников и не нарушая установленного по общему согласию или по большинству голосов порядка общего пользования имуществом. 77, 79.
819. Доходы принадлежат каждому соучастнику, соразмерно его доле. В той же соразмерности несут соучастники и убытки. 78, 80.
820. От заведующего общим имуществом каждый соучастник имеет право требовать отчета и причитающейся ему части доходов. 79, 81.
821. Каждый соучастник, соразмерно своей доле, обязан участвовать во взносе обременяющих общее имущество всякого рода сборов, платежей и выдач, равно как в издержках на поддержание и сохранение его, a также на управление и на общее им пользование. 80, 82.
822. Каждый соучастник может, для поддержания и сохранения общего имущества, производить необходимые расходы, воображаясь с доходностью и хозяйственным положением имущества, и требовать возмещения этих издержек от прочих соучастников, соразмерно доле каждого. 81, 83.
823. Отчуждение и обременение общего имущества и вообще всякого рода распоряжение им, в целом его составе или в какой либо часто, могут последовать не иначе, как с согласия всех соучастников. 82, 84.
824. Соучастники, соразмерно своим долям, имеют право преимущественной покупки отчуждаемой кем-либо из них долей постороннему лицу. В этом случае имеют соответственное применение правила статей 1773-1775.
Право преимущественной покупки не может быть переуступаемо соучастниками постороннему лицу.
Осуществление права преимущественной покупки не допускается при продажи доли с публичного торга. 83, 85.
825. Каждый соучастник может во всякое время требовать раздела общего имущества. 84, 86.
826. Соучастники могут по договору отказаться от права требовать раздела, но на срок не свыше пяти лет со времени заключения договора. 88, 87.
827. Отказ от права требовать раздела, за отсутствием иного соглашения, теряет силу в случае смерти одного из соучастников. 86, 88.
828. Правила статей 826 и 827 применяются и к запрещениям требовать раздела, установленным в завещании или безвозмездном акте. 87, 89.
829. Если соучастники отказались от права требовать раздела или назначили срок для предварительного заявления о разделе, то такое соглашение сохраняет силу как в пользу, так и против частных правопреемников.
В случав продажи доли с публичного торга, соглашение это необязательно для покупщика.
По имениям, внесенным в вотчинные книги, предусмотренное в первой части настоящей статьи соглашение сохраняет силу как в пользу, так и против частных правопреемников лишь в том случае, если это соглашение внесено в вотчинную книгу или было им известно. 88, 90.
830. Раздел общего имущества производится полюбовно самими соучастниками. В случав несогласий между ними, раздел производится судом. 89, 91.
831. Раздел производится в натуре, если из общего имущества можно, соразмерно принадлежащей каждому соучастнику доле, образовать части, равные по качеству, удобству и прочим выгодам.
Распределение между соучастниками равных частей производится посредством жребия. 90, 92.
832. Если имущество по закону не подлежит раздроблению или если оно вследствие раздела в натуре в значительной степени обесценивается, то, при невозможности, по обстоятельствам дела, предоставить общее имущество одному из соучастников с установлением на имуществе сервитутов либо выдач деньгами или натурою в пользу других соучастников, раздел производится посредством продажи общего имущества с публичного торга, применительно к правилам о публичной продаже, a вырученная сумма, за покрытием издержек по продаже, распределяется между соучастниками соразмерно их долям. 91, 98.
833. При безуспешности торга каждый соучастник может требовать назначения нового торта, но он один несет издержки производства, если и новый торг окажется безуспешным. 92, 94.
834. Каждый соучастник имеет право на удовлетворение своих требований к прочим соучастникам, из причитающихся им по разделу долей, за произведенные по общему имуществу необходимые издержки (ст. 821 и 822).
Приобретший долю в общем имуществе несет при разделе соразмерно этой доле ответственность за необходимые по имуществу издержки, произведенные прочими соучастниками в течение трех лет перед разделом. 93, 95.
835. Если при разделе какое-либо общее имущество предоставлено в исключительвую собственность одного из соучастников, то остальные, каждый в размере своей доли, ответствуют за отсуждение и за недостатки этого имущества на тех же основаниях, как продавец пред покупщиком. 94, 96.
836. Правила об общей собственности имеют соответственное применение и в тех случаях, когда какое-либо иное, кроме права собственности, вотчинное право принадлежит двум или нескольким лицам сообща, по долям. 95, 97.

Г л ав a V. Приобретение права собственности на недвижимые имения.
837. Право собствеваости на недвижимое имение, в случае продажи, дарения, выдела, наделения приданого, мировой сделки и вообще во всех случаях добровольного отчуждения, переходит к приобретателю со времени внесения его в вотчинную книгу.
Приобретение недвижимых имений по другим основаниям, как то: по Всемилостивейшему пожалованию, по наследству, по давности владения, вследствие принудительного отчуждения и т. п., совершается независимо от внесения приобретателя в вотчинную книгу, но отчуждать имение и обременять его вотчинными правами приобретатель до внесения в книгу не вправе. 96, 98.
838. Приобретение по договору права собственности на недвижимое имение с назначением начального срока или под отлагательным условием не допускается. 97, 99.

Г л a в a VI. Приобретение права собственности на движимые вещи.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Приобретение по договору.
830. Право собственности на движимую вещь приобретается, на основании заключенного между собственником и приобретателем договора, со времени передачи вещи приобретателю.
Передача совершается посредством вручения вещи или предоставления ее иным путем во владение приобретателя. 98, 100.
840. Передача товара может быть совершена вручением приобретателю накладной, коносамента, складочного свидетельства или другого документа, дающего приобретателю возможность распорядиться товаром, причем, в случае надобности, отчуждателем должна быть сделана на документе передаточная надпись. 99, 101.
841. Право собственности на вещь, находящуюся у третьего лица по закладу, найму, ссуде, поклаже ила иному договору, считается приобретенным, без передачи, со времени извещения сего лица собственником о состоявшемся договоре об отчуждении. 100, 102,
842. Право собственности на вещь считается приобретенным со времени состоявшегося договора об отчуждении, без передачи:
1) если вещь находится уже у приобретателя, и
2) если вещь оставляется приобретателем у отчуждателя по закладу, найму, ссуде, поклаже или иному договору. 101, 108.
843. При приобретении права собственности на вещь, согласно статьям 839, 840 и 842, погашаются принадлежащие третьим лицам вотчинные права на ту же вещь, если эти права не были известны приобретателю. 102, 104.
844. Право собственности на мореходные и речные суда и прочие вещи, приобретение коих обусловлено соблюдением особого, установленного в законе порядка, переходит к приобретателю лишь с соблюдением сего порядка. 103, 105.

ОТДЕЛЕНИЕ 2. Приобретение права собственности на плоды и на отделенные составные части имущества.
845. Тот, кто имеет право на плоды находящегося в его владении чужого имущества, приобретает право собственности на оные со времени их отделения; если же он не состоит владельцем имущества, то плоды приобретаются им лишь со времени поступления их в его владение. 104, 106.
840. Тот, кому предоставлено по договору право снести строение, добывать ископаемые, рубить лес, вообще право на какие-либо составные части имения, приобретает оные со времени поступления их в его владение. 105, 107.

ОТДЕЛЕНИЕ 3. Соединение, смешение, переработка.
847. Движимая вещь, присоединенная к недвижимому имуществу таким образом, что она вошла в состав его, признается собственностью того, кому принадлежит это имущество. 106, 108.
848. Владелец имения, употребивший для постройки чужие материалы, засеявший землю чужим семенами или посадивший на ней чужое растение и вообще присоединивший к имению чужую движимую вещь таким образом, что отделение ее от имения невозможно без разрушения или существенного повреждения имения или самой вещи, обязан возместить прежнему собственнику присоединенной вещи ее стоимость во время соединения. Присоединивший же чужую вещь недобросовестно отвечает сверх того и за все убытки, от сего происшедшие. 107, 109.
849. Если несколько вещей, принадлежащих разным лицам, соединены или смешаны между собою таким образом, что разделение их невозможно или сопряжено со значительным их повреждением или несоразмерными с стоимостью вещей расходами, то возникшая из такого соединения или смешения новая вещь принадлежит всем собственникам вошедших в ее состав отдельных вещей на праве общей собственности, в долях, соразмерных с стоимостью вещи, каждому из них принадлежавшей.
Тот, по чьей вине произошло такое соединение или смешение вещей, обязан вознаградить собственников этих вещей за причиненный им этим убыток. 108, 110.
850. Если одна из вещей, в предыдущей статье упомянутых, значительно превышает по стоимости другие, соединенные или смешанные с нею вещи, то собственник этой главной вещи вправе требовать призвания его собственником новой вещи, возникшей из соединения или смешения, но обязан вознаградить прежних собственников прочих вещей по статье 848. 109, 111.
851. Переработавший чужую вещь таким образом, что из нее образовалась новая вещь, приобретает право собственности на эту вещь, но обязан вознаградить прежнего собственника переработанной вещи по статье 848. 110, 112.

ОТДЕЛЕНИЕ 4. Присвоение бесхозяйных вещей.
852. Присвоивший себе движимую вещь, никому прежде не принадлежавшую или покинутую собственником с намерением от нее отказаться (вещь бесхозяйную), приобретает право собственности на нее. 111, 113.
853. Бесхозяйными считаются дикие животные в состоянии естественной свободы. Дикие животные прирученные, a также находящиеся в зверинцах и парках, рыбы в прудах и вообще животные, содержимые в помещениях закрытых или огороженных, не считаются безхозяйными. 112, 114.
854. Убивший или поймавший дикое животное на своей земле или чужое, на которой ему принадлеждт право охоты, приобретает право собственности на это животное.
Поймавшие рыбу и вообще животное в своих водах или в чужих, в которых ему принадлежит право ловли, приобретает право собственности на пойманную рыбу или другое животное. 113, 115.
855. Право собственности на пойманное дикое животное теряется, коль скоро животное вырвалось на свободу и скрылось от преследования собственника. 114, 116.
856. Кто охотится на чужой земле или ловит рыбу в чужих водах, не имея на то права, тот не приобретает права собственносии на убитое или пойманное животное и обязан возместить убытки собственнику земли или воды.
Правило настоящей статьи о возмещении убытков не применяется к тому, кто при случайной встрече на чужой земле с опасным зверем его убьет. 115, 117.
857. Пчелы принадлежат собственнику улья, и он вправе преследовать их и на чужой земле, с обязанностью вознаградить собственника земли за происшедший от сего убыток.
Пчелиный рой, вылетевший из улья, становится бесхозяйным, если собственник немедленно не приступил к преследованию его или прекратил преследование. 116, 118.
858. Бесхозяйные пчелы становятся собственностью того, кто поймает их и поместит в свои ульи.
Собственник вправе запрещать ловлю бесхозяйных пчел на своей земле, под угрозою отобрания себе поименных пчел и взыскания вознаграждения за убытки. 117, 119.

ОТДЕЛЕНИЕ 5. Находка и клад.
859. Случайно нашедшие потерянную вещь, если лицо, ее потерявшее, ему неизвестно и не может быть немедленно обнаружено, приобретает право на вознаграждение за находку или на самую найденную вещь, при соблюдении нижеследующих правил. 118, 120.
860. Находчик должен объявить о находке местной полиции в городе не позже трех суток, a вне города не позже недели со дня находки.
В уезде заявление о находке может быть сделано местному волостному правлению, которое в дальнейшем производстве о находке заменяет местную полицию.
Находчик, в случае пропуска срока по уважительной причине, не лишается упомянутых в статье 869 прав. 119, 121.
861. Находчик, не заявивший о находке местной полиции (ст. 860), не лишается права на вознаграждение за находку, если, получив сведения о лице, потерявшем вещь, он уведомит это лицо о находке в установленный статьею 860 срок. 122.
862. Находчик обязан, по требованию полиции, и вправе, по своему желанию, представить найденную вещь в полицию на хранение, чрез что он освобождается от дальнейшей ответственности за гибель или повреждение вещи. 120, 123.
863. Если найденная вещь подвержена скорое порче или сохранение ее сопряжено с несоразмерными издержками, то полиция распоряжается продажею вещи с публичного торга и вырученные деньги хранит для выдачи потерявшему вещь лицу. 121, 124.
864. О находке полиция выставляет объявление и вообще принимает меры к разысканию лица, потерявшего вещь. О найденных вещах стоимостью свыше ста рублей производится троекратная публикация в местной газете. 122, 125.
865. При возвращении найденной вещи или ее цены (ст. 863) потерявшему ее лицу, находчик вправе потребовать себе вознаграждение в размере одной десятой части ее стоимости, разве бы потерявший публично обещал большую сумму. До уплаты означенного вознаграждения, a также издержек на разыскание потерявшего вещь, на публикации и на сохранение вещи, она удерживается в полиции или у находчика, в виде обеспечения. 123, 126.
866. За неявкою потерявшего вещь в течение года со дня выставки полицией объявления или последней публикации (ст. 864), находчик приобретает право собственности на найденную вещь или на вырученные от продажи ее деньги (ст. 863). 124, 127.
867. Правами, определенными в статьях 865 и 866, не пользуются в отношении друг друга следующие лица: родители и дети, прочие восходящие и нисходящие, братья и сестры, опекуны и опекаемые, хозяева и слуги. 125,
868. Если потерянная вещь найдена чином полиции, дворником, сторожем и тому подобным лицом во вверенном его присмотру месте, то статья 865, кроме постановленного в ней правила о вознаграждении за издержки, не применяется. 126, 129.
869. Кто потерянную вещь найдет в церкви, в помещении государственного или общественного установления, в конторе, лавке или ином торговом или промышленном заведении, в вокзале и вообще в каком-либо общественном или частном здании, в вагоне железной дороги, в общественном или частном экипаже, на морском или речном судне, тот должен немедленно передать ее хозяину помещения или лицу, имеющему надзор за оным. При невозможности для этих лиц разыскать потерявшего вещь, они обязаны представить найденную вещь в полицию, согласно статье 862.
При возвращении найденной вещи или ее цены потерявшему ее лицу, находчик не вправе требовать предусмотренного в статье 865 вознаграждения за находку.
За неявкою потерявшего вещь в течение срока, указанного в статье 866, найденная вещь продается с публичного торга, a вырученные деньги, за покрытием всех издержек, обращаются в пользу местных учреждений, ведающих дела общественного призрения.
Правила, изложенные в настоящей статье, применяются, насколько по сему предмету нет особых узаконений. 127, 130.
870. О находке вещей, составляющих военные принадлежности (оружие, предметы обмундирования и амуниции), полиция сообщает местному военному начальству, в распоряжение которого найденная вещь предоставляется.
Правила о вознаграждении находчика означенных вещей и о приобретении им таковых в собственность (ст. 865 и 866) применяются лишь в том случае, если эти вещи составляют частную собственность. 128, 131.
871. В отношении пригульного скота и вообще найденных или приставших животных имеют соответственное применение статьи 859-869 с нижеследующими изъятиями. 129, 132.
872. Пригульный скот, по распоряжению полиции, оставляется у того, кто его нашел, или отдается в присмотр и на прокорм другому благонадежному лицу из местных жителей. Если не найдется благонадежных лиц, желающих принять пригульный скот в присмотр и на прокорм, и вообще если прокорм и помещение скота окажутся, по местным условиям, крайне затруднительными, то пригульный скот может быть продан с публичного торга. 130, 138.
873. О пригульном скоте оповещается по соседним волостям того места, где скот найден.
За неявкою собственника пригульного скота в течении срока, указанного в статье 866, пригульный скот продается с публичного торга. Из вырученной от продажи скота суммы, за вычетом вознаграждения лицу, под присмотром коего скот находился, две трети обращаются в пользу местных учреждений, ведающих дела общественного призрения, a одна треть предоставляется лицу, нашедшему скот. 131, 134.
874. Вещи, зарытые в земле или заделанные в стене и за давностью времени неизвестно кому принадлежащие (клад), признаются собственностью того лица, кому принадлежит земля или строение, где клад был открыт. 132, 135.
875. Кто случайно или с дозволения собственника отыскал клад, приобретает право собственности на одну десятую часть оного или, если таковая ее может быть выделена без повреждения клада, право на вознаграждение в размере одной десятой стоимости его. 133, 136.
876. Кто без ведома и дозволения собственника земли или строения, где находился клад, делал раскопки или иным образом искал его, тот, в случае открытия клада, не имеет права на вознаграждение. 184, 187.

РАЗДЕЛ III. Владение.
Г л a в a I. Общие положения.
877. Предметом владения могут быть недвижимые имущества и движимые вещи. 135, 138.
878. Владение приобретается поступлением имущества во власть лица в соединении с намерением его владеть имуществом для самого себя. 136, 139.
879. Кто владеет имуществом, как своим собственным, тот имеет владение самостоятельное (в виде собственности). Всякое иное владение, в силу вотчинного или договорного права, признается производным.
Одно и то же имущество может быть в самостоятельном владении одного лица и вместе с тем в производном владении другого лица. 137, 140.
880. Владение может быть приобретено самим владельцем или его представителем.
Владение, приобретаемое чрез представителя, обсуждается по его действиям и намерению.
Владение, приобретенное для другого лица, без его на то уполномочия, считается для него приобретенным лишь с его одобрения, положительного или молчаливого. 138 141.
881. Владение признается продолжавшимся со времени его приобретения до его прекращения, хотя бы не было ни постоянно возобновляемого намерения владеть имуществом, ни непрерывного пользования им. 139, 142.

Г л a в a II. Защита владения.
882. Всякое, даже незаконное, владение охраняется законом от самовольного нарушения, пока это владение не будет прекращено надлежащим по закону распоряжением о передаче имущества от владеющего им другому лицу. 140, 143.
883. Нарушением владения признается самовольное отнятие имущества у владельца, a также всякое самовольное действие, лишающее владельца пользования имуществом или стесняющее его в таковом пользовании. 141, 144.
884. Владелец вправе требовать, посредством владельческого иска, восстановления потерянного или охранения существующего владения в отношении недвижимого имущества в течение года, a в отношении движимых вещей в течение месяца со времени нарушения владения. 143, 145.
885. Для предъявления владельческого иска от имени владельца его представителем не требуется доверенности, если имущество во время нарушения владения находилось в заведывании представителя. 144, 146.
886. Не имеют владельческих исков ни собственник против производных от него владельцев, ни эти помледние против собственника и других лиц, производящих свое владение от этого же собственника. 145, 147.
887. Каждому совладельцу в общем неразделенном имуществе принадлежит владельчесюй иск не только против третьих лиц., но и против совладельцев, нарушающих его владение. 148.
888. Вместе с приобретением права собственности на имущество приобретатель, хотя и не вступивший еще во владение, приобретает и владельческие иски, принадлежавшие бывшему собственнику, от которого к нему перешло право собственности. 146, 149.
889. По делам о восстановлении или охранении владения недвижимыми имуществами не подлежит разрешению спор о праве собственности или об ином вотчинном праве на имущество, но проверяется лишь владение истца и самовольное нарушение оного ответчиком. 147, 150.
890. В решении о восстановлении или охранении владения суд может, по просьбе владельца, воспретить ответчику дальнейшее нарушение владения под угрозою взыскания в пользу владельца денежного штрафа в размере до трехсот рублей за каждое нарушение. 148, 151.

Г л a в a III. Ответственность за незаконное владение.
891. Всякий, владеющий незаконно чужим имуществом (незаконный владелец), обязан возвратить собственнику имущество и вознаградить его за убытки, размер коих определяется, смотря по тому, было ли незаконное владение добросовестным или недобросовестным. 149, 152.
892. Добросовестным владельцем признается тот, кто получил владение имуществом по наследованию или по договору, хотя бы и не облеченному в установленнуно законом форму, или иным непротивозаконным способом, не зная, что имущество не принадлежало лицу, от которого оно досталось владельцу, или что это лицо не имело права распорядиться имуществом.
Всякий иной незаконный владелец признается недобросовестным. 150, 153.
893. Добросовестный владелец обязан возвратить собственнику покупную сумму, полученную за отчужденное имущество. За безвозмездное отчуждение имущества добросовестный владелец ответственности не подлежит.
Недобросовестный владелец обязан вознаградить собственника за отчуждение имущества в размере, по выбору собственника, либо полученной за отчуждение суммы, во время предъявления иска стоимости отчужденного имущества 151, 154.
894. Незаконный владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, обязан возвратить собственнику имущество свободным от залога или заклада, которым оно было обременено во время незаконного владения. Если же невозможно освободить имение от залога, то незаконный владелец обязан уплатить собственнику вознаграждение в размере остающегося на имении долга.
Незаконный владелец, установивший на имуществе какие-либо ограничения права собственности, обязан вознаградить собственника в размере уменьшения стоимости имущества. 152, 155.
895. Добросовестный владелец не отвечает за гибель или повреждение имущества, происшедшие даже по его вине.
Недобросовестный владелец отвечает перед собственником за гибель или повреждение имущества, хотя бы имущество погибло или было повреждено вследствие случайного события, если не докажет, что гибель или повреждение имущества произошли бы от того же события и при нахождению имущества во владении собственника. 153, 156.
896. Недобросовестный владелец обязан возвратить собственнику все доходы, полученные с имущества за все время владения, и, сверх того, отвечает за такие доходы, источники которых существовали, но которые по его вине не были получены и за истечением давности или по другим причинам уже не могут быть получены.
В случае невозможности определить количество действительно полученных доходов, недобросовестный владелец обязан уплатить собственнику сумму, определяемую на основании среднего за пять лет дохода с имущества. 154, 157.
897. Доходы с денежных сумм, состоявших в недобросовестном владении, определяются в количестве узаконенных процентов, но собственник вправе требовать вознаграждение и в высшем размере, иасколько по условиям времени и места обыкновенный размер роста превышал узаконенные проценты. 155, 158.
898. При исчислении доходов, подлежащих возвращению собственнику, принимается в расчет один чистый доход, то есть доход, остающийся за вычетом всех необходимых расходов, как то: на сохранение имущества, на получение самого дохода, на уплату всякого рода сборов, причитавшихся с имущества, и вообще всех обязательных с имущества платежей. Проценты по залогам, установленным самим недобросовестным владельцем, к необходимым расходам не причисляются. 156, 159.
899. Добросовестный владелец не обязан к возвращению доходов, полученных им с имущества.
Плоды и произрастания земли, приплод и другие произведения животных принадлежат добросовестному владельцу со времени их отделения, предметы добывающей промышленности — со времени их добычи, a изделия обрабатывающей промышленности — со времени их обработки.
Добросовестному владельцу принадлежит также право на повременные платежи (наемную плату, проценты и дивиденды по процентным бумагам, a также проценты с денежных капиталов и т. п.), причитающиеся за время его владения. 157, 160.
900. Добросовестный владелец вправе требовать от собственника возмещения необходимых расходов, превышающих полученные им с имущества доходы, a также возмещения расходов на улучшение имущества (расходов полезных), насколько эти расходы не покрываются полученными с имущества доходами и насколько происшедшие от них улучшения сохранились ко времени возвращения имущества и увеличивают доходность его.
Если добросовестный владелец за то время, за которое он сохраняет доходы с имущества, не уплатил всех причитавшихся с имущества сборов и вообще не произвел всех обязательных по имуществу платежей, то он должен предоставить собственнику сумму, необходимую для покрытия этих платежей, насколько они не превышают полученных владельцем доходов. 158, 161.
901. Вместо вознаграждения за полезные расходы собственник вправе предоставить добросовестному владельцу взять себе из имущества присоединенные к нему предметы, если отделение их возможно без их разрушения или существенного повреждения. 159, 162.
902. Недобросовестный владелец вправе требовать от собственника возмещения необходимых расходов. Он не вправе требовать возмещения полезных расходов, но может взять себе из имущества присоединенные к нему предметы, если отделение их возможно без повреждения имущества, причем собственник вправе удержать эти предметы, возместив владельцу ту стоимость, какую они представляли бы для него после отделения. 160, 163.
903. За присоединенные к имуществу предметы роскоши, не увеличивающие его доходности (расходы излишние), незаконный владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, не вправе требовать вознаграждения, но вправе взять таковые предметы себе, если отделение их возможно без разрушения или существенного повреждения возвращаемого имущества, с обязанностью на свой счет привести имущество в прежнее, до присоединения означенных предметов, состояние. 161, 164.
904. Недобросовестный владелец, сверх ответственности, определенной в предыдущих статьях, обязан возместить собственнику все понесенные им вследствие лишения имущества убытки. 162,165.
905. Добросовестный владелец со времени вручения ему повестки о вызове в суд по иску собственника отвечает перед собственником так же, как и недобросовестный, за исключением лишь ответственности за случайную гибель или случайное повреждение имущества. 163, 166.
906. Правила о вознаграждении за незаконное владение имеют соответственное применение во всех случаях, когда спор идет не между собственником и незаконным владельцем, a между лицом, коему принадлежит вотчинное или на договоре основанное право владения, и всяким, кто владел имуществом вопреки его праву. 164, 167.

Глава IV. Давность владения.
907. Лицо, в течеиие установленного законом срока непрерывно владевшее недвижимым имуществом или движимою вещью, как своею собственностью, приобретает на оные право собственности, силою давности владения.
Действию давности владения не подлежат имения заповедные, дворцовые, именуемые Государевыми, и публичные имущества. 165, 168.
908. Недвижимое иминие, записанное в вотчинную книгу, может быть приобретено по давности владения, как в целом его составе, так и в части, лишь со времени смерти лица, значащегося по вотчинной книге последним собственником имения. 166, 169.
909. Срок на приобретение по давности владения недвижимых имуществ полагается десятилетний, если в продолжение всего срока владение было добросовестным. При владении недобросовестном срок удваивается.
Приобревший право собственности на недвижимое имение по давности владения вправе просить в порядке, определенном положением о вотчинных книгах, о записке его в книгу собственником имения. 167, 170.
910. Движимые вещи приобретаются по давности владения с истечением пяти лет, если в продолжение всего срока владение было добросовестным. При владении недобросовестном срок давности удваивается.
Лицо, владеющее принадлежащими к составу наследства вещами, в качестве наследника, не будучи в действительности таковым, не может ссылаться на давность владения против иска о наследстве, предъявленного действительным наследником, если по сему иску не истек десятилетний срок исковой давности. 168, 171.
911. Кто владел имуществом в виде собственности в начале и в конце давиостного срока, тот предполагается владевшим этим имуществом в виде собственности и в промежуточное время. 169, 172.
912. В срок давности владения зачисляется также время давностного владения тех лиц, от которых имущество по договору или наследованию дошло к настоящему владельцу, равно как и время, протекшее между смертью наследодателя и вступлением во владение наследника, если начавшееся в лице наследодателя давностное владение не было после его смерти прервано владением третьего лица. 170, 178.
913. Давность владения не может исполниться против несовершеннолетних и состоящих под опекою совершеннолетних лиц ранее истечения года со дня достижения совершеннолетия первыми или прекращения опеки над последними. 171, 174.
914. С утратою владения давность владения прерывается так, что может начаться только новая. Но когда владение утрачено помимо воли владельца, то давность не считается прерванной, если владелец в течение года снова приобретет владение или в продолжение того же срока предъявит иск, за коим последует восстановление владения. 172, 175.
915. Давность владения прерывается предъявлением к владельцу иска о праве собственности, но лишь в пользу лица, предъявившего иск. 173, 176.
916. Правила о приостановлении и перерыве исковой давности (ст. 118-121, 123 и 125-128) имеют соответственное применение и к давности владения. 174, 177.

РАЗДЕЛ IV. Вотчинные права в чужом имуществе.
Г л a в a 1. Общие положения.
917. К вотчинным правам в чужом имуществе принадлежат: 1) наследственное оброчное владение; 2) право на разработку недр земли; 3) пользовладение; 4) сервитуты и 5) вотчинные выдачи. 175, 178.
918. Предметом пользовладения могут быть как движимые, так и недвижимые имущества. Установление прочих упомянутых в статье 917 прав допускается лишь на недвижимых имениях. 176, 179.
919. Вотчинные права в чужом имуществе возникают в силу договора или в силу завещания. По давности владения сии вотчинные права не приобретаются. 177, 180.
920. Вотчинвое право в чужом имении приобретается по договору со времени внесения в вотчинную книгу, a по завещанию — со времени открытия наследства, независимо от внесения; но в отношении третьих лиц, приобретших права по вотчинной книге, оно до внесения имеет силу лишь в том случае, если во время внесения их прав было им известно. 178, 181.
921. Для ближайшего определения обременяющих имение вотчинных прав допускается ссылка в вотчинной книге на акт, служащий основанием внесения, если сущность такого акта не может быть выражена в кратких словах. 179, 183,
922. Старшинство между обременяющими имение вотчинными правами определяется последовательностью внесения их в вотчинную книгу. 180, 183.
923. Вотчинное право в чужом имуществе прекращается: 1) наступлением срока или условия;
2) гибелью имущества;
3) совпадением в одном лице права в чужом имуществе с правом собственности на это имущество и
4) отказом от права лица, в пользу коего оно установлено. 181, 184.
924. Отказ от вотчинного права в чужом. имении, обремененного каыш либо правом в пользу третьего лица, допускается лишь с согласия этого лица.
Отказ от права на сервитут в том случае, когда имение, в пользу которого сервитут установлен, обременено залогами илв иными вотчинными правами, допускается лишь с согласия верителей и других лиц, права коих внесены в вотчинную книгу этого имения. 182, 185.
925. Односторонний отказ от вотчинного права в чужом имуществе, за исключением наследственного оброчного владения и права на разработку недр земли, соединенную с обязанностью производства платежей собственнику, признается действительным независимо от принятия его другою стороною.
Подобный отказ в отношении недвижимого имения должен быть внесен в вотчинную книгу. 183, 186.
926. Прекратившееся вследствие совпадения вотчинное право в чужом имении восстановляется с прежним старшинством, если совпадение прекратилось до погашения права по вотчинной книге. 184, 187.

Г л a в a II. Право наследственного оброчного владения.
927. По праву наследственного оброчного владения одно лицо (оброчный владелец) имеет вечное или срочное наследственное владение в имении другого лица с обязанностью уплачивать сему последнему ежегодный оброк деньгами или произведениями земли.
Право наследственного оброчного владения не может быть установлено на срок менее тридцати шести лет. 185, 188.
928. Оброчный владелец вправе, подобно собственнику, пользоваться состоящим в его владении недвижимым имением и извлекать из него всякие выгоды. 186, 189.
929. Оброчный владелец не вправе разрабатывать недра земли, a может пользоваться лишь глиною, песком, торфом и обыкновенным камнем, разве бы право оброчного владельца на разработку недр было установлено в договоре или вытекало из свойств и назначения имения. 187, 190.
930. Оброчный владелец может свое право владения отчуждать и завещать как в целом, так и в части. Вечный оброчный владелец, a равно оброчный владелец на срок свыше девяноста девяти лет, может, сверх того, свое право владения обременять залогом и установлять в имении сервитуты.
С прекращением права наследственного оброчного владения, установленный в имении оброчным владельцем сервитут также прекращается, разве бы установление его последовало с согласия собственника. 188, 191.
931. Оброчный владелец обязан вносить всякого рода сборы и отправлять повинности по имению. 189, 192.
932. Оброчный владелец вправе во всякое время, по истечении тридцати шести лет со дня установления оброчного владения, приобрести в собственность, посредством выкупа оброка, состоящее в его владении имение. Стороны могут вступать в соглашения о невыкупаемости оброка, но лишь на время не свыше шестидесяти лет. О желании произвести выкуп оброчный владелец обязан уведомить собственника за полгода вперед.
Право выкупа оброка не предоставляется оброчным владельцам земель казенных и городских, за исключением случаев, положительно указанных в законе. 193.
933. Выкупная сумма, за отсутствием иного соглашения, определяется чрез помножение ежегодного оброка на двадцать пять, a если оброк состоит из произведений земли, то чрез помножение на двадцать пять средней стоимости этих произведений, исчисляемой по десятилетней сложности цен в данной местности. 190, 194.
934. Собственник, в случае открытия в имении, отданном в наследственное оброчное владение без права на разработку недр земли, месторождений ископаемых значительной ценности, вправе добывать и разрабатывать их, если это возможно без нарушения прав оброчного владельца.
Собственник, желающий воспользоваться означенным правом, может потребовать прекращения оброчного владения, равно как и оброчный владелец может в этом случае отказаться от своего права и возвратить собственнику имение, хотя бы собственник того и не требовал. 191, 195.
935. Собственник, при прекращенип права наследственного оброчного владения на основании статьи 934, обязан, за отсутствием иного соглашения, уплатить вечному оброчному владельцу сумму, равную двадцатилетнему оброку, a срочному владельцу сумму, равную оброку, помноженному на число лет, остающихся до истечения назначенного в договоре срока оброчного владения, но во всяком случае не превышающую двадцатилетнего оброка, и вознаградить оброчного владельца за возведенные в имении постройки и сооружения, сделанные насаждения и вообще за все произведенные им в имении улучшения, по выбору оброчного владельца, или в размере понесенных им затрат на улучшения, или же в размере последовавшего от улучшений повышения стоимости имения.
Если при установлении права наследственного оброчного владения одновременно была внесена собственнику особая, сверх годичного оброка, сумма, то эта сумма должна быть возвращена оброчному владельцу. 192, 196.
936. В случае раздробления права наследственного оброчного владения вследствие отчуждения, наследования и раздела, без распределения с согласия собственника между владельцами оброка, все они отвечают пред собственником совокупно. 193, 197.
937. Собственник может требовать прекращения права наследственного оброчного владения:
1) если за тра года не уплачен причитающийся с владельца оброк, и
2) если оброчный владелец не выполняет существенных постановлений договора. 194, 198.
938. Оброчный владелец, a разно верители его, могут, до постановления судом первой инстанции решения по иску собственника о прекращении права наследственного оброчного владения на основании пункта 1 статыи 937, предотвратить возвращение имение собственнику, уплатив накопившуюся на имении недоимку в оброке вместе с судебными издержками и представив обеспечение в плате же оброка на будущее трехлетие. 195, 199.
939. Собственник, при прекращении права наследственного оброчного владения на основании статьи 937, обязан вознаградить владельца за возведенные в имении постройки и сооружения, сделанные насаждения и вообще за все произведенные им в имении улучшения, в размере той суммы, на которую увеличилась от улучшений стоимость имения.
За улучшения в имении, произведенные согласно договору об установлении права наследственного оброчного владения, никакого вознаграждения не полагается. 196, 200.
940. Если после оброчного владельца не осталось наследников по закону или завещанию, то право наследственного оброчного владения прекращается.
Собственник вступает в заведывание имением по истечении шести месяцев со дня последней публикации о вызове наследников умершего оброчного владельца, если наследники не явились. Требовать погашения по вотчинной книге внесенной в нее записи о праве наследственного оброчного владения собственник может лишь по истечении двух лет со дня последней публикации о вызове наследников. 197, 201.
941. В случае прекращения права наследственного оброчного владения на основании статей 934, 937 и 940, долги, обеспеченные залогом на этом праве, подлежат удовлетворению из сумм, которые по статьям 933 и 939 причитаются с собственника в пользу оброчного владельца. 198, 202.

Г л a в a III. Право на разработку недр земли.
942. Право на разработку недр чужой земли может быть установлено на определенный срок или же бессрочно, впредь до полной выработки указанных в договоре ископаемых. 203.
943. Лицо, коему предоставлено право на разработку недр земли, может, и без особого о том постатановления в договоре, требовать от собственника, за соответственное вознаграждение, отвода части поверхности имения, необходимого для осуществления означенного права. 204.
944. Вознаграждение собственника за недра и часть поверхности имения, отходящую под надобности разработки недр (ст. 943), может состоять в единовременной плате или в периодических платежах деньгами или натурою. 205.
945. Право на разработку недр в имении, обремененном залогами, может быть установлено не иначе, как с согласия вотчинных верителей, если вознаграждение собственника имения за предоставление означенного права условлено по договору в виде единовременной платы. 206.
946. Право на разработку недр земли может быть отчуждаемо или обременяемо залогом и другими вотчинными правами, причем имеет соответственное применение правило статьи 936. 207.
947. При неисправности лица, коему предоставлено право на разработку недр земли, во взносе причитающихся собственнику повременных платежей или рассроченной единовременной платы и при недостаточности находящихся на разрабатываемом участке добытых ископаемых или иного имущества на покрытие недоимки, собственник может обратить взыскание на самое право и требовать продажи его с публичного торга, причем взыскиваемая сумма, вместе с процентами и судебными издержками, пользуется преимуществом в удовлетворении пред всеми, обременяющими сие право, долгами. Но означенное преимущество в удовлетворении распространяется, в отношении периодических платежей, лишь на недоимки за последние три года. 208.
948. Собственник может требовать прекращения права на разработку недр его земли, если имеющий это право пе выполняет, в отношении пользовании недрами, существенных постановлений договора.
Правило это ие применяется в том случае, когда собственник получил уже всю причитающуюся ему по договору сумму вознаграждения. 205.
949. О предъявлении собственником иска о прекращении права на разработку недр его земли (ст. 948) должны быть уведомлены вотчинные верители, залоговые требования которых обеспечены на этом праве. Вотчинным верителям предоставляется, до постановления судом первой инстанции решения по делу, простить суд, в случае признания иска правильным, разрешить продавцу права на разработку недр земли с публичного торга, хотя бы сроки залоговым требованиям верителей еще не настулили. 210.
950. В течение шести месяцев по прекращении права на разработку недр земли имущество, служившее целям разработки, должно быть убрано лицом, коему принадлежало право на разработку недр, или его вотчинными верителями; в противном случае означенное имущество поступает в распоряжение собственника, без всякого вознаграждения упомяуных лиц. 211.

Глава IV. Право пользовладения.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Пользовладение недвижимыми имениями и вещами движимыми.
951. По праву пользовладения лицо, для которого оно установлено (пользовладелец), вправе владеть и пользоваться чужим недвижимым или движимым имуществом и извлекать из него всякие выгоды. 199, 212.
952. Пользовладение может быть установлено на время жизни пользовладельца (пожизненное владение), или на срок, или до наступления какого-либо события. Пользовладение, установленное на срок или до наступлепия какого-либо события, считается установленным в пределах жизни пользовладельца. 200, 213.
953. Пользовладение, предоставленное кому-либо на тот срок, пока третье лицо не достигнет определенного возраста, продолжается до этого срока, хотя бы третье лицо и умерло раньше. 201, 214.
954. Пользовладение может быть предоставлено нескольким лицам последовательно таким образом, что, за прекращением пользовладения одного или нескольких из них, оно переходит к прочим, в определенной очереди, лишь бы все эти лица существовали уже во время установления пользовладения. 202, 215.
955. Пользовладение недвижимым имуществом приобретается порядком, указанным в статье 920. Пользовладение движимою вещью приобретается по договору со времеви передачи вещи пользовладельцу, a по завещанию — со времени открытия наследства. 203, 216.
956. Как собственник, так и пользовладелец вправе требовать составления описи обремененному пользовладением имуществу. Опись может быть составлена или домашним порядком, за подписью обеих сторон и притом в двух списках, или же при участии подлежащего должностного лица за счет требующей того стороны. Каждая из сторон вправе требовать производства на свой счет чрез сведущих людей оценки и удостоверения состояния имущества. 204, 217.
957. Право пользовладения распространяется на все имущество в полном его составе со всеми принадлежностями и со всем тем, что присоединено к имуществу после возникновения пользовладеиия. На это право не распространяется на участки, присоединенные собственником к имению по вотчинной книге после возникновения пользовладения. 205, 218.
958. Наемная плата и другие повременные за пользование имуществом платежи, срок которым наступил во время существования пользовладения, принадлежат пользовладельцу. 206, 219.
959. Хлеб на корню и другие неотделенные плоды и произрастения всякого рода принадлежат при возникновении пользовладения — пользовладельцу, a при прекращении — собственнику, без вознаграждения в обоих случаях той или другой стороны за возделывание, обсеменение и прочие расходы. 207, 220.
960. Леса, в имении находящиеся, пользовладелец вправе вырубать в свою пользу не свыше обычной годовой пропорции. Если же, по незначительности лесного пространства, лес из имения ежегодно не продавался, то пользовладелец вправе употреблять лесные материалы единственно для отопления, для поддержки жилых и хозяйственных строений и на другие хозяйственные надобности. Пользовладелец обязан принимать меры к возобновлению леса на вырубленных местах. 208, 221.
961. Пользовладелец имеет право пользоваться ископаемыми, насколько этим не нарушается назначение имения. 209, 222.
962. Право пользовладения не распространяется на найденный в имении клад. 210, 223.
963. Пользовладелец должен пользоваться имуществом, как заботливый хозяин и согласно назначению имущества. Он обязан поддерживать и охранять имущество от расстройства и упадка всеми, зависящими от него, по состоявию и средствам имущества, мерамм. Отделыные предметы инвентаря, уничтоженные или сделавшиеся негодными к дальнейшему употреблению, должны быть заменены новыми. 211, 224.
964. Пользовладелец может отдельные предметы живого или мертвого инвентаря, переданного ему вместе с имением, отчуждать, заменять другими и вообще по своему усмотрению ими распоряжаться, насколько это вызывается правильным ведением хозяйства. 212, 225.
965. Пользовладелец вправе изменять в имении систему хозяйства лишь в видах улучшения имения. 213, 226.
966. Денежные суммы, на которых установлено пользовладение, насколько они не составляют необходимого оборотного капитала, отсылаются, если между сторонами не последует иного соглашения, в государственное кредитное установление для приращения процентами или обращения в государственные или правительством гарантированные процентные бумаги. 214, 227,
967. Переданные в пользовладение потребляемые вещи поступают в собственность пользовладельца с обязанностью, по прекращении пользовладения, возвратить вещи того же рода и качества и в том же количестве или их стоимость во время прекращения пользовладения.
Пользовладелец потребляемых вещей обязан представить собственнику надлежащее обеспечение. В случае же непредставления обеспечения собственник вправе требовать продажи означенных вещей по вольной цене или с публичного торга. К вырученной от продажи сумме применяется правило статьи 966. 215, 228.
968. Пользовладелец обязан:
1) вносить всякого рода сборы и отправлять повинности по имуществу;
2) вносить все платежи (проценты и погашения), причитающиеся по обеспеченным залогом имения займам из кредитных установлений, проценты по залогам имения вообще, a также производить вотчинные выдачи, если эти долги и выдачи по вотчинной книге имеют старшинство перед правом пользовладения, и
3) уплачивать страховые премии. 216, 229.
969. Пользовладилец обязан страховать имущество, насколько это требуется правильным ведением хозяйства и принятыми в данной местности обычаями. Во всяком случае пользовладелец должен продолжать страхование имущества, если оно было уже раньше застраховано собственником.
Страховое вознаграждение может быть выдано не иначе, как совместно пользовладельцу и собственнику, и должно быть, по требованию каждой из сторон, обращено на восстановление сгоревшего или поврежденного имущества. 217, 280.
970. Пользовладелец не может ни отчуждать, ни закладывать своего права, но может уступить осуществление этого права. 218, 231.
971. По прекращении пользовладения за смертью пользовладельца, договор найма недвижимого имения, хотя бы и внесенный в вотчинную книгу, но заключенный пользовладельцем без согласия собственника, обязателен для последнего лишь в течение трех лет, a договор найма вещей движимых лишь в течение двух лет.
Платеж наемных денег, произведенных пользовладельцу, более чем за полгода вперед, признается необязательным для собственника.
972. Если пользовладелец приводит имущество в разорение, пользуется им несогласно с его назначением и вообще неправильными действиями уменьшает ценность его, то собственник и вотчинные верители могут потребовать от пользовладельца обеспечения.
Размер обеспечения и срок для его представления, при несогласии сторон, определяются судом.
Еели обеспечение в назначенный судом срок представлено не будет, то, по желанию собственника, имущество или передается ему с тем, чтобы он ежегодно уплачивал определенную сумму пользовладельцу, или же передается в управление самого собственника либо постороннего лица, применительно к правилам об управлении описанным имением. 220, 233.
973. О существенных изменениях и повреждениях в имуществе, о нарушении владения имуществом и о других нарушениях права собственности посторонними лицами пользовладелец должен немедленно доводить до сведения собственника, под страхом ответственности за убытки, последовавшие от несвоевременного уведомления. 221, 234.
974. Собственник может отчуждать и обременять залогом или иными вотчинными правами находящееся в пользовладении имущество, не нарушая однако при этом прав пользовладельца. 222, 235.
975. Собственник в продолжение пользовладения не может производить в имуществе каких-либо изменений, могущих вредить правам пользовладельца. 223, 236.
976. Пользовладение прекращается смертью пользовладельца, хотя бы оно было установлено на срок или до наступления какого-либо события, и срок еще не истек или событие не наступило. 224, 237.
977. Право пользовладевия юридического лица, установленное бессрочно или на срок свыше пятидесяти лет, прекращается по истечении пятидесяти лет со времени установления этого права. 225, 238.
978. В случае гибели застрахованного имущества и вообще во всех случаях замены состоявшего в пользовладении имущества другим, право пользовладения переходит на имущество, заменившее прежнее. 226, 239.
979. По прекращении пользовладения, имущество должно быть возвращено собственнику со всеми прииадлежностями и в том состоянии, в каком оно, при правильном пользовании им, должно бы находиться во время прекращения пользовладения.
За вещи, утраченные или поврежденные, уплачивается собственнику по оценке, a если оценки сделано не было, то по существующим при прекращении пользовладения цене. 227, 240.
980. Движимые вещи, подверженные естественной порче, возвращаются собственнику в том состоянии, в каком они находятся во время прекращения пользовладения, если пользование вещами было правильно и согласно с их назначением. 228, 241.
981. Возведенные пользовладельцем в имении строения, сделанные насаждения и вообще произведенные им в имуществе улучшения остаются в пользу собственника без всякого вознаграждения пользовладельца. 229, 242.

Отделение 2. Пользовладение правами и требованиями.
982. Правила статей 951-981 имеют соответственное применение к пользовладению правами и требованиями, насколько в нижеследугощих статьях не содержится иных постановлений. 230, 243.
983. Пользовладение может быть установляемо лишь в отношении тех прав и требований, уступка коих допускается по закону. 231, 244.
984. К установлению пользовладения требованиями применяются правила об уступке требований вообще и в частности и особые правила, которые для уступаемого требования именно законом предписаны.
К отношениям между пользовладельцем и должником применяются постановления, определяющие отношения между приобретателем уступленного требования и должником. 232, 245.
985. Пользовладение правами и требованиями, установляемое по договору, возникает со времени его заключения, если в договоре не было назначено иного срока или условия.
Договор должен быть совершен письменно, в виде отдельного акта или посредством надписи на передаваемом пользовладельцу документе. 233, 246.
986. Установивший пользовладение правом или требованием может отказаться от них не иначе, как с согласия пользовладельца.
Это же правило применяется и к случаям установления таких изменений в объеме права, которыми ограничиваются в чем-либо права пользовладельца. 234, 247.
987. Пользовладелец вправе сам обращаться к должнику с требованием об исполнении обязательства.
За убытки, происшедшие от несвоевременного, по вине или небрежности пользовладельца, предъявления требования ко взысканию, он ответствует пред верителем. 235, 248.
988. Капитальную сумму требования должник обязан уплачивать лишь сообща пользовладельцу и верителю.
Полученная сумма помещается применительно к правилу статье 966, a доход с нее выдается пользовладельцу. 236, 249.
989. При исполнении должником требования, имущество, составляющее предмет исполнения, приобретается верителем, но остается у пользовладельца до прекращения его права.
К потребляемым вещам, составляющим предмет исполнения, применяются правила статьи 967. 237, 250.
990. Именные процентные бумаги передаются пользовладельцу с надписьюо об установлении права пользовладения.
Процентные бумаги на предявителя, если между сторонами не состоится иного соглашения, вносятся на хранение в кредитное установление (ст. 966). 238, 251.
991. Состоящие в пользовладении процентные бумаги могут быть отчуждаемы, заменяемы другими или получаемы из мест их хранения не иначе, как по соглашению пользовладельца и собственника.
Если процентная бумага выйдет в тираж, то имеют соответственное применение правила статей 987 и 988. 239, 252.
992. Установивший право пользовладения и пользовладелец обязаны оказывать друг другу содействие к получению в срок платежей по процентным бумагам и требованиям, к возобновлению купонных листов и вообще к принятию тех мер, которые вызываются правильным ведением дела. 210, 253.
998. Проценты и дивиденды по бумагам, a также проценты по требовавиям принадлежат пользовладельцу соразмерно времени продолжения пользовладения.
Выигрыши, премии и всякие иные случайные прибыли, a также права, соединенные с процентными бумагами, принадлежат верителю. Случайные всякого рода прибыли присоединяются к капиталу и на тех же основаниях, как и последние, поступают в пользовладение того лица, коему принадлежит пользовладение капиталом. 241, 254.

Г л a в a V. Сервитуты.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие положения.
994. Сервитут (право участия частного и право угодий) есть такое право в чужом имении, которое налагает на собственника этого имения обязанность что-либо терпеть или чего-либо не делать. 242, 255.
995. Сервитут, установленный в пользу определенного недвижимого имения, именуется поземельным сорвитутом; установленный же в пользу определенного лица, физического или юридического, именуется личным сервитутом. 243, 256.
996. Собственник обремененного имения должен допускать лицо, коему принадлежит сервитут, к совершению всех действий, необходимых для пользования сервитутом. 244, 257.
997. Осуществлением сервитута интересы собетвенника обремененного имения могут быть стесняемы лишь настолько, насколько это необходимо для той цели, для которой сервитут установлен. 245, 258.
998. Лицо, коему принадлежит сервитут, несет все издержки по устройству, содержанию и восстановлению приспособлений или сооружений, необходимых для сервитута, если не условлено противного. 246, 259.
999. Когда необходимым для осуществления сервитута приспособлениями или сооружениями пользуется и собственник обремененного имения, то издержки по их содержанию и восстаиовлению падают по соразмерности как на того, кому принадлежит сервитут, так и на собственника. Собственник может освободиться от означенных издержек, отказавшись от пользования необходимыми сооружениями или приспособлениями, разве бы его пользование было предусмотрено при установлении сервитута. 247, 260.
1000. Если осуществлению сервитута не препятствует тождественное пользование обремененным имением со стороны другого лица, то, при отсутствии по этому предмету особого соглашения, собственник имеет право как на такое пользование, так и на установление тождественных сервитутов в пользу других лиц. 248, 261.
1001. При стечении на одном и том же имении нескольких сервитутов, одновременное осуществление которых невозможно или стеснительно, старейший по вотчинной книге сервитут имеет преимущество пред младшим. Если сервитуты пользуются одинаковым старшинством, то все лица, имеющие на них право, должны по соразмерности поступиться в пользу друг друга относительно объема или относительно времени осуществления своего права. 249, 262.
1002. При разделе обремененного имения, лежащий на нем сервитут остается на всех отдельных частях, если только по своему свойству сервитут может быть осуществляем на каждой части и если до раздела он не относился исключительво до одной какой-либо части. Во всяком случае раздел не может влечь за собою большого стеснения обремененного имения. 280, 265.
1003. Если при установлении сервитута было назначено определенное для него место, a затем, вследствие изменившихся обстоятельств, сервитут в этом месте оказывается особенно стеснительным для собственника обремененного имения, то последний вправе назначить другое, но столь же удобное место, причем обязан нести все вызываемые такою переменою издержки. Лицо, коему принадлежит сервитут, может также требовать перемены на свой счет места осуществления сервитута, если, вследствие изменившихся обстоятельств, осуществление сервитута в прежнем месте сделалось для него крайне затруднительным и если такая перемена ни в чем не вредит собственнику обремененного имения. 251, 264.
1004. Осуществление сервитута приостанавлавается, когда имение, в пользу коего установлен сервитут, или имение, на котором он установлен, уничтожается или теряет свойства, необходимые для сервитута; с восстановлением означенных имений или прежних их свойств, восстановляется и сервитут. 252, 265.

ОТДЕЛЕНИЕ 2. Поземельные сервитуты.
1005. К поземельным сервитутам относятся право прохода и проезда, право пользоваться водою, проводить или спускать воду, право примкнуть плотину к чужому берегу, право пастьбы и прогона скота, право водопоя и тому подобные права, состоящие в пользовании собственника одного имения некоторыми выгодами в другом имении. 2153, 266.
1006. К поземельным сервитутам относятся также право делать скат кровли на чужом дворе, право иметь окна на чужой двор (право на свет и на вид), право устраивать в здании балкокы и выступы на имение соседа, право подымать запрудами воду и подтоплять соседния земли и тому подобные сервитуты, возникающие вследствие отречения собственника в пользу соседнего имения от тех ограничений права собственности, которые закон установляет на пользу соседей. 254, 267.
1007. При судебном разделе недвижимого имения, суд может, в виду нужд вновь образовавшихся имений, установить сервитут на одном имении в пользу другого. 255, 268.
1008. Объем поземельного сервитута, за отсутствием точного указания в акте установления, определяется пределами потребности имения, в пользу которого он установлен. 256, 269.
1009. Поземельные сервитуты, как неразрывно связанные с имением, для которого они установлены, отдельно от него не могут быть ни отчуждаемы, ни передаваемы в пользование постороннего лица. 257, 270.
1010. Поземельный сервитут, в случае раздела имения, в пользу коего он установлен, переходит по соразмерности на все вновь образовавшияся вследствие раздела имения, с тем, однако, что собственники их, все в совокупности, могут пользоваться сервитутом в том лишь объеме, в каком он существовал до раздела. Если до раздела сервитут служил какой-либо определенной части имения, то за этою лишь частью он сохраняется и после раздела. 258, 271.
1011. Право на свет заключается в том, что собственник имения, на котором установлен сервитут, не должен новыми постройками или насаждениями в своем имении умалять или заслонять свет, падающий в окна здания, принадлежащего собственнику имения, в пользу коего сервитут установлен.
Дозволение иметь окна в здании, выстроенном на самой меже, предполагает вместе с тем отказ давшего дозволение от права новыми строениями и насаждениями заслонять или умалять свет в этих окнах. 259, 272.
1012. Право на вид налагает на собственника имения, на котором установлен сервитут, обязанность не заслонять и не умалять вида из имения, в пользу коего он установлен, какими-либо сооружениями или насаждениями. 260, 275.
1013. Имеющий право стока воды с крыши на землю соседа может спускать дождевую воду непосредственно или посредством желоба или трубы; он может также повышать свою крышу, но должен при этом принимать меры, чтобы сервитут не сделался более обременительным. 261, 274.
1014. Право прохода состоит в праве ходить по назначенной для того тропе или дороге. Право произда заключает в себе и право прохода по проезжей дороге, a также, если не установлено противного, право прогонять по ней скот на привязи. Право прогона скота дает право проезда и прохода.
Ширина тропы или дороги, за отсутствием указания в акте установления, определяется на основании обычая и местных особенностей обремененного имения. За невозможностью определить ширину тропы и дороги на основании обычая, она назначается — для тропы—в один аршин, a для дороги—в три сажени. 262, 275.
1015. Право пользоваться водою заключает в себе и право доступа к ней. Право поить скот (право водопоя) заключает в себе и право прогона скота к месту водопоя. 263, 276.
1016. Право проводить воду чрез чужую землю и спускать воду и иные жидкости на чужое имение заключает в себе и право устраивать на свой счет необходимые для сего трубы, канавы и шлюзы; однако, за отсутствием особого соглашения, не дозволяется пролагать трубы чрез дворы, сады и застроенные места. 264, 277.
1017. Если при установлении права пастьбы скота не определены время и место пастьбы, a равно род и количество скота, то соблюдаются следующие правила.
1) Время и место пастьбы скота назначаются сообразно существующим в данной местности обычаям; при этом отводится то место, которое в обремененном имении предназначено вообще для пастьбы скота. Пастьба не должна затруднять принятой в этом имении системы сельского хозяйства, a потому допускается: на пахотных полях и сенокосных лугах только по окончании жатвы и сенокоса; в лесу—там, где молодые деревья выросли настолько, что скот не может их обглодать, a в местах, исключительно назначенных для пастьбы,—во всякое время года.
2) Относительно рода выполняемого для пастьбы скота предполагается за лицом, коему принадлежит этот сервитут, право пасти всякого рода здоровый домашний скот, который не может причинить вреда обремененному имению.
3) Количество скота определяется сообразно потребностям и свойствам имения, в пользу коего сервитут установлен. 268, 278.
1018. Установление права въезда в лес на будущее время воспрещается.
Собственник вправе требовать прекращения существующего въезда в лес посредством выкупа или предоставления, взамен права въезда, части леса в собственность лицу, имеющему это право.
Цена выкупа или размер подлежащей уступке, взамен права въезда, части леса, при несогласии сторон, определяются по справедливому усмотрению суда. 267,280.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Личные сервитуты.
1019. К личным сервитутам относятся право пользования и право на жилье.
Личными сервитутами могут быть также все те поземельные сервитуты, которые могут приносить пользу лицу, хотя бы ово не владело имением. 268, 281.
1020. Объем личного сервитута определяется, за отсутствием точного указания в акте установления, пределами потребности лица, в пользу коего сервитут установлен. 269, 282.
1021. Личные сервитуты не могут быть отчуждаемы и могут быть передаваемы в пользование посторонних лиц лишь в случае прямого указания на то в акте установления. 270, 288.
1022. Право пользования, если в акте не установлено иного, заключается в извлечении плодов или иных выгод из чужого имущества в размере, необходимом для удовлетворения потребностей лица, коему принадлежит это право, и всех членов его семьи, хотя бы она возникла после установления пользования, но не его прислуги. 271, 284.
1023. Право на жилье состоит в праве жить в чужом доме или в части его, пользуясь для сего и необходимыми службами. 272, 285.
1024. При определении потребности лица, имеющего право на жилье, принимаются во внимание все члены его семьи, хотя бы она возникла после установления этого права, a также и прислуга. 273, 286.
1025. К правам пользования и жилья имеют соответственное примнение статьи 966, 963, 972, 975—977 и 979. 275, 287.
1026. Ёсли по акту уставовления все доходы и выгоды с имущества без ограничения предоставлены в чье-либо пользование, то такое право признается пользовладением. 276, 288.
1027. К личным сервитутам относятся также право охоты и право рыбной ловли в чужом имении, если они установлены в пользу определенного лица. Объем этих прав определяется в акте их установления. 289.
1028. Указанные в предыдущей статье права могут быть отчуждаемы и передаваемы в пользование посторонннх лиц, если в акте установления этих прав не постановлено иначе. 290.

Г л a в a VI. Вотчинные выдачи.
1029. Собственник имения, обремененного вотчинной выдачею, обязан производить определенные повременные выдачи, деньгами или натурою, в пользу определенного лица. 277, 291.
1030. За выдачи, просроченные собственником во время принадлежности ему обремененного имения, он отвечает этим имением, a при недостаточности такового—всем своим имуществом. За выдачи, просроченные при его предшественниках, коих он не состоит наследником, собственник отвечает лишь имением и не более как за последние два года. 278, 292.
1031. Приобретший имение с публичного торга не отвечает за выдачи, просроченные при прежнем собственнике. 279, 293.
1032. Старшинство, присвоенное праву вотчинной выдачи, распространяется на отдельные просроченные платежи за последние два года.
Если выдачи, просроченные более чем за два года, внесены, с согласия собственника или по постановлению суда, особою статьею в вотчинную книгу, то они пользуются старшинством со времени внесения. 280, 294.
1033. В случае раздробления обремененного имения, собственники вновь образовавшихся имений отвечают за вотчинные выдачи совокупно, если между заинтересованными лицами не последовало иного соглашения. 281, 295.
1034. При отделении части от имения, обремененного правом вотчинной выдачи, отделяемый участок может быть признан судом, по просьбе собственника, свободным от вотчинной выдачи, если, по относительной малоценности сего участка или по относительной незначительности всех лежащих на имении обременений, нельзя опасаться какого-либо вреда для заинтересованных лиц. 282, 296.
1035. При отсуждении части имения, обремененного правом вотчинной выдачи, отсужденная часть, по просьбе собствеяника, может быть признана судом подлежащею лишь дополнительной ответственности за право вотчинной выдачи. 283, 297.
1036. Вотчинные выдачи, просроченные более чем за два года и не внесенные в вотчинную книгу в виде лежащего на имении долга, подлежат действию давности. 284, 298.
1037. Право вотчинной выдачи прекращается в случае выкупа его собственником обремененного имения. Если выговорено было, что право это не подлежит вовсе выкупу или что выкуп может последовать не ранее определенного срока, то тем не менее собственник может требовать выкупа по истечении тридцати шести лет со дня установления права. 285, 239.
1038. Если условия выкупа права вотчинной выдачи не были определены, то выкупная сумма опредляется помножением годового размера вотчинной выдачи на двадцать пять.
Годовой размер вотчанной выдачи, состоящей в произведениях земли, определяется на основании средней за последния десять лет стоимости сих произведений. 286, 300.
1039. Право вотчинной выдачи прекращается смертью лица, в пользу которого оно установлено. Право вотчинной выдачи, установленное бессрочно в пользу юридического лица, прекращатися с прекращением его существования. 287, 301.

РАЗДЕЛ V. Залог и заклад.
Г л a в a I. Залог недвижимых имений.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие положения.
1040. Залог есть обеспечение требования недвижимым имением и дает верителю, в случае неисполнения должником обязательства, право на преимущественное удовлетворение из заложенного имения, в чьих-бы руках оно не находилось. 288, 302.
1041. Залог приобретается со времени внесения обеспечиваемого имением требования в вотчивную книгу, на основании договора или завещания (добровольный залог), или же на основании судебного решения или распоряжения правительственного установления (принудительный залог).
Требование, обеспеченное залогом имения по вотчинной книге, именуется залоговым требованием, a веритель, коему это требование принадлежит,—вотчинным верителем. 289, 303.
1042. Залог может быть установлен только в определенной сумме и лишь на всем недвижимом имении, в том его составе, в каком оно значится по вотчинной книге, или на всей доле в имении, если имение принадлежит нескольким лицам на праве общей собственности. 290, 304.
1043. Залог не может быть установлен на имении, в вотчинную книгу которого внесено ограничение собственника в праве распоряжения имением.
Внесенное в вотчинную книгу, в силу договора или завещания, запрещение собственнику распоряжаться имнием вообще или без согласия известного лица не служит препятствием к установлению принудительного залога. 291, 305.
1044. Проценты по залоговому требованию, просроченные более чем за два года и не внесенные отдельною статьею в вотчинную книгу, подлежат действию давности. 292, 306.

ОТДЕЛЕНИЕ 2. Добровольный залог.
1045. Залог может быть установлен договором (договорный залог) в обеспечение всякого требования, проистекающего как из займа, так и из купли-продажи, подряда, найма, причинения убытков и т. п. 293, 307.
1046. Залог может быть установлен завещанием (завещательный залог), как в обеспечение существующего уже денежного требования, так и в обеспечение отказанных по завещанию сумм. 294, 308
1047. Залог, установленный в обеспечение требовапия, не определенного по сумме или могущего возникнуть лишь в будущем из какого-либо договора или иных отнюшений сторон, именуется кредитным залогом.
При установлении кредитного залога договаривающиеся стороны должны указать, в обеспечение какого именно обязательства залог установляется, и определить ту сумму, в пределах которой имение должно служить обеспечением. 295, 309.
1048. Не дозволяется установлять залог с совокупною ответственностью нескольких имений в обеспечение одного и того же требования.
В случае раздробления имения на части вследствие отчуждения, наследования, раздела либо отсуждения, все вновь образованные имения подлежат совокупной ответственности по залоговым требованиям, обременявшим первоначальное имение, если между собственником и вотчинными верителями не последовало иного соглашения. 296, 810.
1049. Залог может быть установлен собственником имения в обеспечение и чужого обязательства, причем может быть определен срок, на который имение должно служить обеспечением сего обязательства. 297, 311.

ОТДЕЛЕНИЕ 3. Принудительный залог.
1050. Веритель, в пользу коего состоялось определение суда об обеспечении денежного иска имением должника или судебное решение о взыскании денежной суммы, вправе, и без согласия должника, обеспечить свое требование установлением залога на всяком недвижимом имении должника.
По судебному решевию, вступившему в законную силу, вносится запись о залоге, по решению же, подлежащему апелляции, хотя бы в обращенному к предварительному исполнению, a равно по определению суда об обеспечении иска, залог вносится в вотчинную книгу в виде отметки. 298, 312.
1051. Правительственные учреждения, коим закон предоставляет делать распоряжения о взыскании всякого рода сборов и других сумм в пользу казны, могуг требовать обеспечения причитающейся казне суммы посредством установления залога на недвижимом имении лица, с коего причитается взыскание.
Такое жке право принадлежит земским, городским и общественным установлениям в отношении причитающихся им сборов. 299, 313.
1052. Недоимки в лежащих на имении всякого рода сборов, которые причитаются за время свыше шести полугодий и посему не пользуются правом преимущественного удовлетворения, могут быть внесены, по требованию подлежащих установлений, в вотчинную кннгу в виде принудительного залога. 300, 314.
1053. Веритель может обеспечить свое требование на нескольких имениях должника, разделив сумму требования на несколько частей по числу имений, на коих установляется принудительный залог. 301, 315.
1054. Принудительвый залог теряет силу, если по судебному решению будет впоследствии признано, что во время внесения залога в вотчинную книгу имение принадлежало не должнику, значившемуся по книге собственником, a другому лицу.
Это правило применяется, хотя бы залог был внесен пра отсутствии в вотчинной книге отметки в обеспечение прав озиаченного лица. 316.

ОТДЕЛЕНИЕ 4. Залоговые акты.
1055. Договорный залог может быть, по соглашению сторон, установлен с выдачею или без выдачи залогового акта. 302, 317.
1056. Залог, установленный с выдачею залогового акта, может быть обращен впоследствии, по соглашению сторон, в залог без акта. Равным образом, хотя бы первоначально залог был установлен лишь по вотчинной книге, стороны могут впоследствии согласиться о том, чтобы по сему залогу был выдан залоговый акт.
О соглашении сторон в указанных случаях должна быть внесена запись в вотчинную книгу. 303, 318.
1057. С передачею залогового акта верителю признается, что обеспечиваемая залогом сумма получена должником, доколе не будет доказано противное. 304, 319.
1058. По кредитному и принудительному залогам, a равно по залогу, установляемому на основании правил об обеспечении недвижимым имением договоров с казною и с кредитными установленияии, залоговые акты не выдаются.
По завещательному залогу может быть, как при внесении его в вотчинную книгу, так и впоследствии, выдан залоговой акт лишь в случае соглашения о том вотчинного верителя с наследником, коему досталось обремененное завещательным залогом имение. 305, 320.

ОТДЕЛЕНИЕ 5. Старшинство залоговых прав.
1059. Старшинство залоговых прав на одном и том же имении определяется последовательностью их внесения в вотчинную книгу, если в книге не оговорено, что они имеют иное старшинство. 306, 321.
1060. Одинаковым с капитальною суммою старшинством пользуются: 1) проценты за последние два года, если по вотчинной книге значатся проценты, и 2) издержки взыскания (ст. 1074). Просроченные проценты за более отдаленный срок, внесенные в вотчинную книгу с согласия собственника имения или по постановлению суда отдельною статьею (ст. 1044), пользуются старшинством, определяемым временем внесения этой статьи. 307, 322,
1061. Уступка старшинства, коим пользуется залоговое требование, в пользу нижестоящего или вновь установляемого залога распространяется как на капитал, так и на проценты и издержки взыскания. Вследствие уступки старшинства залог нижестоящий или вновь установляемый становится на место залога, старшинство которого уступлено, в пределах суммы, на которую простирается уступка.
Уступка старшинства должна быть внесена в вотчинную книгу и означена на залоговых актах, если они были выданы. 308, 328.
1062. При столкновении залоговых прав с правами, внееенными в третий отдел вотчинной книги, старшинство определяется временем внесения в вотчинную книгу. 309, 324.
1063. Вотчинный веритель не может пользоваться старшинством на основании статьи 1062, если внесение права в третий отдел вотчинной книги последовало с его согласия. Согласие это обязательно для лица, возмездно приобретшего впоследствии залоговое требование, лишь в том случае, если внесено в вотчинную книгу или было известно приобретателю. 310, 325.

ОТДЕЛЕНИЕ 6. Сохранение старшинства дла предстоящего залога.
1064. При установлении договорного залога собственник может, по соглашению с верителем, в пользу коего залог установляется, сохранить за собою право на обеспечение впоследствии имением требований в определенной сумме со старшинством перед требованием верителя. В сем случае, одновременно со внесением залогового требования в вотчинную книгу, вперед его вносится отметка о предстоящем залоге с указанием суммы; в отметке означается и размер процентов. 311, 326.
1065. При наличности отметки о предстоящем залоге последующие договорные залоги, установляемые в пределах суммы, означенной в отметке, вносятся в вотчинную книгу с принадлежащим отметке старшинством по отношению к другим залоговым требованиям, разве бы при установлении договорного залога состоялось соглашение собственника с верителем о сохранении за означенною в отметке суммою старшинства перед требованием сего верителя. Такое соглашение означается в записи о договорном залоге. 312, 327.
1066. Если проценты по залоговому требованию превышают указанный в отметке размер процевтов, то означенному требованию присваивается старшинство отметки в той мере, в какой капитальная сумма требования с процентами за два года не превышает итога капитальной суммы отметки с двухлетними процентами, определенными в отметке. 313, 328.
1067. Старшинство нескольких, внесенных по статье 1065, залоговых требований между собою определяется тою последовательностью, в которой они внесены в вотчинную книгу, если не оговорено иного между ними отношения.
Общая сумма залоговых требований, вносимых со старшинством отметки, не может превышать означенной в отметке суммы. 314, 329.
1068. Присвоение залоговому требованию старшинства отметки о предстоящем залоге не имеет влияния на взаимное отношение между этим требованием и правами, внесенными или обеспеченными во втором и третьем отделах вотсинной книги. Взаимное отношение такого залогового требования и означенных прав определяется соответственно времени внесения в книгу самого залогового требования, a не отметки о предстоящем залоге. 315, 330.
1009. Действие отметки о предстоящем залоге не ограничивается никаким сроком и не прекращается с переменою собственника имения. По внесении в вотчинную книгу нового собственника, долги его обеспечиваются залогом по правилу, изложенному в статье 1065. 316, 331.
1070. Погашение по вотчинной книге залога, внесенного со старшииством отметки о предстоящем залоге, восстановляет указанное в статье 1068 действие сей отметки в сумме погашенного залога. 317, 332.
1071. Со внесением в вотчинную книгу статьи о принудительном залоге, перед которою отметка о предстоящем залоге имеет старшинство, приостанавливается, впреде до погашения этой статьи, указанное в статье 1063 действие означенной отмегки в пределах суммы, показанной в статье о принудительном залоге. 318, 333.
1072. При производстве о публичной продаже имения и о распределении между верителями денег, отметка о предстоящем залоге не принимается в расчет в той сумме, в которой старшинство ее не присвоено какому-либо залоговому требованию. 319, 334.
1073. Старшинство для предстоящего залога в обеспечение договора с казною или займа из кредитного установления может быть сохранено посредством выдачи залогового свидетельства, о чем вносится в вотчинную книгу отметка в определенной сумме. Значение и последствия этой отметки определены в правилах об обеспечении недвижимым имением договоров с казною и с кредитными установлениями. 320, 335.
ОТДЕЛЕНИЕ 7. Ответственность заложенного имения.
1074. Заложенное имение отвечает за капитальную сумму требования, за наросшие на нее за последние два года проценты, если по вотчинной книге значатся проценты, и за понесенные вотчинным верителем при взыскании судебные издержки, в размере не свыше пяти процентов с капитальной суммы требования, если в статье о залоге не установлено иного размера издержек. 321, 336.
1075. Залог простирается на все имение, a именно:
1) на имение в том составе, в каком оно значилось по вотчинной книге во время внесения залога, a равно и на все то, что впоследствии присоединено было к имению по воле собственника или вследсгвие естественных событий;
2) на принадлежащие собственнику строения и сооружения, как находившиеся в имении во время внесения залога, так и возведенные собственником впоследствии;
3) на растущий в имении лес, на неотделенные плоды и вообще на стоящие на корню произрастения,
4) на движимые вещи, составляющие принадлежность имения, пока оне не отчуждены и не удалены из имения, и
5) на причитающееся собственнику страховое вознаграждение за сгоревшие или поврежденные строения, за плоды, произрастения, a также за движимость, составляющую принадлежность имения. 322, 337.
1076. Вотчинный веритель вправе требовать от собственника продолжения страхования строений в заложенном имении, которые были застрахованы во время установления залога, при неисполнении же сего требования, застраховать строения за счет собственника. 323, 338.
1077. Продажа собственником леса на сруб, сверх обычной годовой пропорции, и уступка причитающейся по имению наемной платы и иных платежей более чем за год вперед не обязательны для вотчинного верителя в той мере, в какой эти сделки клонятся к его вреду.
Полученные самим собственником платежи более чем за год вперед по договору о праве на разработку недр земли или по договору найма не обязательны для вотчинного верителя в той мере, в какой эти платежи клонятся к его вреду, за исключением платежей, внесенных в вотчинную книгу ранее залогового требования. 324, 339.
1078. Вотчинный веритель имеет право требовать уничтожения договоров о праве на разработку недр земли, a равно договоров найма имения или продажи леса на сруб, не пользующихся старшинством перед его требованием, если по этим договорам условлена несоразмерно низкая цена, которая, обесценивая имение, лишает вотчинного верителя возможвости получать удовлетворение из имения. 326, 340.
1079. Вотчинный веритель вправе просить суд о воспрещении собственнику разорительных для заложенного имения действий, которые могуг сделать невозможным получение удовлетворения из сего имения. 326, 341.
1080. Если по вине собственника ценность имения столь значительно уменьшилась, что удовлетворение обеспеченного на нем долга сделалось вполне или в части невозможным, то веритель вправе требовать немедленного платежа должной суммы, разве бы должник к сроку, установленному по соглашению его с верителем или назначенному судом, представил дополнительное обеспечение либо устранил последовавшее в имении ухудшение. 327, 342.
1081. Страховое вознаграждение за истребленные или поврежденные пожаром строения, состоящие в залоге, препровождается в местное, по нахождению имения, вотчинное установление.
Из препровожденной суммы удовлетворяются вотчинные верителв, хотя бы срок их требований еще не наступил. 328, 343.
1082. Если собственник заявит желание восстановить сгоревшее или поврежденное строение и даст в том подписку, то страховое вознаграждение (ст. 1081) выдается ему, a не вотчинным верителям. Такая выдача производится по частям, a именно: первая треть выдается на покупку материала, необходимого для восстановления сгоревшего или поврежденного строения, вторая треть—по представлении собственником удостоверения местной полиции или участкового земского начальника в том, что строение подведено под крышу, и последняя треть—по удостоверении, что сгоревшее или поврежденное строение восстановлено. 329, 344.
1083. Страховое вознаграждение выдается собственнику полностью:
1) если оно назначено, вследствие незначительности повреждения, причиненного пожаром строению, в размере не свыше десятой части страховой суммы;
2) если последует о том соглашение между собственником и вотчинными верителями, и
3) если начальник вотчинного установления признает, что сгоревшее или поврежденное строение восстановлено, или что собственник представил достаточное обеспечение в том, что вознаграждение будет употреблено на восстановление сгоревшего, или, наконец, что сгоревшие строения представляют незначительную ценность сравнительно со всем имением. 330, 345.

ОТДЕЛЕНИЕ 8. Уступка залогового требования.
1084. Залоговое требование, по коему не выдано залогового акта, может быть уступлено как в полной сумме, так и в части.
Уступка части залогового требования, по которому выдан залоговый акт, не допускается. 331, 346.
1085. Уступка залогового требования, по коему не выдано залогового акта, совершается в вотчинном установлении посредством внесения в вотчинную книгу записи об уступке на основания просьбы о том вотчинного верителя. 332, 547.
1086. Уступка залогового требования, по которому выдан залоговый акт, совершается: или 1) в вотчинном установлении посредством внесения в вотчинную книгу записи о том на основании просьбы вотчинного верителя, причем на представленном им залоговом акте прописывается внесенная в вотчинную книгу запись об уступке, или 2) вне вотчинного установления посредством засвидетельствованной у нотариуса надписи на залоговом акте об уступке залогового требования. 333, 348.
1087. Надпись об уступке должна заключать в себе год, месяц и число, звание, имя, отчество и фамилию лица, коему уступается требование, и подпись верителя, уступающего требование.
Уступка залоговых требований по бланковым надписям не допускается. 334, 349.
1088. Нотариус, засвидетельствовавший надпись об уступке, немедленно сообщает о сем подлежащему вотчинному установлению и должнику, с указанием места жительства лица, коему уступлено требование.
Сообщение нотариуса приобщается к вотчинному делу имения. 335, 350.
1089. Если должник, до получения уведомления о внесении в вотчинную кингу записи об уступке залогового требования или до получения уведомления нотариуса о засвидетельствовании надписи об уступке (ст. 1088), уплатит проценты верителю, уступившему залоговое требование, то таковой платеж имеет силу и по отношению к новому верителю. 336, 351.
1090. Для внесения в вотчинную книгу записи об уступке залогового требования, совершенной не в вотчинном установлении, лицо, приобретшее залоговое требование, должно представить залоговой акт с засвидетельствованною иадписью об уступке. 337, 352.
1091. При внесении в вотчинную книгу записи об уступке залогового требования, вотчинное установление удостоверяется в правильности всех предшествовавших, не внесенных в вотчинную книгу, уступок или переходов по наследству, по которму залоговое требование дошло до настоящего верителя.
Предшествовавшие уступки и переходы по наследству в вотчинную книгу не вносятся. 338, 358.
1092. При уступке залогового требования в вотчинном установлении наследником вотчинного верителя, не переписавшим залоговое требование по вотчинной книге на свое имя, должны быть представлены залоговый акт, если таковой был выдан, и постановление суда об утверждении наследника в правах наследства или утвержденное к исполнению завещание, либо засвидетельствованная копия с определения суда об утверждении к исполнению завещания, по которому залоговое требование досталось наследнику.
В записи об уступке залогового требования, вносимой в вотчинную книгу (ст. 1085 и 1086 п. 1), должно быть означено как лицо, уступающее требование, так и основание приобретения им требования.
При уступке залогового требования наследником вотчинного верителя у нотариуса (ст. 1086 п. 2), соблюдается правило, выраженное в первой части настоящей статьи, причем о представленных наследником документах, удостоверяющих принадлежность ему требования, нотариус оговаривает в засвидетельствовании надписи на залоговом акте об уступке. 339, 354.
1093. Статьи 1084—1092 не распространяются на уступку требований по залогам принудительному и кредитному, a равно по залогам, установляемым на основании правил об обеспечении недвижимым имением договоров с казною и с кредитными установлениями. 340, 355.
ОТДЕЛЕНИЕ 9. Иски и возражения по залоговому праву.
1094. Вотчинный веритель, по наступлении срока платежа капитальной суммы или процентов, может требовать удовлетворения из заложенного имения посредством публичной его продажи, хотя бы имение перешло в другие руки. 341, 356.
1095. Если срок платежа капитальной суммы, обеспеченной добровольным залогом, не назначен или назначен по востребованию, то платеж должен быть произведен в трехмесячный срок со дня заявления верителем собственнику заложенного имения требования о платеже. 342, 357.
1096. Вотчинный веритель может, не требуя публичной продажи имения, обратить взыскание на находящиеся в имении и принадлежащие собственнику отделенные плоды, на наемную плату и всякого рода платежи, причитающиеся собственнику по заложенному имению. Это право вотчинного верителя не лишает и личных верителей права обратить на указанные предметы взыскание по своим требованиям. При недостаточности суммы на полное удовлетворение всех взысканий, она распределяется по соразмерности между вотчинными и личными верителями. 343, 358.
1097. Вотчинный веритель, не получивший полного удовлетворения из заложенного имения, может обратить взыскание на другое имущество первоначального должника или его наследника, если при установлении залога не было условлено, что должник отвечает только заложенным имением. О таком ограничении права верителя должно быть означено в вотчинной нниге и в залоговом акте.
Означенная ответственность первоначального должника и его наследника продолжается, несмотря на переход имения в другие руки, если веритель в течение трех лет, по наступлении срока залоговому требованию, не обратил взыскание на заложенное имение. 344, 359.
1098. Приобретатель заложенного имения отвечает пред вотчинным верителем только сим имением, разве бы залоговое требование было им зачтено в покупную цену имения или им принята была на себя, при приобретении имения, личная ответственность за уплату залогового требования. 345, 360
1099. Лицо, в пользу коего установлен принудительный или кредитный залог, может, по своему усмотрению, обратить взыскание на заложенное имение или на иное имущество должника. 316, 361.
1100. По залогу в обеспечение займа из кредитных установлений, кроме кредитного залога, должник отвечает лишь заложенным имением. 347, 362.
1101. Если залог установлен в обеспечение чужого долга, то вотчинный веритель может, и не отыскивая удовлетворения из заложенного имения, обратить взыскание непосредственно на личного должника. Это не лишает однако вотчинного верителя права взыскивать недополученную им сумму и с заложенного имения. 348, 363.
1102. В предусмотренном второю частью статьи 1048 случае совокупной ответственности нескольких имений по залоговому требоваяию, взыскание может быть обращено в полной сумме или части на все имения одновременно либо на некоторые или на одно из них, по усмотрению верителя. 349, 364.
1103. При взыскании по залоговому требованию должник может предъявлять всякого рода возражения против первоначального верителя или его наследника, либо лица, безвозмездно приобретшего от них требование. Против третьих лиц, возмездно приобретших залоговое требование, должник, независимо от возражений, вытекающих из личных его ко взыскателю отношений, может предъявлять только такие возражения, которые вытекают из вотчинной книги либо из залогового акта, или же которые были известны третьему лицу при приобретении залогового требования. Должник всегда имеет право ссылаться на уплату процентов по залоговому требованию, коим срок наступил, хотя бы в залоговом акте об этой уплате и не было сделано надписи. 350, 365.
ОТДЕЛЕНИЕ 10. Прекращение залогового права.
1104. Залоговое право прекращается:
1) с прекращением требования, в обеспечение коего залог был установлен;
2) вследствие отказа верителя от залога;
3) совпадением в одном лице права собственности на заложенное имение и залогового требования;
4) с истечением срока, на который залог был установлен в обеспечение чужого обязательства, и
5) публичною продажею имения в отношении принудительного и кредитного залогов, a в отношении добровольного залога лишь в том случае, когда, на основании правил о порядке взыскания с недвижимых имений, долг, обеспеченный залогом, не оставляется на имении. 331, 366.
1105. По прекращении залогового права, статья о залоге погашается в вотчинной книге по просьбе собственника.
С погашением залога в вотчинной книге, статья об этом залоге приобретает значение отметки о предстоящем залоге (ст. 1064), о чем означается в самой записи о погашении. 352, 367.
1106. Прекращение залогового права вследствие отказа веригеля от залога, без получения удовлетворения по требованию, не лишает верителя права, по наступлении срока требования, отыскивать на общем основании удовлетворения из имущества должника. 353, 368.
1107. Залоговое право, прекратившееся вследствие совпадения в одном лице права собственности на заложенное имение и залогового требования, возникает вновь, если совпадение прекратилось до погашения залога по вотчинной книге. 354, 369.
1108. Запись о залоговом праве, установленном в обеспечение чужого обязательства под тем условием, что заложенное имение отвечает лишь в течение определенного срока, погашается по вотчинной книге только по истечении двух месяцев после наступления срока залога, если притом в продолжение всего этого времени в вотчинную книгу не была внесена статья по иску верителя к собственнику и должику или статья по объявлению должника несостоятельным. 355, 370.
1109. Собственник имения, который в силу платежа или иного основания имел право требовать погашения залога в вотчинной книге, но не принял необходимых к тому мер, не может предъявлять возражения о прекращении залога против третьего лица, добросовестно и возмездно приобретшего залоговое требование, если в вотчинную книгу до перехода залогового требования не была внесена отметка о погашении залога 356, 371.
1110. Если после внесения в вотчинную книгу записи о погашении залога будет признано по судебному решению, что залог не подлежал погашению, то третьи лица, которые между тем добросовестно и возмездно приобрели по вотчинной книге права, не теряют приобретенного ими старшинства. З57, 372.

Г л a в a II. Заклад движимых имуществ.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие положения.
1111. Заклад есть обеспечение требования движимым имуществом и дает верителю, в случае неисполнения должником обязательства, право на преимущественное удовлетворение из заложенного имущества. 358, 373.
1112. Предметом заклада могут быть как движимые вещи, так равно права и требования. 359, 374
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Заклад движимых вещей.
1113. Заклад движимой вещи установляется посредством передачи ее закладодержателю, на основании состоявшегося между ним и закладчиком договора о закладе.
По соглашению договаривающихся сторон, заложенная вещь может быть отдана на хранение третьему лицу.
Для заклада вещи, хранящейся за общим замком собственника и верителя, достаточно предоставления верителю участия во владении вещью. 360, 575.
1114. Заклад товара может быть установлен посредством вручения закладодержателю накладной, коносамента, складочвого свидетельства или другого документа, дающего возможность распорядиться товаром, причем, в случае надобности, закладчиком должна быть сделана на документе надпись о закладе. 361, 576.
1115. Договор о закладе должен быть удостоверен на письме, если сумма обеспеченного закладом требования (закладного требования) превышает триста рублей.
Акт заклада должен заключать в себе точное означение 1) суммы обеспеченного закладом требования и 2) заложенных вещей (их опись).
Закладной акт составляется в двух образцах, из коих один вручается закладодержателю, a другой закладчику, с роспискою закладодержателя в получени заложенной вещи.
Закладчик в праве требовать от закладодержателя выдачи ему росписки в получении заложенной вещи, хотя бы договор о закладе и не был удостоверен на письме. 362, 377.
1116. Заклад может быть установлен в обеспечение всякого рода требований, проистекающих как из займа, так и из купли-продажи, подряда, найма, причинения убытков и тому подобного.
Закладом могут быть обеспечиваемы также будущие и условные требования.
Заклад может быть установлен собственником имущества в обеспечение и чужого обязательства, причем может быть определен срок, на который закладываемая вещь должна служить обеспечением сего обязательства. 363, 378.
1117. Заклад вещи лицом, не имеющим на нее права собственности, признается действительным, если закладодержатель, при установлении закладного права, не знал, что вещь не принадлежит закладчику.
В случае заклада вещи похищенной или потерянной, имеют соответственное применение правила статей 771 и 776. 364, 379.
1118. Заложенная вещь отвечает за обеспеченное закладом требование, проценты, неустойку, судебные издержки и убытки, причиненные закладодержателю неисправностью должника, a равно за необходимые расходы, употребленные закладодержателем на заложенную вещь.
Расходы, не относящиеся к необходимым, возмещаются по правилам о ведении чужих дел без поручения. 365, 380
1119. Еели одно и то же требовавие обеспечивается закладом нескольких вещей, то закладное право простирается на каждую из заложенных вещей в полной сумме обеспеченного закладом требования. 366, 381.
1120. В случае повреждения или уничтожения заложенной застрахованной вещи, закладное право простирается на следующие за нее закладчику страховое вознаграждение. 367, 382.
1121. Собственник заложенной вещи может заложить ее вновь другому лицу, но обязан сообщить о сем первоначальному закладодержателю, который, по получении полного удовлетворения по своему требованию, должен передать эту вещь последующему закладодержателю. 368, 383.
1122. В случае уставовления нескольких закладных прав на одной и той же вещи, старшее по времени закладное право имеет при удовлетворении преимущество пред последующими закладными правами. 369, 384.
1123. Закладодержатель обязан хранить заложенную вещь, как заботливый хозяин, оберегая ее от повреждения, утраты и уничтожения. 370, 385.
1124. В случае нарушения закладодержателем возложенной на него в предшествующей статье обязанности, закладчик вправе просить суд об отдаче заложенной вещи, за счет закладодержателя, на хранение назначенному для сего судом хранителю, или же немедленно, не ожидая срока платежа, удовлетворить сполна закладодержателя и потребовать от него возвращения заложенной вещи. 371, 386.
1125. Закладодержатель не вправе, без согласия закладчика, пользоваться отданною ему в заклад вещью.
Если предмет заклада составляет вещь, приносящая плоды, то признается, что закладодержатель имеет право на получение плодов, с обязанностыо представить в них отчет закладчику и зачесть их стоимость в уплату долга. 372, 387.
1126. Уступка закладодержателем закладного требования вместе с закладом, a равно отдача им в заклад заложенной ему вещи (подзаклад) допускаются не иначе, как с согласия собственника заложенной вещи. 373, 388.
1127. С получением полного платежа по обеспеченвому закладом требованию, закладодержатель обязан немедленно возвратить закладчику заложенную вещь. 371, 389.
1128. В случае последовавшего не по вине закладодержателя уменьшения цены заложенной вещи, могущего лишить его возможности получить из сей вещи полное удовлетворение, закладодержатель вправе, если закладчик не представит соразмерного добавочного заклада, потребовать немедленного удовлетворения своего требования. 375, 390.
1129. Собственник, обеспечивший своею вещью чужое обязательство, вправе, независимо от возражений, вытекающих из личных его к закладодержателю отношений, предъявлять против закладного требования все те возражения, которые могли бы быть представлемы самим должником. 376, 391.
1130. Собственник вещи, заложенной в обеспечение чужого обязательства, может удовлетворить закладодержателя по наступлении срока закладному требованию. 377, 392.
1131. Закладодержатель имеет право обратить взыскание на заложенную вещь по наступлении срока закладному требованию или процентам,
Удовлетворение закладодержателя из заложенной вещи совершается посредством публичной ее продажи. 378, 393.
1132. В случае обращения заложенной вещи, по требованию закладодержателя, в публичнуго продажу, всякое третье лицо, которое могло бы утратить какое-либо право на заложенную вещь вследствие продажи ее с публичного торга, как-то: последующий закладодержатель, пользовладелец и тому подобный, вправе предотвратить таковую продажу посредством удовлетворения всего взыскания. 379, 394.
1133. Лица, удовлетворившие закладодержателя на основании статей 1130 или 1132, вступают в его права. 380, 395.
1134. Всякие предварительные, состоявшиеся до наступления срока закладываемому требованию, соглашения закладодержателя с собственником заложенной вещи о предоставлении закладодержателю, в случае неудовлетворения его в срок, обратить заложенную вещь в свою собственность признаются недействительными. 381, 396.
1135. Закладчик вызывается к описи, оценке и продаже заложенной вещи, но неявка его не останавливает ни описи и оценки, ни продажи. 382, 897.
1136. Собственнику вещи, заложенной в обеспечение чужого обязательства, предоставляется участвовать в торгах на общем основании. 383, 398.
1137. В случае несостоявшихся торгов, закладодержатель имеет право удержать заложенную вещь за собою по оценке. 384, 399.
1138. Закладодержатель, не получивший полного удовлетворения из заложенной вещи, может обратить взыскание на другое принадлежащее должннку имущество, если при установлении заклада не было условлено, что должник отвечает только заложенною вещью. 388, 400.
1130. Если заклад служит обеспечением чужого обязательства, то закладодержатель может обратить взыскание непосредственно на личного должяика, с правом довзыскать недополученную им при этом сумму с заложенной вещи. 386, 401.
1140. Закладное право прекращается:
1) с прекращением обеспеченного им обязательства;
2) возвращением собственнику закладодержателем заложенной вещи;.
3) полною гибелью заложенной вещи, если она не заменена страховым вознаграждением;
4) совпадением в одном лице права собственности на заложеннуио вещь и права на закладное требование и
5) истечением срока, на который был установлен заклад в обеспечение чужого обязательства. 387, 402.
1141. Закладодержатель, пока заложенная вещь находится в его владении, сохраняет право на удовлетворение из оной, хотя бы давностный срок по закладному требованию уже истек. 388, 403.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Заклад судов.
1142. К закладу морских судов, внесенных в корабельные списки (т. XI ч. 2, изд. 1903 г., Уст. торг. ст. 124), примняются статьи 1111, 1116, 1118, 1120, 1129—1139, 1140 (п.п. 1 и 3—5) и нижеследующие правила. 389, 404.
1143. Заклад морского судна совершается посредством засвидетельствованной у нотариуса надписи на корабельной крепости о закладе, без передачи самого судна во владение закладодержателя. Означенная надпись производится на основании акта о закладе (закладной), подлежащего засвидетельствованию у нотариуса, со внесением содержания закладной в актовую книгу. 390, 405.
1144. Закладная должна содержать в себе означение:
1) судна с точным описанием его;
2) суммы обеспечиваемого закладом требования и размера процентов, a равно сроков платежа капитала и процентов;
3) суммы долга и размера процентов, a также сроков платежа капитала и процентов по закладным на то же судно, предшествующим или равным по старшинству, и
4) застраховано ли судно, где и в какой сумме.
В надписи о закладе означаются сведения, указанные в пункте 2. 391, 406.
1145. Об учинении на корабельной крепости надписи о закладе отмечается на закладной, которая до учинения такой надписи не выдается. 392, 407.
1146. Заклад судна простирается на его принадлежности. 393, 408.
1147. Заклад доли судна, хотя бы принадлежащего нескольким лицам, a равно заклад нескольких судов совокупно, в обеспечение одного и того же требования, не допускаются. 394, 409.
1148. Заклад судна не служит препятствием ни к отчуждению, ни к дальнейшему закладу его. Заложенное судно отвечает по закладу, в чьих бы руках оно ни находилоеь. 395, 410.
1140. Старшинство между несколькими закладными на одно и то же судно определяется временем их совершения. Одинаковым с капитальною суммою старшинством пользуются проценты за последние два года. Проценты за более отдаленный срок подлежат преимущественному удовлетворевию пред личными взысканиями, но уступают по старшинству всем закладным на то же судно. 396, 411.
1150. Старшинством пред закладными пользуются, в нижеуказанной постепенности, следующие требования:
1) издержки по принудительной продаже судна;
2) ие относящиеся к упомянутым в пункте 1 издержки по охране и содержанию судна со времени наложения на него ареста;
3) причитающиеся с судна корабельные и портовые сборы, a также лоцмавские деньги, если во время обращения взыскания судно находится в том месте, где означенные сборы или лоцманские деньги подлежат уплате;
4) жалованье шкиперу и корабельному экипажу за последний совершенный рейс или, если договор найма заключен на срок (т. XI ч. 2, изд. 1903 г., Уст. торг. ст. 245 п. 3 и прил.),—за последние три месяца;
5) вознаграждение за спасение судна или оказание ему помощи при крушении во время последнего совершенного рейса;
6) следующий с судна платеж по большой аварии, a также долг по бодмерейному займу, заключенному во время последнего рейса, при чем требования эти пользуются одинаковым старшинством, если возникли в одном и том же порте и вследствие одного и того же несчастья; в противном случае позднейшее требование имеег преимущество перед ранее возвиикшим, и
7) вознаграждение, причитающееся собственнику груза за гибель или повреждение товара по вине шкипера или корабельного экипажа, a также вознаграждение за убытки, причиненные другому судну пра столкновении, если требования эти возникли во время последнего совершенного рейса 397, 412.
1151. Уступка закладных на морския суда совершается посредством засвидетельствовавной у нотариуса надписи об уступке. Уступка закладных по бланковым надписям ве допускается. 398, 413.
1152. О платеже долга по закладной делается нотариусом на корабельной крепости надпись, на основании засвидетельствованной у нотариуса платежной росписки или надписи о платеже на самой закладной. 399, 414.
1153. Заклад русского морского судна за границею может быть совершен или на основании настоящих правил Российскою миссиею либо консульством, или же по законам государства, в котором заклад происходит. В последнем случае, для действительности заклада в пределах Российской Империи, требуется удостоверение Российскою миссиею либо консульством, что заклад совершен согласно местным законам.
Уступка закладной на русское морское судво, a равно платеж по оной также могут быть удостоверены Российскою миссиею либо консульством. 400, 415.
1154. Действие настоящих правил распростравяется и на заклад речных судов, приписанных к подлежащим местным учреждениям и внесенных в судовые списки, причем надпись о закладе (ст. 1143) производится на свидетельстве о приписке судна (судовом свидетельстве). 401, 416.
ОТДЕЛЕНИЕ 4. Заклад прав и требований.
1155. Закладу подлежат лишь такие требовавия, которые имеют своим предметом денежную сумму и облечены в форму письменного акта, каковы, вапример: залоговые акты, заемные письма, долговые росписки, подписанные должником счета и тому подобные долговые акты.
Залоговое требование, хотя бы по оному не было выдано залогового акта, может подлежать закладу. 402, 417.
1156. Заклад требования устанавливается посредством передачи закладодержателю долгового акта на основании состоявшегося между ним и закладчиком договора о закладе. 403, 418.
1157. Заклад требования должен быть совершен в виде отдельного акта или надписи о закладе на закладываемом долговом акте.
Акт о закладе составляется по правилам, указанным в статье 1115.
Надпись о закладе должна содержать в себе: 1) означение времени совершения надписи; 2) означение закладодержателя; 3) указание требования, в обеспечение коего заклад совершается, с означением суммы требования, срока его и размера процентов, и 4) подпись закладчика.
В случае учинения на заложенном долговом акте надписи о закладе, закладчик вправе требовать от закладодержателя выдачи ему росписки в получении заложенного акта. 404, 419.
1158. О закладе требования уведомляется должник. 403, 420.
1159. Заклад залогового требования, по коему не выдано залогового акта, совершается в вотчинном установлении посредством внесения в вотчинную книгу записи о закладе на основании просьбы о том вотчинного верителя. 406, 421.
1160. Заклад залогового требования, по которому выдан залоговой акт, совершается: или 1) в вотчинном установлении посредством внесения в вотчинную книгу записи о том на основании просьбы вотчинного верителя, причем на представленном им залоговом акте прописывается внесенная в вотчинную книгу запись о закладе, или 2) вне вотчинного установления посредством засвидетельствованной у нотариуса надписи на залоговом акте. 407, 422.
1161. Нотариус, засвидетельствовавший надпись о закладе залогового требования, немедленно сообщает о сем подлежащему вотчинному установлению и должнику, с указанием места жительства лица, коему заложено требование. Сообщение нотариуса приобщается к вотчинному делу имения. 408, 423.
1162. Заклад части залогового требования, по которому выдан залоговый акт, не допускается. 409, 424.
1163. Векселя и вообще бумаги, подлежащие платежу по приказу, могуг быть отдаваемы в заклад как по надписи о закладе, так и по передаточной надписи, именной или бланковой, с составлением в сем последнем случае отдельного о закладе акта. 410, 425.
1164. Закладодержатель вступает в права закладчика по осуществлению заложенного требования и имеет взыскивать по сему требованию непосредственно с должника.
Суммы, полученные закладодержателем по наступлении срока обеспеченному закладом требованию, обращаются на погашение сего требования; суммы, полученные закладодержателем до наступления срока обеспеченному закладом требованию, вносятся в суд на хранение в размере, необходимом для погашения сего требования, или же обращаются, по соглашению с закладчиком, на покупку процентных бумаг, которые равным образом отдаются на хранение в суд. Могущий оказаться при сем свободный остаток возвращается закладчику. 411, 426.
1165. Закладодержатель вправе получать проценты по заложенному требованию, с зачетом их в причитающиеся с закладчика проценты. Могущий оказаться излишек возвращается закладчику. 412, 427.
1166. Заклад билетов государственных займов, акций, облигаций, закладных листов и тому подобных процентных бумаг устанавливается согласно правилам, изложенным в статьях 1156 и 1157, причем в акте о закладе должны быть означены наименование, серия, номер и нарицательная цена закладываемых бумаг. 413, 428.
1167. Процентные бумаги безымянные (на предъявителя) передаются закладодержателю без всякой надиися. Именные процентные бумаги могут быть переданы с надписью о закладе или же, сообразно существующим о передаче сих бумаг правилам, с объявлением о переводе заложенной бумаги на имя закладодержателя или с передаточною надписью, именною или бланковою. 414, 429.
1168. В случае неплатежа в срок по закладному требовапию, закладодержатель имеет право продать заложенные процентные бумаги чрез посредство маклера, на местной бирже или, за отсутствием таковой, на ближайшей бирже, или же оставить их за собою по цене, существующей на местной или ближайшей бирже. О состоявшейся продаже бумаг или об оставлении их за собою закладодержатель обязан известить закладчика и возвратить ему могущий оказаться свободный излишек. 415, 430.
1169. Закладодержатель вправе получить и оставить у себя в виде заклада следующие по заложенным процентным бумагам купонные листы, новые образцы процентных бумаг, выпущенные взамен прежних, и тому подобные бумаги. 416, 431.
1170. Закладодержатель вправе получать причитающиеся по заложенным бумагам проценты или дивиденды, с соблюдением правил, постановленных в статьях 1164 и 1165.
В случае выхода заложенной процентной бумаги в тираж, закладодержатель вправе получить причитающуюся по ней сумму, с которою обязан поступить согласно статье 1164. 417, 482.
1171. Договор о закладе авторского права на литературное, музыкальное или художественное произведение, a равно привилегии на изобретение должен быть засвидетельствован у нотариуса, со внесением содержания его в актовую книгу. 418, 483.
1172. В случаях, не предусмотренных статьями 1188—1171, имеют соответственное применение правила, постановленные для заклада движимых вещей. 419, 434.
1173. Постановлениями настоящей главы не отменяются особые права, предоставленные подлежащими узаконениями и уставами государственным, общественным и частным кредитным установлениям и ссудным кассам относительно порядка взыскания с заложенного им движимого имущества. 420, 435.

РАЗДЕЛ VI. Особенные виды поземельной собственности.
Г л a в a I. Заповедные имения.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие положения.
1174. Недвижимое имение, принадлежащее потомственному дворянину, может быть обращено в заповедное.
Заповедное имение не подлежит ни отчуждению, ни разделу и не может быть завещаемо.
Заповедные имения учреждаются в порядке, определенном в положении о вотчинных книгах. 421, 436.
1175. Заповедные имения могут быть вечно-заповедными или временно-заповедными. 422, 437.
1176. Одно и то же лицо может учредить несколько отдельных заповедных имений.
Лица, состоящие между собою в родстве или браке, могут, по взаимному согласию, учредить из всех или части своих имений одно заповедное имение. 423, 438.
1177. О заповедном свойстве имения должна быть внесена запись в вотчинвую книгу. 424, 439.
1178. В заповедное может быть обращено только имение, не обремененное залогами, за исключением залога в обеспечение займа из государственного дворянского земельного банка или особого его отдела (бывшего Общества взаимного поземельного кредита).
Для обращения в заповедное имения, заложенного в одном из упомянутых кредитных установлений, требуется согласие сего установления.
Недоимки в платежах по банковому займу, a равно во всякого рода сборах и повинностях, должны быть уплачены предварительно обращения имения в заповедное. 428, 440.
1179. До освобождения заповедного имения от лежащего на нем банкового долга уплатою сего последнего или переводом его, с согласия государственвого дворянского земельного банка или особого его отдела, на другие недвижимости, заповедное имение, в случае неисправности собственника по взносу срочных банковых платежей, может быть подвергнуто в установленном порядке продаже с публичного торга. 426, 441.
1180. Учредитель заповедного имения можеть внести в государственный банк определенную девежную сумму, в виде вспомогательного капитала сего имения, для употребления процентов или самого капитала на предметы, в акте учреждения или в сем уложении указанные.
Расходование вспомогательного капитала или процентов с него на предметы, указанные в акте учреждения, разрешается местным собранием предводителей и депутатов дворянства. 427, 442.
1181. Участки из состава заповедного имения могут быть отчуждаемы для государственной или общественной пользы, но следующее за них вознаграждение обращается в неприкосновенный капитал этого имения. Процентами с неприкосновенного капитала собственник заповедного имения вправе пользоваться, как всяким другим доходом с имения.
Обмен входящих в состав заповедного имения участков на другие равного достоинства дозволяется с разрешения Правительствующего Сената, по представлевию местного собрания предводителей и депутатов дворянства. 428, 443.
1182. Вспомогательные и неприкосновенные капиталы заповедных имений должны храниться в государственном банке в государственных или гарантированных правительством процентных бумагах. 429, 444.
1183. Собственник заповедного имения вправе пользоваться имением и извлекать из него всякие выгоды, но он не может обременять его вотчинными правами, за исключением таких поземельных сервитутов, которые не обесценивают имения. 430, 445.
1184. Собственник заповедного имения обязан заботиться о предотвращении и устранении всякого в нем расстройства и не только не допускать уменьшения доходов, но улучшать хозяйство всеми, зависящими от него, по состоянию и средствам имения, мерами. Отдельные предметы живого и мертвого инвентаря и вообще движимые вещи, составляющие по закону принадлежность имения, уничтоженные или сделавшиеся негодными к дальнейшему употреблению, должны быть заменены новыми. 431, 446.
1185. Собственник заповедного имения может отдельные предметы инвентаря и движимые вещи, составляющие принадлежность имения, отчуждать, заменять новыми и вообще по своему усмотрению распоряжаться ими, насколько это вызывается правильным ведением хозяйства. 432, 447.
1186. Собственник заповедного имения, в состав коего входят леса, не подчиненные действию положения о сбережении лесов, может пользоваться состоящими в этом имнии лесами с разделением их, по правилам лесного хозяйства, на годовые лесосеки, для соразмерной с произрастанием деревьев вырубки; если же лес, в имении состоящий, по незначительности или малоценности его, будет неудобно и невыгодво разделить на лесосеки, то собственнику предоставляется употреблять из него лесные материалы единственно для отопления и поддержания жилых и других хозяйственных строений в имении. 433, 448.
1187. По договору найма заповедного имения наемная плата не должна быть получаема более, чем за год вперед. 445 и 460 ч. 2, 449.
1188. Взыскания по долгам собственника заповедного имения и по недоимкам в лежащих на имении всякого рода сборах и повинностях обращаются исключительно на доходы с заповедного имения. 434, 450.
1189. По личным долгам умершего собственника заповедного имения, наследник его, получивший одно только это имение, не отвечает за исключением оставшихся не уплаченными: 1) издержек на погребение и последнюю болезнь собственника заповедного имения, a равно и на содержание его с семейством в последнее полугодие жизни его; 2) издержек, также в течение последнего полугодия, на починки, постройки и вообще улучшения в заповедном имении и 3) жалованья, причитавшегося служащим в имении за последние шесть месяцев.
Недоимки в лежащих на заповедном имении всякого рода сборах и повинностях во всяком случае остаются на имении и взыскиваются из доходов с него, независимо от перехода его по наследству. 435, 451.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Вечно-заповедные имения.
1190. Учреждение вечво-заповедного имения может последовать лишь с ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения. Пожалованное кому-либо от ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА недвижимое имение может быть обращено, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, в заповедное при самом пожаловании. 436, 452.
1191. Учреждение вечно-заповедного имения допускается лишь настолько, насколько этим не нарушаются постановления об обязательной доле. 437, 453.
1192. Имение, обращаемое в вечво-заповедное, должно эаключать в себе не менее пяти тысяч и не более ста тысяч десятин земли, или же должно приносить, по десятилетней сложности, чистого ежегодного дохода не менее шести тысяч и не более двухсот тысяч рублей.
В большем размере дозволяется учреждать вечно-заповедное имение в том лишь случае, когда в нем находятся фабрики, заводы или иные промышленные заведения, которые без вреда и расстройства не могут быть разделены.
К заповедному имению могут быть присоединены и находящиеся вне сего имения дома, фабрики и заводы. 438, 454.
1193. Имение, заложенное в целом составе или в части в государственном дворянском земельном банке или особом его отделе, может быть обращено в вечно-заповедное, если ежегодный, по десятилетней сложности, чистый доход имения, за вычетом срочных банковых платежей, составляет не менее шести тысяч рублей. 439, 455.
1194. Имение, обращаемое в вечню-заповедное, может быть составлено из нескольких имений, хотя бы они находились в разных вотчинных округах. 440, 456.
1195. К составу вечно-заповедного имения могут быть впоследствии самим учредителем или его наследниками присоединены новые имения, но с тем, чтобы вновь образованное имение не превышало постановленного в статье 1192 для вечно-заповедных имений размера, и не иначе, как с ВЫСОЧАЙШЕГО каждый раз соизволения. 441, 457.
1196. Учредитель вечно-заповедного имения может присоединить к нему фамильные бумаги, драгоценности, произведения искусств, собрания редкостей, книг и тому подобные предметы, указанные в акте учреждения. 442, 458.
1197. Учредитель вечво-заповедного имения может в акте учреждения обязать своих наследников вносить ежегодно в государственный банк (ст. 1182) часть, не более однако одной десятой, доходов имения, для составления вспомогательного капитала, в количестве, в акте учреждения определенном, но не свыше суммы трехлетнего чистого дохода с заповедного имиия. Наблюдение за исправностью этого взноса возлагаются на местного предводителя дворянства. 443, 453.
1198. Залог не может быть установлен на имениях вечно-заповедных. Дозволяется лишь закладывать доходы с таких имений в случаях, положительно указанных в сем уложении. К залогу доходов вечно-заповедного имения имеют соответственное применение правила о залоге недвижимых имений. 446, 460.
1199. Для введения усовершенствований в хозяйстве вечно-заповедного имения, a также для восстановлеиия в нем строений и вообще хозяйства, пришедшего в расстройство вследствие войны, пожара, наводнения или иных подобных бедствий, если предстоящий расход не может быть покрыт из доходов имения, собственник, с разрешения Правительствующего Сената, по представлению местного собрания предводителей и депутатов дворянства, может израсходовать проценты с вспомогательного капитала или даже самый капитал, за отсутствием же или недостаточностыо такового, занять в государственном дворянском земельном банке под залог доходов сумму, не превышающую двухгодового чистого с имения дохода. 447, 461.
1200. Собственник вечно-заповедного имения в праве пользоваться процентами с упомянутого в статье 1197 вспомогательного капитала имения так же, как и прочими своими доходами, лишь в том случае, когда этот капитал ог приращения процентами достигнет шестилетней сложности доходов имения. 448, 462.
1201. Вечная заповедность имения уничтожается, когда род учредителя или назначенного им наследника из боковых родственников пресечется в нисходящей линии, в мужском и женском колене, или когда никто из остающихся наследников не будет принадлежать к потомственному дворянству, a в акте учреждения не определено, к кому в этих случаях должно перейти заповедное имение. 449, 463.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Временно-заповедные имения.
1202. Имение обращается во временно-заповедное на основании акта, совершенного в местном по нахождению имения вотчинном установлении, или же на основании утвержденного судом к исполнению нотариального завещания учредителя. 450, 464.
1203. Учреждение временно-заповедного имения допускается лишь настолько, насколько этим не нарушаются постановления об обязательной доле.
Правило это не применяется: 1) когда все необходвмые наследники учредителя достигли совершеннолетия и изъявили согласие на обращение имения во временно-заповедное, или 2) когда стоимость имения, за вычетом лежащего на нем банкового долга, не превышает двадцати пяти тысяч рублей либо хотя и превышает эту сумму, но из остального имущества учредителя обеспечивается участь каждого из прочих наследников, соразмерно их наследственным долям, таким образом, что превышение доли получающего временно-заповедное имение составляет не более двадцати пяти тысяч рублей. 451, 465.
1204. Во временно-заповедное может быть обращено имение, дающее право непосредственного участия в дворянских выборах, если при этом стоимость такого имения, за вычетом лежащего на нем банкового долга, не ниже пятнадцати тысяч рублей. Высший размер временно-заповедных имений не должен превышать десяти тысяч десятин земли. 452, 466.
1205. Имение, обращаемое во временно-заповедное, должно заключать в себе усадебу с хозяйственными постройками. При учреждении временно-заповедного имения из нескольких участков, требуется, чтобы они могли входит в состав одного хозяйства. 463,
1200. Временно-заповедное имение, учреждаемое из части земель учредителя, не отмежеванных от других его земель, должно быть, предварительно обращения во временно-заповедное, отграничено от этих земель в натуре, с составлением плана имения. 454, 468.
1207. Имение, заложенное в целом составе или в части в государственном дворянском земельном банке или особом его отделе, может быть обращено во временно-заповедное, если сумма лежащего на имении долга в непогашенной его части не превышает шестидесяти процентов оценки, по которой имение было принято в залог.
Извещение о согласии на учреждение временно-заповедного имеяия (ст. 1178) сообщается заемщику упомянутыми кредитными установлениями не позднее шести месяцев со времени поступления в них прошения по сему предмету. Отказ государственного дворянского земельного банка или особого его отдела в согласии на обращение имения во временно-заповедное может последовать только: 1) когда на имении числятся недоимки в срочных платежах, и 2) когда имение настолько обесценено, что не обеспечивает лежащего на нем банкового долга. 456, 469.
1208. Под залог временно-заповедного имения в государственном дворянском земельном банке в случаях, положительно указанных в сем уложении, может быть занята денежная сумма, но в таком лишь размере, который вместе с непогашенною частыо обеспеченных сим имением долгов и недоимок в срочных платежах не превышал бы тридцати трех процентов его стоимости.
Стоимость временно-заповедного имения определяется по правилам, постановленным для взимания пошлин с имуществ, переходящих безмездными способами, a чистый доход с имения считается равным четырем процентам его стоимости, таким образом исчисленной. Если специальная оценка временно-заповедного имения, произведенная при залоге сего имения в государственном дворянском земельном банке или в Особом его отделе, ниже той, которая определилась бы по указанным правилам, то стоимость имения исчисляется на основании специальной оценки банка. 456, 470.
1209. При наличности обстоятельств, предусмотренных в статье 1199, собственнику временно-заповедного имения предоставляется, с согласия местного собрания предводителей и депутатов дворянства, для покрытия, расходов по имению, употребить проценты с вспомогательного капитала или даже самый капитал, a если вспомогательного капитала не было составлено или он оказался недостаточным, то занять в государственном дворянском земельном банке под залог имения денежную сумму, не превышающую, в совокупности с прежде заключенными для той же цели и еще непогашенными займами, двухгодового чистого дохода с имения или восьми процентов его стоимости. 457, 471.
1210. Недоимки в срочных платежах по займу, сделанному в государственном дворянском земельном банке на основании предыдущей статьи статей 1494, 1495 и 1504, погашаются исключительно из доходов с имения. 458, 472.
1211. Личные верители учредителя временно-заповедного имения, требования коих возникли до внесения в вотчинную книгу записи об обращении имения во временно-заповедное, если они желают сохранить право обратить взыскание на это имение и просить о продаже его в установленном порядке с публичного торга, обязаны в течение года со дня последней публикации об обращении имения во временно-заповедное заявить вотчинному установлению о своих требованиях, хотя бы срок таковым еще не наступил.
В заявлении должно быть указано основание требования и приложен акт, удостоверяющий требование, если таковой был выдан. 439, 473
1212. Собственник временно-заповедного имения вправе отдавать имение в целом составе или по частям в наем на срок не свыше шести лет. 160, 474.
1213. Лицо, унаследовавшее временно-заповедное имение от первого за учредителем его собственника, равно как последующие за означенным лицом собственники сего имения имеют право в нотариальном завещании отменить временную заповедность. 461, 475.
1214. Право отменить временную заповедность не принадлежит тому собственнику временно-заповедного имения, который унаследовал его от своего бокового родственнвка или не имеет потомства. Из последующих собственников временно-заповедного имения право отменить временную заповедность предоставляется тому, который, унаследовав оное от родственника по прямой восходящей линии, имеет сам нисходящее потомство. 462, 476.
1215. Независимо от случаев, в статьях 1213 и 1214 означенных, временная заповедность уничтожается:
1) когда род учредителя или ближайшего его наследника, назначенного из числа боковых его родственников, совершенно пресечется в прямой нисходящей от сих лиц линий, как в мужском, так и в женском поколении, если притом в акте об учреждении временно-заповедного имения не постановлено к кому в сем случае это имение должно перейти, и если последний собственник его не назначит в нотариальном завещании наследника, согласно правилам о наследовании в имениях временно-заповедных;
2) когда прекратится потомство того лица, которое было назначено наследником временно-заповедного имения, учрежденного на основании 2 части статьи 1176, и
3) когда лицо, к коему должно перейти имение, равно как никто из нисходящих сего лица не принадлежат к потомственному дворянству. 463, 477.
1216. Временная заповедность, установленная при жизни учредителя, не может быть им впоследствии отменена, но она уничтожается, когда у учредителя, после учреждения им временно-заповедного имения в пользу бокового родственника, окажется нисходящее по прямой линии потомство. 464, 478.
1217. Собственник временно-заповедного имения, в случае открытия в имении месторождений ископаемых значительной ценности, вправе, с разрешения Правительствующего Сената, по представлению местного собрания предводителей и депутатов дворянства, отменить временную заповедность. 465, 475.
Г л a в a II. Наемные земли крестьян.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие положения.
1218. Крестьяне, в отношении принадлежащих им земель, подчиняются общим правилам, с нижеследующими изъятиями. 466, 480.
1219. Земли, отведенные крестьянам в собственность по владенным записям и данным (надельные земли), принадлежат им на подворном или общинном праве. 467, 481.
1220. При подворвом праве как усадебные, так и полевые земли (пашни, покосы и пр.) составляют, в виде подворных участков, собственность отдельных крестьянских семейств. При общинном праве усадебные участки принадлежат отдельным крестьянским семействам, a полевая (общинная) земля составляет собственность сельского общества, причем участки ее находятся во владении отдельных крестьянских семейсгв. 468, 482.
1221. Общественные земли, a равно принадлежащие сельскому общесгву оброчные статьи (например, общественные мельницы, торговые площади, рыбные ловли и т. п.) состоят, как при общинном, так и при подворном праве, в распоряжении сельского общества.
К общественным землям относятся: 1) земли, находящиеся в черте селений, но не состоящие во владении отдельных крестьянских семейств, как то: улицы, площади, промежутки между усадебами и т. п.; 2) выморочные усадебные и подворные участки, поступающие в распоряжение общества, впреде до предоставления их общесгвом в собственность отдельных крестьянских семейств; 3) общественные выгоны и другия земли, состоящие в общем и нераздельном пользовании всех членов общества, и 4) участки земли, сдаваемые обществом в срочный наем, в виде мирских оброчных статей. 469, 483.
1222. Дела по распоряжению надельными землями (ст. 1219— 1221) подлежат ведению сельского схода, устройство и порядок деятельности которого определяются, за нижеследующими отступлениями, на основании Общего положения о крестьянах (т. IX Особ. прил., изд. 1902 г, I ст. 57—70).
В частности, к предметам ведомства сельского схода относятся:
I) при общинном праве: 1) переделы; 2) накладка и скидка тягол; 3) выдел участков общинной земли в собственность отдельных крестьянских семейств; 4) распределение, при семейных разделах, между членами делящегося семейства усадебной земли и полевого надела; 5) распоряжение выморочными усадебными участками; 6) предоставление разработки недр общинной земли отдельным членам общины или посторонним лицам, 7) переход от общинного права к подворному, и 8) отчуждение общинной земли;
II) при подворном праве—распоряжение выморочными подворными участками, и
III) как при общинном, так и при подворном праве—распоряжение общественными землями и общественными оброчными статьями. 470, 484.
1223. В сельских обществах, имеющих свыше ста дворов, дела, означенные в статье 1222, подлежат ведению схода выборных (малого сельского схода), которые избираются на один год и число которых определяется соразмерно количеству дворов, но во всяком случае должно быть не менее тридцати и не более ста. 471, 485.
1224. В тех селениях или отдельных частях одного селения, которые, входя в состав одного сельского общества, наделены землею не сообща, a имеют особые наделы, заведывание делами, означеняыми в статье 1222, принадлежит сходу домохозяев каждого такого селения или части селения (частному сходу), без всякого участия остальных членов сельского общества.
Порядок деятельности частных сходов определяегся на основании правил, постановленвых для сельских сходов. 472, 486.
1225. Для решения сельскими сходами дел, означенных в статьях 1222 и 1253, требуется согласие не менее двух третей всех крестьян имеющих право участия в сходе. 473, 487.
1226. Отчуждение сельским обществом принадлежащей ему общественной, a при общинном праве также и общинной земли допускается лишь с утверждения губернского присутствия.
При отчуждении участка, стоимость коего превышает пятьсот рублей, a равно в случае отчуждения всего надела общества вследствие переселения крестьян на другие земли, требуется сверх того разрешение Министра Внутренних Дел. 474, 488.
1227. Усадебные и подворные участки, принадлежащие отдельным крестьянским семействам, могут быть отчуждаемы только лицам сельского состояния. 473, 489.
1228. Установленные в статьях 1226 и 1227 ограничения не распространяются на случаи: 1) обменов на основании статьи 198 Положения об установлениях, заведывающих крестьянскими делали, (т. IX Особ. прил., изд. 1902 г., III) и обменов при размежевании; 2) отводов земли по приговорам сельских сходов в пользу причтов вновь устраиваемых приходов (т. IX Особ. прил., изд. 1902 г., II ст. 109); 3) отчуждения отдельньыми домохозяевами надельной земли под фабричные, заводские и иные промышленные или общеполезные сооружения, допускаемого, с разрешения губернского присутствия, в пользу лиц всех сословий. 476, 490.
1229. Сельским обществам и отдельным домохозяевам воспрещается отдавать надельные, как усадебные, так и полевые земли, в залог частным лицам и частным учреждениям. 477, 491.
1230. Надельные земли не могут быть обращаемы в публичную продажу ни по каким взысканиям, за исключением взысканий по выкупным платежам и по закладным, совершенным до обнародования закона 14 Декабря 1893 года о мерах к предупреждению отчуждения крестьянских надельных земель. 478, 492.
1231. С переходом в другое сословие, крестьяне не утрачиваюг своего права на надельную землю ни при подворном, ни при общинном праве и, в отношении распоряжения и пользования сею землею, подчиняются постановленным для крестьян правилам. 479, 493.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Общинное право.
1232. Право владения общинною землею (ст. 1220) принадлежит числящимся в составе сельского общества крестьянским семействам, на принятых в этом обществе основаниях, то есть по ревизским или по наличным душам, по тяглам и т. п. 480, 494.
1233. Лица, приписанные к крестьянскому семейству, участвуют во владении отведенною принявшему их семейству землею наравне с прочими членами семейства, но требовать на них особого надела крестьянское семейство может лишь в том случае, если сельским сходом предоставлено этим лицам право на участие во владении общинною землею. 481, 495.
1234. Внебрачные дети признаются членами тех сельских обществ, в составе коих числились матери их во время их рождения, и имеют право участия во владении общинною землею наравне с прочими членами сельского общества. 482, 496.
1235. Крестьянские семейства, все члены коих проживают вне сельского общества, не вправе, до возвращения в сельское общество на жительство, требовать при переделах или в силу статьи 1253 наделения их общинною землею, за исключением того случая, когда само сельское общество сдает всю общинную землю в наем. 483, 497.
1236. Лица, отбывающия воинскую повинность, не лишаются права на участие во владении общинною землею. 484, 498.
1237. Заведывание усадебным участком крестьянского семейства и предоставленным семейству участком общинной земли принадлежит домохозяину, то есть родителю или заступающему его место члену семейства, с нижеследующими ограничениями. 488, 499.
1238. Отчуждение всего усадебного участка или столь значительной части его, что остающегося пространства недостаточно для устройства новой усадебы, воспрещается, за исключением случаев выхода крестьянского семейства из сельского общества или наличности у него другого усадебного участка. 486, 500.
1239. Для отчуждения домохозяином усадебного участка, насколько таковое допускается по статье 1238, a равно для отдачи участка под разработку недр, требуется, в случае несовершеннолетия или отсутствия согласия кого-либо из членов семейства, разрешение земского начальника, который отказывает в нем, если предположенное действие клонится к явному вреду несовершеннолетних или заявляющих о несогласии своем членов семейства. 487, 501.
1240. В отношении предоставленного крестьянскому семейству участка общинной земли не допускаются такие распоряжения домохозяина, которые клонятся ко вреду сельского общества или затрудняют ведение хозяйства прочих семейств.
Отдача участка общинной земли домохозяином для разработки недр, a равно отдача им этого участка в наем на срок свыше шести лет воспрещается.
Отказ домохозяина от отведенного его семейству участка общинной земли допускается лишь с соблюдением правил, постановленных в статье 1239. 502.
1241. Для раздела состоящего во владении крестьянского семейства участка общинной земли между членами этого семейства требуется разрешение сельского схода и согласие домохозяина. Без согласия домохозяина раздел может доследовать лишь в том случае, если поводом к нему служат расточительность или безнравственность домохозяияа либо семейные раздоры, делающие невыносимым совместное жительство и препятствующие успешному ведению хозяйства. 489, 503.
1242. Члены семейства, заявляющие сельскому сходу о желании своем разделиться, должны указать при этом как имущесгво, подлежащее разделу, так и справедливые способы распределения сего имущества между предположенными к образованию новыми хозяйствами. 490, 504.
1243. Предварительно разрешения раздела сельский сход обсуждает: 1) существует ли основательный повод к разделу; 2) способны ли вновь образующиеся семейства к самостоятельному ведению хозяйства; 3) достаточны ли принадлежащие им усадебные участки для устройства на них усадеб, a в случае недостаточности таких участков, представляется ли возможным отвести их из общественной земли, и 4) будет ли, в случае допущения раздела, обеспечено исправное поступление числящихся на семействе недоимок и текущих окладов по всякого рода сборам и повинностям. 491, 505.
1244. В приговоре о разделе сельский сход: 1) распределяет между делящимися членами семейства не только участок общинной земли, но также усадебный участок, строения и движимое имущество, составляющее необходимую принадлежность крестьанского хозяиства (как-то: земледельческие орудия, скот и т. п.), имея при этом в виду сведения и предположения, представленные ему по статье 1242, и не входя в распределение прочего имущества; 2) отводит, в случае надобности, вновь образующимся семействам усадебные участки из общественной земли, и 3) производит между новыми домохозяевами раскладку числящихся на делящемся семействе недоимок и текущих окладов по всякого рода сборам и повинностям. 492, 506.
1245. Приговоры сельских сходов, постановленные по заявлениям о разделах, на которые не было изъявлено согласия родителем (ст. 1241), считаются окончательными лишь в случае отказа сходом в разрешении раздела. В противном случае, a также когда несогласие на раздел последовало со стороны члена семьи, заступающего место родителя, недовольные приговором схода члены семейства могут в течение тридцати дней, считая с постановления приговора о разделе, принести жалобу земскому начальнику, которым жалоба сия рассматривается по существу. Принесение жалобы останавливает исполнение приговора о разделе. Решения земских начальников по сим делам не подлежат дальнейшему обжалованию. 493, 507.
1246. Состоящая во владении отдельных крестьянсквх семейств общинная земла может, по приговору сельского схода, подлежать переделу, причем в отношении пахотных земель и тех из прочих земель, которые переделяются на одинаковых основаниях с пахотными, соблюдаются нижеследующие правила. 494, 508.
1247. В приговоре сельского схода о переделе означаются: 1) установленный сходом срок, ранее которого не может последовать новый передел; 2) по какому основанию распределяется общинная земля между крестьянскими семействами (ст. 1232), и 3) сколько душевых или иных надельных участков причитается на этом основании каждому из крестьянских семейств. 498, 509.
1248. Срок передела (ст. 1247 п. 1) назначается не менее двенадцати лет. Если упомянутый в пункте 1 статьи 1247 срок сходом установлен не был, то новый передел допускается не ранее двенадцати лет со времени постановления приговора.
В случаях исключительных новый передел может быть произведен и и до истечения двенадцати лет или срока, назначенного в приговоре о предыдущем переделе, но не иначе, как с разрешения губернского присутствия. 496, 510.
1249. При переделах каждое крестьянское семейство получает участок общинной земли, по возможности, в прежнем месг. При невозможности сего, семействам, улучшившим качества своего участка посредством удобрения земли, осушения ее, устройства орошения или иным способом, отводится участок равного качества с прежним, или же, в случае отвода земли худшого качества, назначается вознаграждение, производимое посредством соответствующей сбавки в уплате повинностей, либо на иных основаниях. 497, 511.
1250. Приговор о переделе проверяется на месте земским начальником и вступает в силу по утверждении его уездным съездом, которому земский начальник препровождает приговор вместе с своим заключением. Уездный съезд отказывает в утверждении приговора, если признает, что он постановлен несогласно с законами, либо клонится к явному вреду сельского общества, либо нарушает права отдельных его членов. Съезд указывает при этом сельскому обществу причины неутверждения приговора и предоставляет сельскому сходу составить новый приговор о переделе. 498, 512.
1251. Лицам, права коих нарушены приговором о переделе, предоставляется, пока не состоялось еще рассмотрение этого приговора уездным съездом, заявлять свои возражения как земскому начальвику, так и уездному съезду. 499, 513.
1252. Участки общинной земли, отведенные крестьянским семействам, остаются до нового передела в их владении, за исключением лишь следующих случаев: 1) смерти домохозяина, увольнения его из сельского общества, высылки по суду или приговору сельского схода, либо продолжительной безвестной отлучки его и оставления хозяйства без попечения, если притом после такого домохозяина не осталось других приписанных к сельскому обществу членов семьи мужского или женского пола; 2) отказа домохозяина от владения участком, и 3) неисправносги его в платеже всякого рода сборов и повинностей. 500, 514.
1253. Участки, вновь поступившие в распоряжение сельского общества на основании статьи 1252, отдаются им, в полном составе или по частям, во владение семейств, не наделенных еще общинною землею или имеющих, по принятым в сельском обществе основаниям разверстки общинной земли (ст. 1232), право на большее количество земли, нежели какое находится в их владении.
За отсутствием таких семейств, означенные участки могуг быть отдаваемы в пользование и другим членам общества, но лишь за плату, поступающую в мирской капитал; сельскому сходу предодавляется распоряжаться сими участками и иным образом. 501, 515.
1254. Приговоры сельского схода по предметам, означенным в статьях 1252 и 1253, представляются земскому начальнику и объявляются лицам, до которых относятся, словесно или путем заказной корреспонденции, с отобранием в первом случае подписки об объявлевии, a во втором—обратной расписки. В течение тридцати дней со времени извещения о приговоре сельского схода лица, права коих нарушены этим приговором, могут приносить жалобы на оный земскому начальнику. 502, 516.
1255. Земский начальник проверяет каждый представленный ему по статье 1251 приговор на месте, рассматривает принесенные на оный жалобы и засим или разрешает сельскому обществу привести приговор в исполнение, или, остановмв исполнение сего приговора, представляет его, вместе с своим заключением, на рассмотрение уездного съезда. 603, 517.
1256. Каждый домохозяин, если выкупной долг уже погашен, вправе требовать, чтобы из состава общинной земли был выделен его семейству в собственность участок, соразмерно количеству землн, состоящей во владении означенного семейства. Если такой выдел окажется неудобным или невозможным, то обществу предоставляется удовлетворить домохозяина. желающего выделиться, деньгами, по взаимному соглашению или по оценке.
До погашения выкупного долга выдел отдельным семействам и досрочный выкуп ими участков общинной земли допускаются не иначе, как с согласия сельского общества и на условиях, указанных в приговоре подлежащего сельского схода. 504, 518.
1257. Сельскому обществу предоставляется заменить общинное право подворным, то есть разбить общинную землю, раз навсегда, на подворные участки и предоставить их в собственность отдельным крестьянским семействам. С этого времени переделы не допускаются. 606, 519.
1258. Приговоры сельских сходов о переходе от общинвого права к подворному должны заключать в себе: 1) перечень крестьянских семейств, в собственвость которых отводятся подворные участки; 2) описание вновь образуемых подворных участков, с обозначением пространства их, и 3) если выкупной долг еще не погашен, то распределение выкупных платежей между подворными участками, соразмерно величине этих участков. Поверка и утверждение означенвых приговоров происходят порядком, указанным в статье 1250, с тем лишь отступлением, что впредь до погашения выкупного долга приговоры эти представляются на утверждение не уездного съезда, a губернского присутствия. 506, 520.
1259. Образуемые на основании статей 1256—1258 подворные участки отводятся, по возможности, к одним местам. 507, 521.
1260. Те селения или отдельные частн одного селения, которые, входя в состав одного сельского общества, имеют, на основании статьи 1224, особые частные сходы, могут, отменив означенные сходы и соедив свои наделы, предоставить заведывание указанными в статье 1222 делами общему сельсколу сходу, если в каждом из таких селений либо частей селения изъявят на то согласие не менее двух третей всех крестьян, имеющих право участия в частном сходе. 508, 522.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Подворное право.
1261. Подворный участок призвается собственностыо всего крестьянского семейства, которому он отведен или выделен (ст. 1220 и 1256—1259). Заведывание им привадлежит домохозяину, но для отчуждения подворного участка, a равно для отдачи его под разработку недр требуется, в случае несовершеннолетия или отсутсгвия согласия кого-либо из членов семейства, разрешение земского начальника, который отказывает в оном, если предположенное действие клонится к явному вреду несовершеннолетних или заявляющих о несогласии своем членов семейства. 509, 523.
1262. При отчуждении подворных участков или при переходе их по наследству, они могут быть разделяемы на части, но с тем, чтобы каждая часть была не менее установленного для данной местности низшего размера подворных участков. 510, 524.
1263. Низший размер подворных участков (си. 1262) определяется на десять лет местным губернским присутствием, постановления которого по сему предмету подлежат утверждению Министра Внутренних Дел и публикуются во всеобщее сведение. 512, 525.
РАЗДЕЛ VII. Авторское право.
1264. Авторское право, смотря по тому, относится ли произведение к литературе, музыке или художеству, именуется литературною, музыкальною или художественною собственностью. 513, 526.
Г л a в a I. Литературная собственность.
1265. Каждый автор литературного произведения, изданного в России или находящегося еще в рукописи, имеет в продолжение всей своей жизни исключительное право печатать и вообще размножать его всеми возможными способами.
Русские подданные, напечатавшие свои сочинения за границею, и их правопреемники, хотя бы они были иностранными подданными, пользуются в России авторским правом на означенные сочинения.
Авторское право можег быть уступлено автором вполне или в части по договору другому лицу; после смерти автора оно переходит к его наследникам по завещанию или по закону. Если автор не распорядился при жизни своим авторским правом и после него не осталось наследников по завещанию или по закону, то всякий вправе издавать его сочиение. 514, 527.
1266. Авторское право принадлежит наследникам и иным правопреемникам автора в течение пятидесяти лет со времени смерти автора. Этим же сроком ограничивается авторское право правопреемников автора на посмертные его произведения. 515, 528.
1267. Авторское право на литературное произведение, составленное совокупно несколькими лицами и образующее одно нераздельное целое, принадлежит всем авторам на праве общей собственности. 516, 529.
1268. Пятидесятилетний срок авторского права для правопреемников автора, в случае составления произведения совокупным трудом нескольких лиц, исчисляется со времени смерти автора, пережившего остальных.
Авторское право после смерти одного из авторов произведения, составленного совокупно несколькими лицами, переходит, если умерший не оставил наследников по завещанию или закону, к остальным авторам этого сочинения. 517, 530.
1269. Составители сборников народных песен, пословиц, сказок, повестей и тому подобных произведений народного творчества, сохранившихся только в изустном предании, пользуются авторским на них правом в продолжение пятидесяти лет со времени их издания. В течение этого же срока авторское право принадлежит первому издателю древних рукописей; но право это не препятствуег другим издавать те же рукописи со списка, отличающегося от ранее изданного. 518, 531.
1270. Издатели газет, журналов и других повременных изданий, a также энциклопедических словарей, календарей, альманахов и других книг, сосгавленных из отдельиых статей различных авторов, имеют исключительное право перепечатывать эти издания в той же форме в продолжение пятидесяти лет со времени выхода их в свет.
Этим же сроком ограничивается исключительное право академий, университетов и вообше учебных заведений, ученых и других обществ и установлений на издаваемые ими повременные издания, словари и тому подобные произведения, составленные совокунно несколькими лицами.
Всякий сотрудник издания, составленного из сочинений различных авторов, имеет авторское право на свое отдельное сочинение, если противное не установлено в договоре. Однако авторы таких отдельных сочинений не могут, без согласия издателя, перепечатывать их до истечения шести мсяцев со времеии напечатания этих сочинений в указанных изданиях. 519, 532.
1271. Издатель сочинения, выпущенного в свет без означения фамилии автора (анонимного) или под вымышленным именем (псевдонимного), пользуется авторским на него правом в продолжение пятидесяти лет со времени издания, если кто-либо не докажет своего авторского права на это сочинение. 520, 533.
1272. При исчислении срока авторского права со времени издания литературного произведения (ст. 1269—1271), означенный срок, в случае издания сего произведения отдельными томами или выпусками, считается со времени выхода в свет последнего тома или выпуска.
Это правило соблюдается лишь под условием издания отдельных томов или выпусков целого произведения в промежутки не свыше двух лет. В противном случае срок авторского права исчисляется со времени издания каждого отдельного тома или выпуска. 521, 534.
1273. Автор сочинения, изданного в России, a также русский подданный, напечатавший свое сочинение за границею, пользуются исключительным правом перевода его на другие языки, если на заглавном листе или в предисловии сочинения заявили о сохранении за собого этого права.
Исключительное право перевода принадлежит автору в течение десяти лет со времени издания подлинника, под условием напечатания автором перевода в продолжение пяти лет со времени издания подлинника.
Произведения, изданные одновременно на нескольках языках, признаются на всех этих языках подлинниками. 522, 535.
1274. Переводчик сочинения пользуется относительно своего перевода авторским правом. Срок авторского права на перевод продолжается для наследников и иных правопреемников переводчика в течение пятидесяти лет со времени его смерти.
Перевод сочинения одним лицом не исключает права других лиц переводить то же сочинение. 523, 536.
1275. Авторское право распространяется не только на литературные произведения, воспроизведенные на письме, но и на произведения, переданные изустно в виде речей, лекций, рефератов, проповедей или в другой словесной форме.
Речи, произнесенные публично в судебных установлениях, или в земских, городских, сословных и других общественных собраниях, могут быть напечатаны в повременных изданиях. За автором сохраняется однако право на издание как отдельных речей, так и сборника их. 524, 537.
1276. Частные письма, не предназначавшиеся автором к напечатанию, могут быть изданы в свет лишь с обоюдного согласия автора и лица, к которому они были писаны. В случае смерти кого-либо из них, частные письма не могут быть изданы, без согласия их наследников, в течение пятидесяти лет со времени смерти последнего из лиц, которые вели между собою переписку. 525, 538.
1277. Дневники и вообще всякие частные записки, не предвазначавшиеся автором к напечатанию, могут быть изданы лишь с согласия самого автора; после смерти автора подобные частные записки, без согласия его наследников, не могут быть изданы в течение пятидесяти лет со времени его смерти. 526, 539.
1278. При исчислении сроков авторского права, год смерти автора, a также год издания литературного произведения в счет не принимаются, и срок считается с 1 Января следующего года. 527, 540.
1279. Перепечатка в пределах России изданных за границею сочинений иностранных подданных не допускаетея без согласия лиц, имеющих по законам страны, в которой были изданы эта сочинения, авторское на них право.
Но изданные за гравицею сочинения иностранных подданных, если противное не установлено в договорах, заключенных Россиею с иностранными государствами, могуг быть переводимы в России на русский или иные языки. 528, 541.
1280. Каждый в праве печатать законы и правительственные распоряжения, обнародованные надлежащим порядком, a также решения судебных установлений и постановления земских, городских, сословных и других общественных собраний, с соблюдением правил, изложенных в Уставе о цензуре и печати (т. XIV, изд. 1890 г.). 529, 542.
1281. В литературных произведениях допускаются небольшие выписки из чужих сочинений или даже полная перепечатка чужих незначительных по объему произведений, под условием помещения таких выписок или перепечаток в сочинении более значительного размера, составляющем самостоятельное целое, или же в хрестоматиях и других сборниках с учебною или научною целью. 530, 543.
1282. В газетах, журналах и прочих повременных изданиях допускается перепечатка из других повременных изданий сообщений, известий и вообще незначительвых по объему статей, за исключением произведений изящной литературы или научных. Постоянные перепечатки из одного и того же издания воспрещаются. 531, 544.
1283. При всяких разрешаемых законом заимствованиях из чужого сочинения обязательно указание автора или источника заимствования. 532, 545.
1284. Переделка для сцены романа, рассказа или иного повествовательного сочинения не допускается без согласия его автора. 533, 546.
1285. Договор об отчуждении авторского права на литературное произведение должен быть удостоверен на письме. 53, 54
1280. За отсутствием соглашения относительво срока издания лвтературного произведения, издатель обязан выпустить его в свет в соответствующий обстоятельствам срок и во всяком случаи не позднее пяти лет со дня заключения договора или получения рукописи, если она передана позднее. Если издание не последует в течение пяти лет, то договор, по требованию автора, признается потерявшим силу. 535, 548.
1287. За отсутствием соглашения относительно числа изданий или количества экземпляров, издатель имеет право лишь на одно издание в количестве не более тысячи двухсот экземпляров. 536, 545.
1288. Автор, уступивший право на одно издание своего сочинения, если иное не уставовлено в договоре, может предпринять новое издание сочинения после того, как уступленное им издавие распродаво или по истечении пяти лет со времени выхода в светь издания. 537, 550.
1289. Лицо, которому вполне или в части уступлено авторское право на литературвое произведение, не в праве, без согласия автора или его наследников, издавать это произведение с изменениями. 538, 551.
1290. Автор, уступивший право на издание своего сочинения, может его вновь издать, если оно настолько существенно переработано, что может быть рассматриваемо, как новое произведение. 539, 552.
1201. Уступка права на издание литературного произведения не заключает в себе уступки права на перевод его на другие языки и на переделку его для сцены. 540, 558.
1292. В полном собрании сочинений автор, за отсутствием иного соглашения, может поместить и такие сочинения, право на издание коих уступлено им другим лицам, если со времени этой уступки прошло более трех лет. Но автор не вправе продавать эти произведения отдельно от полного собрания сочинений. 541, 554.
1293. Литературное произведение, пока оно не издано автором или не передано им для напечатания, не может быть предметом взысканий при жизни автора, без собственного его на то согласия, a по смерти—без согласия его наследников. 542, 555.
1294. Каждый, умышленно или по неосторожности нарушивший право автора или его правопреемника на литературное произведение противозаконным его изданием или обращением такого издания в продажу (ст. 1265—1293), a также ввозом и распространением в России заграничного издания этого произведения, либо иным образом, обязан вознаградить потерпевшего за причииенный ему убыток. 543, 556,
1295. Лицо, действовавшее добросовестно и нарушившее авторское право лишь по извинительной ошибке, ответствует пред автором только в размере полученной прибыли. 544, 557.
1296. При определении вознаграждения за убытки на основании статей 1294 и 1295, суд, по соображении всех обстоятельств дела, установляет размер вознаграждения по справедливому усмотрению. 545, 558.
1297. В случае противозаконного издания литературного произведения, самовольно изданные экземпляры сочинения, a также орудия, изготовленные исключительно для сего издания, как то: стереотипные шрифты, клише и прочее, по требованию потерпевшей стороны, подвергаются уничтожению, или передаются ей по оценке в возмещение причиненных убытков, или же приводятся в состояние, негодное к употреблению, и оставляются у их собственника.
Если издание признано противозаконным лишь относительно известной части литературного произведения и эта часть может быть без особого затруднения отделена от остальной, то только указанная часть произведения подвергается уничтожению или передаче истцу.
Уничтожению или передаче истцу подлежат все самовольно изданные экземпляры и орудия, которые окажутся у самовольного издателя, книгопродавца, типографщика или иных лиц, распространявших эти экземпляры, a также у их наследников. 546, 559.
1298. Иск о вознаграждении за убытки, причиненные нарушением прав собственника литературного произведения (ст. 1294), a также требования, указанные в предыдущей статье, могут быть предъявлены по усмотрению истца в порядке гражданского или уголовного судопроизводства. 547, 560.
1299. Иски о вознаграждении за убытки, причиненные нарушением авторского права (ст. 1294), погашаются с истечением пятилетнего срока давности со времени нарушения права автора.
Но указанный срок давности не применяется к возникающим из нарушения авторского права искам об отобрании самовольно изданных экземпляров и орудий незаконного производства (ст. 1297). Подобные иски могут быть, в пределах срока авторского права, предъявляемы, пока существуют самовольно изданные экземпляры и орудия, изготовленные для сего производства. 548, 561.
1300. Постановления настоящей главы имеюг соответственное применение также к географическим, топографическим и астрономическим картам, глобусам, атласам и рисункам по естествознанию, архитектурным и другим техническим планам, рисункам и чертежам. 549, 562.
Г л a в a II. Музыкальная собственность.
1301. К музыкальной собственности имеют соответственное применение правила, изложенные в статьях 1265—1272, 1275, 1278, 1283, 1285, 1286, 1289, 1290, 1293—1299. 550, 563
1302. Композитору принадлежит исключительное право на составление и издание сокращений, извлечений, попури из его музыкального произведения, a равно переложение его в целом или в части на отдельные инструменты или целый оркестр, a также на один или несколько голосов. 551, 564.
1303. Не признается нарушением прав композитора музыкального произведения: 1) издание вариаций, транскрипций, фантазий, этюдов на целое или часть чужого музыкального произведения или вообще заимствование из него, если все эти сочинения настолько уклоняются от оригинала, что могуг быть рассматриваемы, как новое и самостоятельное музыкальное произведение, и 2) приведение в изданиях с учебною или ученою целью, в виде примеров, отдельных мест изданного или публично исполненного музыкального произведения с указанием композитора их. 552, 565.
1304. В полном собрании музыкальных произведений композитор, за отсутствием иного соглашения, может поместить и такие произведения, право на издание коих уступлено им другим лицам, если со времени этой уступки прошло более десяти лег. Но композитор не вправе продавать эти произведения отдельно от полного собрания музыкальных произведений. 553, 566.
1305. Композитору принадлежит исключительное право на музыкальное произведение, написанное на мелодии народных песен, a равно на составленвый им сборник мелодий народных песен или обработку их. Но самые мелодии народных песен, независимо от того, были ли они ранее записаны или изданы, составляют общественное достояние. 551, 567.
1306. Композитор может воспользоваться для своего сочинения текстом, заимствованвым в части или в целом из напечатанного уже литературного произведения, но под условием издания этого текста вместе с музыкальным произведением и указавия источника заимствования.
Однако не разрешается, без согласия автора, издание вместе с музыкальным сочинением литературного произведения, написанного именно с целью служить текстом для музыкального произведения. 555. 568.
1307. Авторское право на музыкальяое произведениие с текстом, написанным по заказу композитора, принадлежит в целом его составе композитору, если не состоялось иного соглашеиия между композитором и автором текста. 556, 569.
1308. Право на отдельное издание написанного по заказу композитора текста музыкального произведения, если не состоялось иного соглашения между композитором и автором текста, принадлежит лишь композитору. 557, 570.
1309. За отсутствием соглашения относительно числа изданий или количества экземпляров, издатель имеет право на издание музыкального произведения, в течение установленного законом срока авторского права, в неограниченном количестве экземпляров. 558, 571.
Глaвa III. Право публичного исполнения драматических, музыкальных и музыкально-драматических произведений.
1310. Драматические и музыкально-драматические произведения не могут быть публично исполняемы без согласия автора. Право композвтора на публичное исполнение музыкального произведения охраняется лишь в том случае, если на каждом печатном или иным способом изготовленном экземпляре музыкального произведения, указано, что композитор оставил за собою право на разрешение публичного исполнения его. 559, 578.
1311. Уступка права на издание драматического, музыкального или музыкально-драматического произведения не заключает в себе уступки права на публичное его исполнеиие, если это не оговорено в договоре. 560, 573.
1312. Для публичного исполнения музыкального произведения с текстом достаточно согласия одного композитора. 561, 574.
1313. При исполнении драматического, музыкального или музыкально-драматического произведения не допускаются без согласия автора изменения и сокращения этих произведений. 562, 575.
1314. За самовольное публичное исполнение драматического, музыкального или музыкально-драматического произведения лицо, нарушившее авторское право, подвергается в пользу автора взысканно валового сбора, вырученного от такого исполнения.
Если при публичном исполнении драматического, музыкального или музыкально-драматического произведения самовольно исполненное составляло лишь известную часть программы, то вознаграждение, причитающееся лицу, права коего нарушены, определяется по справедливому усмотрению суда.
Равным образом по справедливому усмотрению суда определяется вознаграждение лицу, права коего нарушены бесплатным публичным исполнением. 563, 576.
Г л a в a IV. Художественная собственность.
1315. К художественной собственности имеют соответственное применение статьи 1265—1272, 1278, 1285, 1286, 1290, 1293—1300 . 564, 577.
1316. Автору произведений живописи, ваяния и зодчества принадлежиг исключительное право повторять, размножать или издавать свое произведение всеми возможными способами, свойственными тому роду взящных искусств, к которому относится художественное произведение. 565, 578.
1317. Отчуждение художником художественного произведения не переносит на приобретателя права художественной собственности, если в договоре не постановлено иначе. 566, 579.
1318. За отсутствием иного соглашения, художнику принадлежит право художественной собственности на произведения, сделанные им по заказу другого лица, за исключением портретов и бюстов.
Право повторять и издавать портреты и бюсты принадлежит лицу, с которого написан портрет или сделан бюст. 567, 580.
1319. Снятие копий с художественного произведения, приобретенного непосредственно от художника в собственность для храмов Божиих, ИМПЕРАТОРСКИХ дворцов, музеев и вообще правительственных или общественных установлений, допускается с разрешения подлежащей власти и без согласия художника. 568, 581.
1320. Собственник художественного произведения не обязан по требованию художвика допускать его к пользованию этим произведением для повторения, размножения или издания его. 569, 582.
1321. Пользование чужим художественным произведением не считается нарушением прав художника, если создаво новое произведение, существенно отличающееся от оригинала. 570, 583.
1322. Никто не в праве, без согласия художника, повторять, размножать или издавать художественное произведение.
Помещение художественного произведения на публичных выставках вопреки воспрещению художника признается нарушением его прав.
Равным образом признается нарушением права художественной собственности повторение, размножение или издание художественного произведения: 1) другим способом, относяшимся к тому же роду искусства; 2) не только с подлинника, но и с копии, и 3) в постройках. 571, 584.
1323. Не признается нарушением права художественной собственности:
1) снятие одной копии с художественного произведения для личного употребления, но без помещения в копии подписи или монограммы художника;
2) изображение произведений живописи средствами ваяния и, наоборот, произведений ваяния средствами живописи;
3) помещение отдельных изображений художественных произведений в литературном произведении, с целью пояснения его текста, если такие изображения не составляют существенной части литературного произведения и если в нем указано имя художника;
4) повторение художественных провзведений, находящихся на улицах, площадях и других публичных местах, в иной отрасли того же рода вскусства, и
5) помещение отдельных частей художественного произведения в изделиях заводской, фабричной и ремесленной промышленности. 572, 585.
1324. Художннк, в удостоверение принадлежащего ему права художественной собственности, может:
1) предъявить и записать художественное произведение у нотариуса с подробным описанием самого произведения и получить нотариальную выпись в доказательство своего права собственности на это произведение; подробное описание произведения может быть заменено представлением нотариусу фотографического снимка;
2) известить о сем ИМПЕРАТОРСКУЮ академию художеств с приложением засвидетельствованной копии с упомянутой выписи. Полученное извещение публикуется академией во всеобщее сведение.
Если предъявляемое художником произведение значительной величины, то осмотр его производится нотариусом в мастерской художника. Художественные произведения, издаваемые и размножаемые посредством оттисков, представляются в академию в двух экземплярах. 373, 586.
1325. Каждый может производить постройки и сооружения по опубликованным автором архитектурным, инженерным или другим техническим планам, чертежам и рисункам, если автор при самом опубликовании не оговорил, что такое право он сохраняет за собою.
Приобретший ог автора технические планы, чертежи и рисунки имет право, за отсутствием иного соглашения, производить по ним постройки и сооружения. 574, 587.
1326. К произведениям фотографии имеюг соответственное применение статьи 1265, 1267, 1268, 1272, 1278, 1285, 1289, 1292—1297, 1299, 1317—1319 и 1323 с тем, что фотограф и его правопреемники имеют исключительное право повторять и издавать свое произведение лишь в продолжении пяти лет со времени его изготовления. 575, 588.
1327. Для сохранения за фотографом исключительного права на фотографические изображения требуется означение на каждом фотографическом экземпляре:
1) фирмы или имени и фамилии и места жительства фотографа или издателя фотографти и
2) года изготовления фотографического произведения. 576, 589.
1328. Признаются нарушением авторского права на фотографическое изображение: всякое повторение, размножение или издание фотографического произведения механическим, химическим или иным подобным способом, без согласия автора, с целью распространения сего произведения.
Не признается нарушением права фотографа воспроизведение фотографических изображений в изделиях промышленности заводской, фабричной и ремесленной. 577, 590.
1329. Статьи 1326—1328 применяются и к другим подобным фотографии произведениям. 578, 591.
РАЗДЕЛ VIII. Право на изобретения, на товарные знаки и на фирму.
Г л a в a I. Право на изобретения.
1330. Изобретателю и его правопрееиникам принадлежит право исключительного пользования изобретением, сделанным в области промышленности, если на него получена в установленном порядке привилегия.
Привилегии выдаются как русским, так и иностранным подданным, на срок не более пятнадцати лет. 579, 592.
1331. Получивший привилегию может отчуждать ее на весь срок ее действия или на часть этого срока.
Договор об отчуждении привилегии должен быть удостоверен на письме.
По смерти лица, коему принадлежит привилегия, право на нее переходит на общем основании к его наследникам по закону или завещанию. 580, 593.
1332. Выдача кому-либо привилегии не лишает других лиц права, в течение двух лет со дня обнародования привилегии, оспаривать судебным порядком право на привилегированное изобретение, a равно правильность выдачи самой привилегии. По истечении этого срока привилегия может быть признана недействительною только по приговору уголовного суда в случае возбуждения уголовного преследования. 581, 594.
Г л a в a II. Право на товарные знаки.
1333. Промышленнику или торговцу, получившим в установленном порядке свидетельство на клейма, печати, виньетки и тому подобные товарные знаки, принадлежит право исключительного пользования этими знаками посредством выставления их на товарах, на упаковке или посуде, в которых товары хранятся, a также на коммерческих объявлениях, прейскурантах и бланках.
Свидетельства на товарные зпаки выдаются на срок от одного года до десяти лет, после чего свидетельства могут быть возобновляемы на новый срок. 582, 595.
1334. Получивший свидетельство на товарный знак может передать свое на него право другому лицу при отчуждении или отдаче в пользование в полном объеме или в какой-либо части предприятия, к коему этот товарный знак относится.
Договор о передаче права на товарный знак должен быть удостоверен на письме. 583, 596.
1335. Выдача кому-либо свидетельства на товарный знак не лишает других лиц права, в течение двух лет со дня публикации о выдаче свидетельства, оспаривать судебным порядком право на исключительное пользование упомянутым знаком. 584, 597.
Г л a в a III. Право на фирму.
1336. Фирма есть наименование, под которым лицо ведет свои дела по торговле, промыслу или ремеслу.
Занимающийся торговлею, промыслом или ремеслом без товарищей вправе пользоваться в виде фирмы своею фамилиею, с присоединением к ней своего имени и отчества или без этого присоединения; он вправе включить в фирму и другие указания, которые ближайшим образом обозначают лицо ее собственника и его предприятие, но не такие, которые могли бы вызвать предположение о принадлежности фирмы товариществу. 585, 598.
1337. Фирма может быть отчуждаема, a равно передаваема в пользование на определенный срок, но не иначе, как совместно с предприятием, к которому она относится.
Договор об отчуждении фирмы или о передаче ее в пользование на определенный срок должен быть удостоверен на письме.
Приобретающий по договору или наследованию какое-либо предприятие может, с согласия прежнего собственника или его наследников, пользоваться прежнею фирмою, с добавлением в ней указавия на преемство, или без такового добавления. 586, 599.
1338. Об учреждении каждой фирмы, ее изменении и переходе навсегда или на определенный срок к другому лицу по договору либо по наследовашю, a равно о прекращении фирмы должно быть заявляемо, для внесения в торговую запись и для опубликования, вотчинным установлениям по месту нахождения предприятия и его отделений, причем этим установлениям должны быть представляемы засвидительствованные у нотариуса образцы подписей того лица, которому принадлежит фирма, a также и того, у коего она находится в срочном пользовании. 587, 600.
1339. Каждая вновь учреждаемая фирма должна ясно отличаться от существующих в данной местности других подобных фирм. Если учредитель фирмы носит одинаковую фамилию с лицом, внесенным уже в торговую запись, то он должен сделать к своей фамилии такое добавление, которым новая фирма могла бы быть безошибочно отличаема от внесенной уже ранее в торговую запись. 588, 601.
1340. Приобретший по договору торговое, промышленное или ремесленвое предприятие с прежнею фирмою отвечает по всем обязательствам фирмы, возникшим при прежнем собственнике; веритель вправе предъявить иски по своим требованиям и к прежнему собственнику, в течение пяти лет со дня внесения нового собственника в торговую запись, разве бы эти иски по общим правилам о давности прекращались с истечением более краткого срока. 389, 602.
1341. Пользующийся незаконно чужою фирмою обязан, по требованию собственника, прекратить это пользование и возместить ему понесенные от сего убытки. Сумма убытков, по соображении всех обстоятельств дела, определяется судом по справедливому усмотрению. 590, 603.

К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я. Наследственное право.
РАЗДЕЛ I. Общие положения.
1342. Наследство есть совокупность прав и обязательств, оставшихся после наследодателя. 1, 1 ).
1343. Наследство открывается: 1) смертью и 2) присуждением к одному из наказаний, поименованных в статье 29 Уголовного уложения.
В случае, предусмотренном в пункте втором сей статьи, наследство открывается со времени вступления приговора уголовного суда в законную силу или со времени воспоследования, в подлежащих случаях, ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения на приведение приговора в исполнение. 2, 2.
1344. Местом открытия наследства признается место последнего жительства наследодателя.
Наследство после русских подданных, умерших за границею и не имевших места жительства в России, считается открывшимся в первом мировом участке города С.-Петербурга. 3, 3.
1345. Наследство переходит к наследникам на основании закона или завещания. 4, 4.
1340. Лица, присужденные к одному из наказаний, поименованных в статье 29 Уголовного уложения, не имеют права наследования по закону в наследствах, открывающихся после вступления приговора уголовного суда в законную силу или воспоследования, в подлежащих случаях, ВЫСОЧАЙШЕГО соизволения на приведение приговора в исполнение.
Означенные лица не лишаются права наследования по завещанию. Порядок и условия осуществления сего права определяются в Уставе о ссыльных (т. XIV, изд. 1890 г.). 5, 5.
1347. От наследования устраняются:
1) умышленно лишившие наследодателя жизни или причинившие ему такое повреждение здоровья, вследствие коего он до самой своей кончины не имел возможности совершить или отменить завещание;
2) побудившие наследодателя, посредством принуждения или обмана, к совершению либо отмене завещания, воспрепятствовавшие наследодателю, посредством принуждения или обмана, совершить или отменить завещание, или же скрывшие либо уничтожившие завещание наследодателя, составленное в пользу других лиц, a равно подделавшие или переделавшие завещание. 6, 6.
1348. Устранение от наследования (ст. 1347) может последовать только по иску тех лиц, к коим перешло бы наследство, если бы устраняемый не существовал.
Означенный иск может быть предъявлен лишь до истечения года со времени получения истцом сведений об обстоятельствах, дающих ему право требовать устранения упомянутых в статье 1347 лиц от наследования, но во всяком случае не позже десяти лет со дня открытия наследства и при том лишь при жизни устраняемого наследника. 7, 7.
1349. Устраненный наследник, если он ранее устранения вступил во владение наследственным имуществом, отвечает перед прочими наследниками, относительно возврата им сего имущества и вознаграждения их за убытки, как недобросовестный владелец. 8, 8.
1350. Устраненные от наследования (ст. 1347) приравниваются к лицам, умершим до открытия наследства. 9, 9.
1351. Устранение от наследования (ст. 1347) не может последовать в случае прощения виновного наследодателем. 10, 10.
РАЗДЕЛ II. Наследование по вакону.
Г л a в a I. Общие положения.
1352. Наследование по закону наступает, насколько оно не устранено завещанием. 11, 11.
1353. Наследником по закону может быть только лицо, существующее во время открытия наследства.
Если не доказано, кто умер раньше из двух или более лиц, могущих наследовать одно другому, то предполагается, что смерть их последовала одновременно. 12, 12.
1354. Дитя, зачатое при жизни наследодателя и родившееся живым после открытия наследства, приравнивается, в отношении права наследования, к лицам, существовавшим во время открытия наследства. 13, 13.
Г л a в a II. Наследование законных родственников.
1355. К наследованию по закону призываются родственники, связанные с наследодателем посредством рождений в браке.
Свойство не дает права наследования. 14, 14.
1356. Лица женского пола наследуют наравне с лицами мужского пола. 15, 15.
1357. Родственники призываются к наследованию по закону в порядке следующих пяти разрядов:
первый разряд составляют сыновья и дочери наследодателя и их нисходящие;
второй разряд—отец и мать наследодателя и их нисходящие;
третий разряд—деды и бабки и их нисходящие;
четвертый разряд—прадеды и прабабки и их иисходящие;
пятый разряд—прапрадеды и прапрабабки и их нисходящие.
Родственники предыдущего разряда исключают родственников последующого разряда.
Родственники, не принадлежащие ии к одному из перечисленных разрядов, не имеют права наследования по закону. 16, 16.
1358. Порядок наследования родственников первого разряда определяется следующим образом:
1) между детьми наследодателя наследство делится поголовно, то есть по равным частям;
2) если кто-либо из детей или же все дети наследодателя умерли, оставив нисходящих, то наследство делится поколенно, то есть в степень каждого из умерших детей наследодателя вступают умершего дети, a наследодателя—внуки или внучки и, получая все вместе ту часть наследства, которую получили бы их отец или мать, если бы при открытии наследства в живых находились, делят между собою полученное поголовно; в том же порядке наследство делится в случае смерти внуков или внучек наследодателя или других нисходящих без ограничения степеней. 17, 17.
1359. При наследовании родственников второго разряда, наслед-тво делится пополам: одна половина предоставляется отцу наследодателя, a в случае его смерти—его детям, то есть полнородным и единокровным братьям и сестрам наследодателя, за их же смертью—их нисходящим; другая половина предоставляется матери наследодателя, a за ее смертью— ее детям, то есть полнородным и единоутробным братьям и сестрам наследодателя, за их же смертью—их нисходящим. Если нет родственников имеющих право наследования в одной половине, то все наследство предоставляется родственникам, имеющим право наследования в другой половине. 18, 18.
1360. При наследовании родственников третьего разряда, наследство делится на две равные части, из которых одна предоставляется деду и бабке наследодателл по отцу, a за их смертыо—их нисходящим, другая же деду и бабке наследодателя по матери, a за их смертью—их нисходящим. Каждая половина делится поровну между дедом, a за его смертыо—его нисходящими, с одной стороны, и бабкой, a за ее смертью—ее нисходящими, с другой стороны; когда же нет деда и его нисходящих, вся половина предоставляется одной бабке и ее нисходящим, и наоборот: когда нет бабки и ее нисходящих, вся половина предоставляется деду и его нисходящим. Если наследодатель имеет родственников третьего разряда только по отцу или только по матери, то им предоставляется все наследство, которое делится в порядке, указанном выше для раздела половины наследства. 19, 19.
1361. Когда, согласно статьям 1359 и 1360, вместо отца, матери, дедов или бабок, к наследству призываются их нисходящие, то они делят наследство по правилам, в статье 1358 изложенным. 20, 20.
1362. При наследовании родственников четвертого и пятого разрядов, родственник, к наследодателю ближайший по степени, исключает дальнейшего; родственники равных степеней делят между собою наследство поголовно. 21, 21.
Г л a в a III. Наследование внебрачных детей и усыновленных.
1363. Внебрачные дети и их законные нисходящие наследуют в имуществе их матери наравне с детьми, рожденными в браке. Равным образом мать наследуег в имуществе ее внебрачных детей.
Внебрачные дети одной и той же матери наследуют друг после друга. 22, 22.
1364. Внебрачные дети, усыновленные их отцом (ст. 467), и их законные нисходящие наследуют в имуществе отца наравне с детьмя, рожденными в браке. 23 и 24, 23.
1365. Внебрачному дитяти усыновивший его отец наследует лишь в том случае, если после умершего не осталось ни законных, ни внебрачных детей (ст. 1363 и 1364) или их законных нисходящих, ни матери, ни супруга, ни внебрачных братьев или сестер. 25, 24,
1366. В случае перехода по наследству недвижимого имущества одновременно к внебрачным детям и законным родственникам наследодателя, последние вправе удовлетворить внебрачных детей за причитающуюся им часть имущества денежною суммою по оценке, установленной для взимания пошлин с имуществ, переходящих безмездными способами. 26, 25.
1367. Усыновленные и их нисходящие, сохраняя право наследования после своих кровных родственников, наследуют после усыновителя наравне с его нисходящими. Усыновленный не имеет права наследования после родственников усыновителя.
После усывовленного, не оставившего ни супруга, ни родственников первых трех разрядов, наследство переходит к усыновителю. 27, 26.
Г л a в a IV. Наследование супругов.
1368. Переживший супруг наследодателя, то есть муж после жены и жена после мужа, получает:
1) четвертую часть всего наследства, когда наследует вместе с родственниками первого разряда;
2) половину наследства, когда наследует вместе с родственяиками второго разряда;
3) три четверти наследства, когда наследует вместе с родственниками третьего разряда, и
4) все наследство, когда после наследодателя не осталось родственников первых трех разрядов. 28, 27.
1369. Переживший супруг, при наследовании совместно с родственниками второго или третьего разрядов, получает, сверх причитающейся ему согласно пунктам 2 и 3 статьи 1368 части наследства, всю относящуюся к домашнему обиходу супругов движимость. 29, 28.
1370. Переживший супруг, приходящийся родственником умершему, вправе наследовать и как супруг, и как родственник. 30, 29.
1371. Право наследования, принадлежащее пережившему супругу, не переходит к его наследникам, если он умрет, не приняв наслидства. 31, 30.
1372. Супруги, брак которых расторгнут или призяан недействительным, не наследуют друг после друга. 32, 31.
Глава V. Выморочное наследство.
1373. За отсутствием лиц, имеющих право наследования, наследство признается выморочным. 33, 32.
13741. Выморочные наследства после потомственных дворян переходят к дворянским обществам, причем недвижимое имущество, входящее в состав выморочного наследства, поступает в собственность дворянского общества той губернии, где имущество это находится, a движимое имущество поступает в собственноеть того дворянского общества, в родословную книгу когорого наследодатель записан. Если наследодатель не был записан в дворянскую родословную книгу, то движимое имущество поступает в собственность дворянского общества той губернии, где находится оставшееся после умершего дворянина недвижимое имение; если же недвижимого имения не осталось, то движимое имущество поступает в собственность того дворянского общества, в родословную книгу которого был записан отец умершего или его дед по отцу. В том случае, когда наследодатель или его отец или дед по отцу были записаны в дворянские родословные книги по двум или более губерниям, a равно когда после наследодателя, не записанного в родословную книгу, остались недвижимые имения, находящиеся в двух или более губерниях, движимое имущество, входящее в состав выморочного наследства, распределяется между дворянскимв обществами сих губервий поровну. 34, 33.
1375. Недвижимое имущество в пределах города и отведенных ему земель, входящее в состав выморочного наследства после городских обывателей, за исключением потомственных дворян, поступает в собственность города. Движимое имущество, входящее в состав выморочного наследства после лиц, приписанных к одному из городских сословий, поступает также в собственноеть города. 35, 34.
1376. Выморочное наследство после крестьян переходит к тому сельскому обществу, к которому наследодатель приписан, за исключением случаев, особо из сего правила изъятых. 36, 35.
1377. Право на выморочные наследства, принадлежащее каза-чьим войскам, a также некоторым ведомствам, установлениям, благотворительным обществам и т. п., определяется в подлежащих узаконениях. 37, 36.
1378. Во всех прочих, кроме указанных в статьях 1374—1377, случаях выморочное наследство переходит к установлениям, ведающим дела общественного призрения в той местности, где наследство открылось. 38, 37,
РАЗДЕЛ III. Наследование по завещанию.
Г л a в a I. Общие положения.
1379. Распоряжение, сделанное кем-либо на случай своей смерти о всем своем имуществе или части его, именуется завещанием.
Завещание должно быть, под страхом иедействительности, облечено в установленную законом форму. 39, 38.
1380. Завещание, по усмотрению завещателя, может быть отменено вполне или в части.
Отказ завещателя, по договору или в самом завещании, от права отменить завещание признается недействительным. 40, 39.
1381. Завещание может быть совершено только лично самим завещателем. 41, 40.
1382. Завещание, совершенное совместно несколькими лицами, недействительно. 42, 41.
1383. Завещание должно быть совершено в здравом уме и твердой памяти. 43, 42.
1384. Не имеют права завещать: 1) несовершеннолетние, кроме объявленных самостоятельными (ст. 514), и 2) лица, объявлениые недеесцособиыми вследствие душевной болезни, глухонемоты, немоты, расточительности или привычного пьянства. 44, 43.
1385. Завещательное распоряжение, сделанное по принуждению или вследствие обмана либо с ошибкою в завещанном имуществе или в лице, которому оно завещается, может быть признано недействительным по иску того, кто непосредственно заинтересован в отмене завещательного распоряжения.
Иск может быть предъявлен лишь до истечения года с того дня, когда заинтересованное лицо узнало о наличности основания к возбуждению спора, и во всяком случае не позже десяти лет со дня открытия наследства. 46, 44.
Г л a в a II. Форма завещаний.
1386. Завещания совершаются порядком домашним или нотариальным. 47, 45,
1387. Домашнее завещание должно быть подписано самим завещателем и свидетелями в числе не менее двух.
При невозможности для завещателя подписаться, вследствие неграмотности, физического недостатка или болезни, завещание должно быть подписано рукоприкладчиком за завещателя; засвидетельствования подписи рукоприкладчика у нотариуса или иного должностного лица (ст. 89) не требуется. 48, 46.
1338. Домашнее завещание может быть писано и не на русском языке. 49, 47.
1389. Писавший завещание может быть и рукоприкладчиком за завещателя или свидетелем. 50, 48.
1390. Рукоприкладчик за завещателя и свидетели подписывают завещание по личной просьбе завещателя, причем рукоприкладчик должен означить, подписывается ли он вследствие неграмотности, физического недостатка или болезни завещателя. 51, 49.
1391. Рукоприкладчик за завещателя и свидетели не обязаны знать содержание завещания; но когда завещатель неграмотен или вообще лишен возможности прочесть написанное, то завещание должно быть подписано рукоприкладчиком и свидетелями лишь по прочтении вслух завещания и одобрении завещателем прочитанного. 52, 50.
1392. Свидетели, подписью своею на завещании, удостоверяют:
1) что лицо, предъявившее им к подписи завещание, есть именно то самое, коим завещание сделано;
2) что при предъявлении завещания они нашли завещателя в здравом уме и твердой памяти, и
3) что в случаях, предусмотренных предыдущею статьею, завещание было вслух прочитано и содержание его одобрено завещателем. 53, 51.
1393. Завещание, написанное на нескольких листах не рукою завещателя, должно быть скреплено по листам самим завещателем или двумя свидетелями или же рукоприкладчиком и одним свидетелем. 54, 52.
1394. Подчистки, поправки и приписки должны быть оговорены в конце завещания перед подписью завещателя или рукоприкладчика за него. 55, 53.
1395. Рукоприкладчиком за завещателя и свидетелями не могут быть: 1) несовершеннолетние, 2) неграмотные, 3) слепые, 4) объявленные недееспособными вследствие душенной болбзни, глухонемоты, немоты или привычного пьянства и 5) приговоренные к такому наказанию, с которым сопряжево лишение права быть свидетелем при совершении актов. 56, 54.
1396. Сделанное в завещании распоряжение в пользу лица, подписавшего завещание в качестве рукоприкладчика или свидетеля, признается недействительным. Если же рукоприкладчик или свидетель состоит наследником завещателя по закову, то сделанное в пользу такого лица распоряжение остается в силе, насколько завещанное имущество не превышает той доли, которая, за отсутствием завещания, причиталась бы ему в наследство по закону.
Правило это имеет соответственное применение также в том случае, когда рукоприкладчиком или свидетелями являются не сами те лица, в пользу коих сделано завещательное распоряжение, но их супруги и родственники, в прямой линии без ограничения степеней, a в боковых линиях до четвертой степени включительно, и свойственники первых трех степеней, a также находящиеся у них под опекою, усыновившие их или ими усыновленные. 57, 55.
1397. Завещание, подписанное, в качестве свидетелей, кем-либо из лиц, поименованных в статьях 1395 и 1396, признается действительным, если, за устранением их подписи, на завещании окажется достаточное число других, удовлетворяющих требованиям закона, свидетельских подписей. 58, 56.
1398. Домашнее завещание, все написанное собственноручно завещателем и им подписанное, признается действительным и без подписи свидетелей. В завещании должно быть означено время его совершения.
Собственноручное завещание может быть изложено и в виде дополнения или приписки на другом, нотариальном или домашнем, завещании того же лица. 59, 57.
1399. Домашнее завещание может быть внесено на хранение нотариусу, в опекунское или вотчинное установление и в другие установления, коим по закону предоставлено принимать завещания на хранение.
В приеме завещания на хранение завещателю должна быть выдана росписка. 58.
1400. Нотариальные завещания совершаются порядком, для совершения нотариальных актов установленным. В отношении свидетелей и рукоприкладчиков, a равно в отношении прочтения завещаний, применяются постановления, изложенные в статьях 1391 и 1395—1397. 60, 59.
1401. Подлинным нотариальным завещанием признается то, которое внесено в актовую книгу.
Выпись, выданная установленным порядком, равносильна подлинному завещанию, внесенному в актовую книгу.
При несходстве между этими двумя документами, преимущество отдается подлинному, насколько в нем не окажется, в возбуждающих сомнение месгах, подчисток или поправок, надлежащих образом не оговоренных.
Выписи и копии нотариального завещания, при жизни завещателя, могут быть выдаваемы только ему самому или его поверенному, уполномоченному на то особою доверенностью. 61, 60.
1402. Завещание, не признанное нотариальным, не теряет силы, если при совершении его соблюдены правила, для домашних завещаний установленные. 62, 61.
1403. Домашние завещания (ст. 1387) лиц, помещенных в лечебных заведениях всякого рода (больницах, госпиталях, лазаретах), равно как в богадельнях и других домах призрения, a также в местах заключения и карантинах, могут быть совершены при наличности лишь одного свидетеля, если таковым свидетелем является заведующий тем установлением, в коем завещатель находится, либо состоящий при установленин священник, или врач, или дежурный офицер, или сестра милосердия. Если же завещатель неграмотен или не может подписаться вследствие физического недостатка или болезни, то завещание должно быть подписано еще одним из означенных лиц в качестве рукоприкладчика за завещателя.
При перевозке больных и раненых во время военных действий, свидетелями и рукоприкладчиками могут быть также командир и комиссар военно-санитарного транспорта. 63, 62.
1404. Русский подданный за границею может совершить домашнее завещание по правилам сего уложения.
Он может также совершить завещание у консула по правилам, для совершения нотариальных завещаний постановленным. Такое завещание признается нотариальным. 64, 63.
1405. Русский подданный за границею может совершить завещание и по законам той страны, где он находится. Словесное завещание признается недействительным, хогя бы оно и допускалось закономи той страны, где завещатель находился. 65, 64.
Г л a в a III. Содержание завещаний.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие положения.
1406. Завещательное распоряжение может состоять в предоставлении имущества в собственность, в установлении в нем пользовладения или иных вотчинных прав. В завещание могут быть включаемы и другие всякого рода распоряжения, не противные закону, добрым нравам и обществениому порядку.
Завещатель может возложить на лицо, коему он предоставляет имущество, исполнение какого-либо обязательства в пользу другого лица. 66, 65.
1407. Недействительность одного или нескольких включенных в завещание распоряжений не влечет за собою недействительности прочих распоряжений, если из содержания завещания явствует, что исполнением их, без соответствующего исполнения недействительвых распоряжений, не будет нарушена воля завещателя. 67, 66.
1408. Завещательные распоряжения, сделанные под отлагательным условием, признаются недействительными, если условие не наступит до истечения тридцати лет со дня открытия наследства. 68, 67.
1400. Завещатель может возложить на лицо, коему он оставляет имущество, исполнение и такого обязательства, которое не соединено с предоставлением кому-либо имущественной выгоды. Право требовать исполнения означенного обязательства принадлежит душеприказчиву, каждому из сонаследннков, a равно и тем лицам, к которым перешло бы завещанное имущество, если бы обязанный не существовал.
Право требовать исполнения обязательства, возложенного по завещанию на наследника в интересе государственном или общественном, принадлежит также и подлежащему установлению. 69, 68.
1410. Завещатель может ограничить иаследника в праве распоряжения завещанным имуществом, но лишь на определенный срок и притом в пределах жизни наследника. В случае настоятельной необходимости, суд вправе разрешить наследнику продажу, залог или заклад завещанного имущества. 70, 69.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Лица, в пользу которых завещания составляются.
1411. Лица, в пользу которых завещание составляется, должны быть означены в завещании. Недействительны завещательные распоряжения, коими выбор наследника предоставляется усмотрению указанного завещателем лица. 71, 70.
1412. Для действительности завещательного распоряжения не требуется, чтобы лицо, в пользу которого оно составлено, было поименовано, если только на основании завещания может быть определено, кого именно завещатель имел ввиду. 72, 71.
1413. Имущество может быть по завещанию предоставлено в пользу детей, имеющих родиться от лица, существующего во время открытия наследства, хотя бы они были зачаты после открытия наследства. 73, 72.
1414. До рождения назначенного в завещании наследника (ст. 1413) или до наступления отлагательного условия, под которым сделано завещательное распоряжение (ст. 1408), завещанное имущество поступает в пользовладение наследников завещателя по закону, если в завещании не постановлено иного. 74, 73.
1415. В случае смерти наследника по завещанию до открытия наследства, к наследованию в завещанном умершему имуществе призываются нисходящие умершего, насколько в завещании не постановлено иного.
Если назначенный в завещании наследник будет устранен от наследования в силу статьи 1347, то наследство не переходит к его нисходящим, хотя бы в завещании было постановлено иное. 75, 74.
1416. Признается действительным завещательное распоряжение, по которому кто-либо призывается к наследованию на тот случай, когда назначенный в завещании наследник умрет раньше открытия наследства или не примет наследства. 76, 75.
1417. Завещатель, предоставляя пережившему супругу имущество, может постановить, что, в случае вступления супруга в новый брак, завещанное ему имущество переходит к детям завещателя. 77, 76.
1418. Завещание может быть составлено и в пользу юридических лиц, не существующих во время открытия наследства.
Если юридическое лицо не возникнет до истечения тридцати лет со дня открытия наследства, то завещание признается недействительпым. 78, 77.
1410. Завещательное распоряжение, имеющее целыо благотворительность или общественную пользу, признается действительным, хотя бы оно было сделано без ближайшего указания предмета, на который должно быть употреблено завещанное имущество, a равно установления и лица, в распоряжение коего завещанное оставляется. Определение ближайшего назначения завещанного имущества и надзор за исполнением подобных завещательных распоряжений возлагаются на те установления, к предметам ведомства которых относится цель сделанного в завещании распоряжения 79, 78.
1420. Завещательное распоряжение в пользу бедных, без ближайшего означения лица или благотворительного установления, предполагается сделанным в пользу бедных той местности, где завещатель имел место жительства, и завещанное имущество поступает в распоряжение местных установлений, ведающих дела общественного призрения. 80, 79.
1421. Завещательное распоряжение, сделанное в карантине или в месте заключения в пользу служащих в них, признается недействительным, если завещатель находился в карантине или в месте заключения во время своей смерти.
Правило статьи 1396 имеет соответственное применение. 81, 80.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Имущество завещаемое.
1422. Завещательные распоряжения об имуществе, которое должно быть определено по усмотрению указанного завещателем лица, признаются недействительными. 83, 81.
1423. Если по завещанию предоставлено сделать выбор из нескольких предметов, означенных в завещании, без указания лица, имеющего право выбора, то таковое право принадлежат лицу, в пользу коего сделано завещательное распоряжение. 84, 82.
1424. Тому, кто имеет право выбора, может быть, по требованию заинтересованного в том лица, назначен судом для производства выбора срок не свыше месяца. 85, 83.
1425. Если лицо, в пользу коего сделано завещательное распоряжение, не произведет выбора в назначенный ему для сего судом срок (ст. 1424), то право выбора переходит к лицу, обязанному к исполнению завещательного распоряжения, a если срок был назначен именно этому лицу и им пропущен, то право выбора переходит к тому, в пользу коего сделано завещательное распоряжение. 86, 84.
1426. Если третье лицо, коему по завещанию было предоставлено сделать выбор, умерло или не может сделать выбора, или пропустило назначенный ему для сего судом срок (ст. 1424), то право выбора переходит к лицу, в пользу коего сделано завещательное распоряжение. 87, 85.
1427. Имущество считается завещанным наследнику, насколько в завещании не определено противного, в том положении, в каком оно окажется во время открытия наследства, со всеми принадлежностями и правами, a равно с теми обременениями, которые на нем будут к тому времени лежать. 88, 86.
Г л a в a IV. Утрата завещанием силы.
1428. Завещание утрачивает силу вследствие отмены его заве-щателем посредством нового завещания или особого акта, совершенного по Форм, для завещаний предписанной.
Завещание может быть также отменено и посредством заявления суду с составлением об этом протокола, причем суд должен удостовериться в самоличности завещателя и в действительности его желания отменить завещание. 89, 87.
1429. Если наследодатель оставил несколько завещаний, не указав, которое из них должно считаться отмененным, то все завещания сохраняют силу, с тем однако, что в случае оказавшихся между ними противоречий, распоряжения, содержащиеся в позднейшем завещании, отменяют противоречащие им распоряжения завещаний предшествовавших, a при неизвестности, которое из завещаний совершено позднее, все противоречащие друг другу завещательные распоряжения признаются недействительными. 90, 88.
1430. Домашнее завещание признается отмененным, если оно окажется уничтоженным, разорванным или зачеркнутым, за исключением того случая, когда завещание уничтожено, разорвано или зачеркнуто независимо от воли завещателя. 91, 89.
1431. Завещательное распоряжение об имуществе, особливо определенном, утрачивает силу, насколько завещанного имущества не окажется при открытии наследства. 92, 90.
1432. Если в завещании обойдены дети или супруг завещателя, по незнанию ли о нахождении их в живых во время совершения завещания, либо вследствие вступления в брак завещателя или рождения у него детей после совершения завещания, то завещание, по спору этих лиц, может быть признано утратившим силу относительно имущества, причитающогося им в наследство по закону. 93, 91.
1433. Завещание, когда бы оно составлено ни было, утрачивает силу в случае присуждения завещателя к одному из наказаиий, поименованных в статье 29 Уголовного уложения. 94, 92.
1434. Завещательное распоряжение утрачивает силу, когда лицо, в пользу которого оно сделано, умрет раныпе открытия иаслиидства, не оставив потомства, или во время открытия не будет иметь права наследования. 95, 93.
Г л a в a V. Исполнение завещания.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Лица, исполняющие завещание.
1435. Завещатель может для исполнения завещания назначить одного или нескольких душеприказчиков.
В завещании может быть определено, к кому переходит исполнение обязанностей душеприказчика на тот случай, когда назначенный душеприказчик не сделается или перестанег быть душеприказчиком.
Душеприказчиком может быиь назначен и наследник. 96, 94.
1436. Завещатель может предоставить душеприказчику избрать себе одного или нескольких содушеприказчиков или назначить себе преемника.
О выборе содушеприказчика, a равно о назначении преемника должно быть заявлено суду по месту открытия наследства. 97, 95.
1437. Если завещатель не назначил душеприказчика, или если лицо, назначенное душеприказчиком, не сделалось либо перестало быть душеприказчиком, то завещание исполняется наследниками, получающими имущество, из которого завещательное распоряжение должно быть исполнено. 98, 96.
1438. Не могут быть душеприказчиками: 1) несовершеннолетние; 2) объявленные недееспособными вследствие душенной болезни, глухонемоты, немоты, расточительности или привычного пьянства; 3) находящиеся под попечительством, предусмотренным статьею 663, и 4) подвергшиеся такому наказанию, с которым сопряжено лишение права быть поверенным. 99, 97.
1439. Лицо, назначенное душеприказчиком, может принять на себя обязанности душеприказчика или отказаться от них.
Как принятие обязанностей душеприказчика, так и отказ от них совершаются подачею заявления о том в суд по месту открытия наследства. 100, 98.
1440. По просьбе заинтересованных лиц, суд, в ведомстве которого наследство открылось, назначает избранному в душеприказчики лицу срок для заявления суду о принятии обязанностей душеприказчика; если в течение этого срока заявления о принятии сделано не будет, то назначенный душеприказчиком считается отказавшимся от этих обязанностей. 101, 99.
1441. Если назначено несколько душеприказчиков для исполнения однех и тех же обязанностей, и один или некоторые из назначенных лиц не сделаиотся или перестанут бьпь душеприказчиками, то завещание исполняется остальными, разве бы в завещании было постановлено иное. 102, 100.
1442. Права и обязанности душеприказчика определяются завещанием.
При отсутствии указании в завещании, на душеприказчика в пределах, необходимых для исполнения завещания, возлагаются управление наследственным имуществом и представительство по искам наследсгва и к наследству и вообще по делам наследства. 103, 101.
1443. Душеприказчик обязан составить опись всему, поступающему в его управление, наследственному имуществу, движимому и недвижимому.
Душеприказчик в праве и, по требованию наследника, обязан составить опись при участии подлежащего должностного лица.
Если имущество было охранено при открытии наследства, то душеприказчик принимает его по составленной уже описи, предварительно проверив последнюю.
Наследники вправе присутствовать при составлении описи душеприказчиком и требовать от него копии описи. 104, 102.
1444. Управляя наследственным имуществом, душеприказчик вправе отчуждать или закладывать это имущество и вообще распоряжаться им, насколько это необходамо для исполнения завещания.
Душеприказчик не может совершать дарений, за исключением обычных подарков, хотя бы завещатель предоставил ему неограниченное право вступать в обязательства о наследственном имуществе. 105, 103.
1445. В случае необходимости отступить от завещательного распоряжения касательно управления наследственным имуществом, душеприказчик испрашивает разрешение суда. 106, 104.
1446. Душеприказчик, по окончании возложенных на него обязанностей, должен представить наследникам отчет.
Когда исполнение завещания продолжается несколько лет, наследники вправе требовать от душеприказчика представления им ежегодных отчетов.
При отсутствии наследников или непринятии ими отчета, душеприказчик может представить отчет в суд. 107, 105.
1447. Завещатель не может освободить душеприказчика ни от принятия по описи поступающего в его управление имущесива, ни от представлееия наследникам отчета в исполнении обязанностей душеприказчика. 108, 106.
1448. Наследники вправе, внеся душеприказчику необходимую для исполнения всех распоряжений сумму, потребовать выдачи наследственного имущества. 109, 107.
1449. Если завещателем назначено несколько душеприказчиков, без распределения между ними обязанностей, то, при исполнении завещательных распоряжений, они действуют совместно. В случае настоятельной необходимости, каждый из душеприказчиков вправе действовать и отдельно.
Если между душеприказчиками возникает разногласие и не образуется большинства, то вопрос представляется на разрешение суда. 110, 108.
1450. Душеприказчик, виновный в нарушении своих обязанностей, отвечает пред наследниками за происшедшие от того убытки; если же виновными оказываются несколько душеприказчиков, то они отвечают как совокупные должники. 111, 109.
1451. Душеприказчик за свои труды не получает вознаграждения, разве бы в завещании было постановлено иное. 112, 110.
1452. Душеприказчик может отказаться от принятых на себя обязанностей, заявив об этом суду. 113, 111.
Если душеприказчик откажется несвоевременно, без уважительной причины, то он обязан возместить понесенные вследствие сего наследниками убытки.
1453. По просьбе заинтересованных лиц и по выслушании, если это представляется возможным, объяснений душеприказчика, суд может его уволить в случае существенного нарушения им своих обязанностей, явной его неспособности или по иной уважительиой причине. 114, 112.
1454. Взаимные отношения между наследниками и душеприказчиком в случаях, не предусмотренных в настоящем отделении, обсуждаютса по соответствующим правилам о доверенности. 115, 113.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Имущество, из которого завещания исполняются.
1455. Если в завещании означен наследник, обязанный к исполнению завещательного распоряжения, то исполнение относится на имущество, такому наследнику завещанное, насколько завещатель не распорядился ииаче. 116, 114.
1456. Если в завещании не указаны ни определенное имущество, из которого завещательное распоряжение должно быть исполнено, ни обязанный к тому наследник, то исполнение завещательного распоряжения относится на все имущество, в состав наследства входящее. 117, 115.
1457. Если имущество, из которого завещательное распоряжение подлежит исполнению, завещано нескольким лицам, то исполнение завещательного распоряжения относится на каждую из завещанных частей соразмерно ее стоимости. 118, 116.
1458. Завещательные распоряжения исполняются из имущества, на которое относится исполнение, с присоединением к имуществу собранных с него доходов. 119, 117.
1459. Завещательные распоряжения, об исполнении которых преимущественво пред другими не постановлено в завещании, при недостаточности имущества, исполняются по соразмерности, причем принимается в рассчет также имущество, подлежащее по завещанию выдаче по истечении известного времени или по наступлении определенного условия. 120, 118.
РАЗДЕЛ IV. Обязательная доля.
1460. Обязательная доля есть часть наследства, которой не могут быть, по произволу завещателя, лишены его законные нисходящие, супруг или родитель (необходимые наследникв).
Равным образом, по произволу завещателя, не могуг быть лишены обязательной доли в наследстве после матери внебрачные ее дети (ст. 1363), a в наследстве после отца усыновленные им внебрачные его дети (ст. 1364). 121, 119.
1461. Обязательная доля каждого из необходимых наследников равняется половине стоимости той части наследства, которая причиталась бы ему в порядке наследования по закону. 122, 120.
1462. Родигелям завещателя обязательная доля причитается лишь в том случае, когда у завещателя нет нисходящих. 123, 121.
1463. Усыновленные не имеют права на обязательную долю в наследстве усыновителя и, при определении права на обязательную долю других необходимых наследников, не принимаются в рассчет. 124, 122.
1464. Обязательная доля исчисляется с наследственного имущества, за вычетом долгов завещателя и обременяющих имущество вотчинных прав. 123, 128.
1465. При оценке вотчинных прав в случае, предусмотренном в статье 1464, право пожизненного пользовладения принимается в половину стоимости имущества, на котором оно лежит, если пользовладельцу менее двадцати одного года, в четверть стоимости, если ему более двадцати одного, но менее сорока лет, и в восьмую часть стоимости, если пользовладельцу более сорока лет. 126, 124.
1466. Оценка права на повременные выдачи производится следующим образом:
1) по денежным выдачам, установленным на неопределенное время, принимается сумма годовой выдачи, помноженная на двадцать пять;
2) по денежным выдачам, установленным на определенное время, принимается или совокупность всех выдач, причитающихся за время, остающееся до срока, или сумма годового платежа, помноженная на двадцать пять, смотря по тому, которая из этих сумм меньше;
3) по выдачам произведений земли стоимость ежегодной выдачи определяется на основании средней за последние десять лет стоимости этих произведений в данной местности, и по этому рассчету принимается или сумма годовой выдачи, помноженная на двадцать пять, или совокупность всех предстоящих выдач соответственно правилам двух предыдущих пунктов. 127, 125.
1467. Для исчисления обязательнои доли принимается в рассчет, кроме стоимости наследства (ст. 1464), также и имущество, подаренное наследодателем не более, чем за год до его смерти, но стоимости имущества во время дарения. 128, 126.
1468. При исчислении обязательной доли принимаются в расчет и необходимые наследники, законно лишенные завещатетелем обя-зательиой доли, устраненные от наследовавия по недостойности и отрекшиеся от наследства, за исключением отрекшихся ог наследства при выделе. 129, 127.
1469. Если необходимому наследнику завещано имущество, превышающее его обязательную долю, но вместе с тем обременяемое пользовладинием, повременными выдачами или иными вотчинными правами, a равно если на наследника возложены завещателем какие-либо обязательства, то наследник вправе отказаться от завещанного имущества и требовать предоставления ему обязательной доли.
Тем же правом пользуется необходимый наследник, которому завещаны лишь пользовладение, повременные выдачи или иные вотчинные права в наследственном имуществе. 130, 128.
1470. Завещатель, предоставляющий необходимому наследнику имущество, в размере не свыше его обязательной доли, не вправе возлагать на необходимого наследника исполнение каких-либо обязательств или обременять завещанное имущество какими-либо вотчинными правами. 131, 129.
1471. Необходимый наследник, коему в завещании ничего не предоставлено или же предоставлено менее, чем ему следует по статье 1461, вправе требовать от наследников, получивших наследственное имущество, a равно от лиц, получивших от наследодателя имущество согласно статье 1467, уплаты денежной суммы, соответственно стоимости всей обязательной доли или недостающей ее части, с узаконенными процентами со дня открытия наследства. 132, 130.
1472. Наследник, получивший наследственное имущество, может, вместо платежа денежной суммы, предоставить необходимолу наследнику соответственную часть завещанного имущества в натуре.
Эго правило применяется также и к лицам, получившим от наследодателя имущество согласно статье 1467. 133, 131.
1473. Верители необходимого наследника не вправе вместо него требовать обязательной доли, хотя бы необходимый наследник был обьявлен несостоятельным должником. 134, 132.
1474. На удовлетворение необходимых наследников обращается прежде всего оставшееся после наследодателя имущеетво, a если таковое окажется недостаточным, то необходимые наследники вправе обратить требование о пополнении обязательной доли к лицам, получившим имущество при жизни наследодателя согласно статье 1467.
Ответственность означенных лиц наступает в том порядке, в каком совершены в их пользу договоры, начиная с ближайшего ко дню смерти наследодателя, причем если договоры совершены одновременно, то эти лица подлежат ответственности по соразмерности. 135, 133.
1475. Имущество, полученное от наследодателя при его жизни кем-либо из необходимых наследников в виде дара, выдела или приданого, засчитывается в обязательную долю сего наследника по стоимости имущества во время дарения, выдела или наделения приданным. 136, 134.
1476. Завещатель может вполне или отчасти лишить своего необходимого наследника причатающегося ему обязательной доли:
1) если необходимый наследник умышленно совершил преступное деяние, направленное против жизни, здоровья или свободы самого завещателя или его супруга, нисходящах или восходящих;
2) если он возбудил против кого-либо из указанных в пункте 1 лиц ложное обвинение в преступлении;
3) если он оставил завещателя в беспомощном состоянии, имея возможность ему помочь, и
4) если он ведет расточительный или порочный образ жизни. 137, 135.
1477. Родители могут лишить своих детей обязательной доли также и в том случае, когда дети вступили в брак, не испросив на то требуемого по закону согласия родителей (ст. 133), или же нанесли родителям или одному из них тяжкое оскорбление. 138, 136.
1478. Завещатель может, сверх указанных в статье 1476 случаев, лишить своего супруга обязательной доли, если супруг нарушил супружескую верность прелюбодеянием. 139, 137.
1479. Завещатель может предоставить обязательную долю необходимого наследника другим его сонаследникам, всем вместе, нескольким или одному из них, когда принадлежащее обойденному наследнику имущество столь значительно превышает причитающуюся ему обязательную долю, что он в ней, по сравнению с другими необходимыми наследниками, не нуждается. 140, 138.
1480. Основание к лишению необходимого наследника обязательной доли должно быть указано в завещании и, в случае спора, должно быть удостоверено на суде. 141, 139.
1481. Необходимые наследники, лишенные обязательной доли на основание статей 1476—1478, приравниваются к лицам, умершим до открытия наследства. 142, 140.
1482. Иски, вытекающие из правил об обязательной доле, могут быть предъявлены лишь до истечения двух лет с того времени, когда необходамый наследник узнал об открытии наследства и о сделанных наследодателем во вред ему, наследнику, распоряжениях, но во всяком случае не позже десяти лет со дня открытия наследства. 143, 141.
РАЗДЕЛ V. Особые порядки наследования.
Г л a в a I. Наследование в имениях заповедных.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Наследование в имениях вечно-заповедных.
1483. Наследование в вечно-заповедном имении открывается смертью собственника или потерею им дворянского достоинства. 144, 142.
1484. Наследовать вечно-заповедные имения могут только лица, принадлежащие к потомственному дворянству. 145, 149.
1485. Ближайший наследник в вечно-заповедном имении определяется в акте учреждения оного.
Учредитель вечно-заповедного имения не может, при назначении наследника к этому имению, обойти своих законных детей, a за их смертью—их законных нисходящих. Он должен кроме того соблюдать между детьми и их нисходящими старшинство и отдавать в одинаковых степенях предпочтение мужскому колену пред женским.
Учредитель, не имеющий детей или других нисходящих, может назначить наследником к вечно-заповедному имению родственннка боковой линии.
Он может также определить, к кому из его родственников должно перейти имение в случае прекращения потомства самого учредителя или первого наследника, назначеиного им из боковых родственников. 146, 144.
1486. После смерти назначенного учредителем наследника вечно-заповедное имение переходит к старшему законному сыну этого наследника, a за его смертью—к законному его потомству. Если после старшего сына не осталось потомства, то имение, по порядку старшинства, переходит к следующим законным сыновьям назначенного учредителем наследника и к их нисходящим.
За отсутствием сыновей или их потомства, имение переходит к старшей законной дочери назначенного наследника, a за ее смертью—к законному ее потомству. Если старшая дочь умрет, не оставив нисходящих, то имение переходит к следующим по старшинству дочерям умершего наследника, назначенного учредителем, и их нисходящим. 147, 145.
1487. Установленный в предыдущей статье порядок наследования ближайших нисходящих назначенного учредителем наследника в вечно-заповедном имении соблюдается и в случае наследования, в порядке постепенности, потомства означенных лиц, то есть во всех линиях сохраняется старшинство, a в каждой отдельной линии в одинаковых степенях отдается предпочтение мужскому колену пред женским. 148, 146.
1488. Если после умершего собственника вечно-заповедного имения не осталось законных нисходящих, то имение переходит в порядке, указанном в статьях 1486 и 1487, к братьям и сестрам умершего собственника или к их законным нисходящим, за отсутствием же братьев и сестер и их законных нисходящих, к другим боковым родственникам, происходящим от учредителя или от первого назначенного им из боковых родственников наследника в вечно-заповедном имении. 149, 147.
1489. Если одному и тому же лицу достанутся два или более вечво-заповедных имения, то после смерти этого лица главное по доходам имение переходит к старшему его наследнику, второе имение—ко второму наследнику и т. д.
Если число наследников будет менее числа оставшихся имений, то к старшему наследнику, сверх главного, переходят и все другие, остающиеся за наделением прочих наследников, вечно-заповедные имения, a по его смерти имения эти переходят к его наследникам, с соблюдением порядка, определенного выше в сей же статье.
Если после собственника нескольких вечно-заповедных имений останутся сыновья и дочери или их потомство, либо другие родственники боковых линий в одинаковой степени по мужскому или женскому колену, то дочери с их потомством, a равно боковые родственники по женскому колену не наследуют в этих имениях. 150, 148.
1490. Если подлежащие переходу к наследникам, на основании статьи 1489, вечно-заповедные имения по доходам оказываются равного достоинства, то выбор одного из этих имений предоставляется старшему из наследников, затем второму из них и т. д. по порядку старшинства, в той же статье означенному. 151, 149.
1491. Если у каждого из супругов есть отдельное вечно-заповедное имение, то имение мужа переходит к старшему сыну или, за неимением сыновей и их потомства, к старшей дочери; имение же жены переходит ко второму сыну или, если у супругов один только сын, к старшей дочери, либо ко второй, когда старшая получает отцовское имение. 152, 150.
1492. Если собственница вечно-заповедного имения или ближайшая к этому имению наследница вступит в брак с лицом, не состоящим ни в подданстве, ни в службе России, то вечно-заповедное имение переходит к другому, ближайшему по ней, наследнику. 153, 151.
1493. Вечно-заповедные имения, равно как и все их принадлежности, не подлежат завещанию. 154, 152.
1494. Собственник вечно-заповедного имения, для обеспечения пережившего его супруга и тех из детей, которые не наследуют в этом имении, может постановить в завещании, чтобы часть чистого с имения дохода, но не свыше одной пятой, была выдаваема ежегодно пережившему супругу по день его смерти, a для детей, посредством займа в государственном дворянском земельном банке под залог доходов с имения, был составлен особый, для раздела между ними, капитал, не превышающий трехлетнего чистого дохода с имения. 155, 153.
1495. Если собственник вечно-заповедного имения умер, не обеспечив пережившего его супруга и не наследующих в этом имении детей, то они, не будучи достаточно обеспечены собственным имуществом, вправе требовать: переживший супруг—выдачи ему ежегодно по день смерти одной шестой части чистого дохода с имения, a дети—составления, посредством займа в государственном дворянском земельном банке под залог доходов имения, особого, для раздела между ними, капитала, равного двухлетнему с того имения чистому доходу. 156, 154.
1496. Остающиеся после умершего собственника вечно-заповедного имения доходы, как собранные в течение последнего года, так и подлежавшие поступлению по день его смерти, считая с 1 Января, делятся, за вычетом личных долгов собственника, поровну между пережившим его супругом, наследником вечно-заповедного имения и не наследующими в этом имении детьми. 157, 155.
1497. Наследовавие в вечно-заповедном имении не препятствует одному и тому же лицу наследовать по общему порядку и в другом имуществе, оставшемся после собственника вечно-заповедвого имения. 158, 156.
1498. Имение, утратившее свойство вечно-заповедного, поступает к наследникам последнего его собственника по общему порядку наследования. 159, 157.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Наследование в имениях временно-заповедных.
1499. К наследованию в имениях временно-заповедных применяются правила, изложенные в предыдущем отделении, с нижеследующими изъятиями. 160, 158.
1500. Выбор наследника из числа законных детей или их законных нисходящих зависит от учредителя временно-заповедного имения, с предпочтением однако мужского колена женскому. 161, 159.
1501. Собственник временно-заповедного имения, не имеющий законных детей или других законных нисходящих, вправе назначить в завещании наследником к имению кого-либо из своих боковых родственников. 162, 160.
1502. Учредитель временно-заповедного имения вправе предоставить по завещанию пользовладение имением своему супругу, когда наследником к имению состоит их нисходящий или родственник учредителя по боковой линии. Это право принадлежит каждому из последующпх за учредителем собственников временно-заповедного имения лишь в том случае, когда имение должно поступить, по смерти собственннка, к боковому его родственнику.
Пользовладение временно-заповедным имением прекращается, если переживший супруг учредителя или последующего собственника имения вступит в брак. 163, 161.
1503. Пережившему супругу учредителя или последующего собственника временно-заповедного имения предоставляется право на получение ежегодно, по день смерти или вступления в брак, одной шестой части чистого дохода с имения. 164, 162.
1504. Если собственник временно-заповедного имения умер, не обеспечив своих детей, не наследующих в этом имении, то дети, не будучи достаточно обеспечены собственным имуществом, вправе, когда стоимость имения, за вычетом банкового долга, превышает сто тысяч рублей, требовать составления, посредством займа в государственном дворянском земельном банке под залог имения, особого, для раздела между ними, капитала, равного двухлетнему с того имения чистому доходу. 165, 163.
1505. Собственник временно-заповедного имения, стоимость которого, за вычетом банкового долга, не ниже двадцати пяти тысяч и не выше ста тысяч рублей, может по завещанию возложить на своего наследника обязанность обеспечить, согласно предыдущей статье, других детей, не наследующих в этом имении. 166, 164.
Г л a в a II. Наследование после крестьян.
1506. К наследованию после крестьян в надельных землях применяются существующие местные их обычаи, a за отсутствием обычаев правила сего уложения. К наследованию после крестьян в недвижимом имуществе, приобретенном крестьянами вне надела, и в движимом имуществе, не составляющем принадлежности хозяйства крестьян на надельных землях, применяются правила сего уложения.
Завещания крестьян могут быть совершаемы по общим правилам сего уложения и по особым правилам, постановленным на сей предмет в подлежащих узаконениях. 167, 165.
РАЗДЕЛ VI. Приобретение наследства.
Г л a в a I. Принятие наследства и отречение от него.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие положения.
1507. Наследник по закону или по завещанию имеет право принять наследство или отречься от него. 168, 166.
1508. Право принять наследство или отречься ог него, в случае смерти лица, в пользу которого наследство открылось, переходит к наследникам этого лица. 169, 167.
1509. Наследник, отрекшийся от наследования по завещанию, не может требовать завещанного ему имущества в порядке наследования по закону. 170, 168.
1510. Принятие части наследства по закону или по завещанию считается принятием всего наследства, отречение же от части наследства по закону или по завещанию признается недействительным.
Заявление наследвика о принятии наследства или отречении от него с назначением условий, сроков или иных ограничений признается недействительным. 171, 169.
1511. Если наследник, в пользу которого открылось наследство, не принимает наследства и не заявляет об отречении, то, по просьбе заннтересованных лиц, суд назначает такому наследнику соответствующий обстоятельствам срок для заявления о принятии наследства или отречении от него.
Срок этот может быть продолжен судом по просьбе наследника, a в случае его смерти до истечения назначенного срока наследникам его назначается новый срок.
Наследнник считается отрекшимся, если не заявит суду о принятии наследства до истечении назначенного срока, о чем и предваряется при назначении срока. 172, 170.
1512. Для приобретения наследства требуется его принятие, но принятое наследство принадлежит наследникам со времени его открытия, независимо от того, когда последовало принятие.
Отречение от наследства, когда бы оно ни последовало, имеет силу со времени открытия наследства. 173, 171.
1513. Принятие наследства и отречение от него не могут подлежать изменению. Но наследник по закону, принявший наследство, не зная о существовании завещания, может, по обнаружении такого завещания, отречься от наследования по закону в том, что не подлежит действию завещания.
Равным образом наследник вправе отказаться от сделанного им заявления о принятии наследства или об отречении от него, если докажет, что заявление им сделано вследствие обмана или принуждения. Отказ сей должен быть заявлен суду не позже года по прекращении принуждения или по обнаружении обмана и во всяком случае не позже десяти лет со времени принятия или отречения. 174, 172.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Принятие наследства.
1514. Лицо, в пользу которого открылось наследство, считается принявшим его, когда заявит о том суду или когда, зная об открытии наследства, будет, в качестве наследника, владеть, пользоваться или распоряжаться наследственным имуществом и вообще совершит по отношению к наследству такие действия, на которые имеет право только наследник. 175, 173.
1515. Не считается принятием наследства представление завещания к утверждению, принятие необходимых мер к сбережению иаследственного имущества, поддержание заведенного в наследственном имуществе порядка управления, производство не терпящих отлагательства действий и расходов по сему имуществу, покрытие издержек на похороны наследодателя и т. п.
Наследникам, жившим вместе оъ наследодателем до его смерти на его иждивении, предоставляется право, не считаясь принявшими наследство, в течение шести недель со дня открытия его, пользоваться по прежнему домашнею обстановкою наследодателя и получать из наследства необходимое для них содержание. 176, 174.
1516. Наследник считается принявшим наследство, если, при опечатании или описи наследственного имущества, с корыстною целью скроет какое-либо имущество наследодателя или, владея наследственным имуществом, не озаботится опечатанием либо описью его в течение шести месяцев со времени получения сведений об открытии наследства. 177, 175.
1517. Наследник, отрекшийся от наследства за вознаграждение, считается принявшим наследство. 178, 176.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Отречение от наследства.
1518. Отречение от наследства совершается посредством заявления о том суду. 179, 177.
1519. Отречение от наследства, последовавшее раньше его открытия, признается недействительным, за исключением отречения от наследства при выделе. 180, 178.
1520. Верители наследника, отрекшегося во вред им от наследства, в случае безуспешности обращенного ими на имущество наследника взыскания, имеют право, в течение года со дня отречения, обратить свои взыскания на причитавшееся отрекшемуся наследственное имущество, в размере, необходимом для покрытия этих взысканий. 181, 179.
1521. Отрекшийся от наследства по закону приравнивается, в отношении права наследования, к лицам, умершим прежде открытия наследства. 182, 180.
Г л a в a II. Последствия принятия наследства.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Общие положения.
1522. Наследник, принявший наследство, приобретает наследственное имущество с теми же правами, которые принадлежали наследодателю. На наследника переходят также все обязательства наследодателя, не прекратившиеся с его смертью.
Наследники лица, объявленного безвестно-отсутствующим, приобретают наследственное имущество лишь по исгечении пяти лет со дня указанной в статье 12 публикации.
До истечения означенного срока имущество лица, объявленного безвестно-отсутствующпм, состоит у его наследников в пользовладении. 183, 181.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Ответственность наследников по обязательствам наследодателя.
1523. Наследник, принявший наследство, отвечает по всем перешедшим на него обязательствам (ст. 1322 ч. 1) наследодателя: 1) в полной сумме, если он наследует один, и 2) в части их, соразмерной наследственной доле, если он наследует вместе с другими лицами. 184, 182.
1524. Исполнение обязательств наследодателя, обеспеченных залогом либо закладом наследственного имущества, лежит на ответственности того наследника, который это имущество получает.
Наследник, удовлетворивший вотчинного верителя или закладодержателя, не имеет права обратного требования к другим сонаследникам, разве бы в завещании или в раздельном акте было постановлено иное.
Верители наследодателя, не получившие полного удовлетворения из заложенного имущества, вправе, в течение трех лет по наступлении срока залоговому требованию, обратить взыскание на другое принадлежащее наследникам имущество. 185, 188.
1525. Ответственность собственника имущества, состоящего в пользовладении другого лица, определяется по действительной стоимости этого имущества во время открытия наследства, за вычетом стоимости права пользовладения. 180, 184.
1526. Ответственность пользовладельца определяется по стоимости принадлежащего ему права пользовладения в имуществе, усгановленной согласно статье 1465. 187, 185.
1527. Наследнику предоставляется право принять наследство по описи, заявив о том суду по месту открытия наследства.
Не могут принять наследства иначе, как по описи: 1) наследники лица, объявленного безвестно-отсутствующим; 2) опекуны, принимающие наследство от имени опекаемых, и 3) установления, к которым переходит выморочное наследство. 188 ч. 2, 186.
1528. Опись для принятия наследства составляется по правилам составления описи для охранения наследства. Если же последнее было в порядке охранения описано, то достаточно лишь поверки ранее составленной описи.
При составлении описи могут присутствовать верители наследства. 191, 187.
1529. Наследник, принявший наследство по описи, отвечает по обязательствам наследодателя не свыше стоимости унаследованного имущества. 188 ч. 1, 188.
1530. Лица, коим завещаны в собственность или в пользовладение определенные денежные суммы или отдельные движимые вещи, точно определенные в завещании, a также те лица, коим завещаны повременные выдачи, отвечают по обязательствам завещателя не свыше стоимости унаследованного имущества. 189, 189.
Во всех прочих, кроме указанных в статьях 1529 и 1530, случаях наследник, принявший наследство, отвечает по обязательствам наследодателя не только унаследованным, но и всем своим имуществом. 190, 190.
Распоряжения завещателя об удовлетворении его обязательств указанным наследником или из означенного в завещании имущества обязательны для наследников в их взаимных между собою отношениях, но не для верителей, которые вправе требовать от каждого из сонаследников уплаты его части долга по соразмерности, согласно статье 1523. 192, 191.
1533. Верители наследодателя, в течение трех лет со времени принятия наследства, вправе требовать отделения имущества, принадлежавшего наследодателю, от собственного имущества наследника, если имеют основание опасаться вредных последствий слияния этих имуществ. Вместе с тем верители наследодателя вправе ходатайствовать об обеспечении их требований имуществом наследодателя. 193, 192.
ОТДЕЛЕНИЕ 3. Уступка права на открывшееся наследство.
1534. Наследник имеет право посредством акта, нотариальным порядком совершенного, уступить кому-либо открывшееся в его пользу наследство. 194, 198.
1535. В случае уступки одним из сонаследников открывшегося в его пользу наследства постороннему лицу, другие сонаследники вправе, пока не состоялся раздел, устранить это лицо от участия в наследстве, возместив ему уплаченную им за уступку наследства цену с узаконенными процентами со дня уплаты и вознаградив его за повесенные им издержки по отысканию наследства. 195, 194.
1536. Со времени совершения договора об уступке наследства, оно переходит к приобретателю со всеми относящишися к нему правами и обязательствами. 196, 195.
1537. Верители наследодателя имеют право требовать непосредственно от приобритателя наследства исполнения всего того, к чему был обязан уступивший свое право наследник, не утрачивая вместе с тем права требовать исполнения и от самого наследика; но этот последний, произведя удовлетворение не из средств наследства, имеет право обратного требования к приобретателю, насколько актом об уступке наследства не определено противного.
Правило это применяется и к исполнению обязательств, которые возложены завещателем на наследника, уступившего свое право. 197, 196.
1538. Наследник, насколько актом об уступке наследства не определено противного, не отвечает перед приобретателем за состав наследства.
Если самое право на наследование окажется непринадлежащим уступившему, то он обязан, при отсутствии иного соглашения, возвратить полученное за уступку и вознаградить за убытки. 198, 197.
Г л a в a III. Охранение наследства, вызов наследников и попечительство над непринятым наследством.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Охранение наследства и вызов наследников.
1539. Охранение наследственного имущества, в ограждение прав наследников и верителей наследодателя, посредством опечатания, описи и передачи имущества на сбережение хранителю или в подлежащее установление, и вызов отсутствующвх наследников производятся по правилам, изложенным в Уставе гражданского судопроизводства. 199, 198.
1540. На явку наследников по вызову (ст. 1539) полагается шестимесячный срок, исчисляемый по правилам, изложенным в Уставе гражданского судопроизводства. 200, 199.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Попечительство над непринятым наследством.
1541. Попечительство над непринятым наследством учреждается: 1) если о том будут ходатайствовать лица, имеющие иски к наследодателю, или 2) если суд, в ведомстве которого наследство открылось, признает попечительство необходимым по состоянию наследственного имущества.
Равным образом попечительство учреждается в случаях, предусмотренных в статье 1414 и части 3 статьи 1522. 202, 200.
1542. Попечитель наследства обязан озаботяться составлением охранительной описи, если таковой не было составлено, и заведывать наследственным имуществом с правами и обязанностями опекуна. 203, 201.
1543. Попечительство над наследством прекращается: 1) когда наследники по закону или по завещанию примут наследство; 2) когда наследство будет признано выморочным, и 3) когда наследство будет признано нееостоятельным, по заявлению попечителя наследства или по просьбе верителей наследодателя. 201, 202.
Г л a в a IV. Утверждение в правах наследства и утверждение завещания к исполнению.
1544. Утверждение в правах наследства обязательно для наследников в том только случае, когда наследственные их права не могут быть осуществлены без содействия правительственных или общественных установлений.
Утверждение наследников в правах наследства производится по праишам, изложенным в Уставе гражданского судопроизводства, с соблюдением нижеследующих постановлений. 205, 203.
1545. По истечении установленного в статье 1540 шестимесячного срока на явку наследников, находящиеся налицо наследники утверждаются в правах наследства, причем они не обязаны доказывать, что других наследников не существует. До истечения же этого срока находящиеся налицо наследники могут быть утверждены в правах наследства лишь в том случае, если докажут, что они единственные ближайшие наследники умершего или что явка других наследников по вызову не может оказать влияния на их права. 206, 204.
1546. Наследники, заявившие о своих правах в то время, когда ко всему наследству уже последовало утверждение других наследников, могут быть утверждены в правах наследства в охранительном порядке лишь в том случае, когда наследственные их права не оспариваются раньше утвержденными наследниками. 207, 205.
1547. Установления и лица, коим завещание отдано на хранение или у коих оно иным путем находится, обязаны представить завещание в суд для утверждения его к исполнению.
Срок для представления завещания к утверждению полагается двухгодичный, считая со дня открытия наследства. Завещание, представленное по истечении этого срока, не подлежит утверждению, разве бы наследник по завещанию доказал, что срок им пропущен по незнанию о существовании завещания или по иной уважительной причине, и что со времени устранения этой причины прошло не более двух лет, причем во всяком случае завещание должно быть представлено в суд для утверждения его к исполнению не позже десяти лет со дня открытия наследства. Утверждение завещания к исполнению производится по правилам, изложенным в Уставе гражданского судопроизводства. 208, 206.
1548. Как утверждение в правах васледства, так и утверждение завещания к исполнению не препятствуют действительному наследнику отыскивать свои права в исковом порядке судопроизводства в течение десяти лет со дня открытия наследства. 209, 207.
1549. Права на имущество, добросовестно и возмездно приобретенные от лиц, утвержденных в правах наследства по закону, признанных наследниками по решению суда или действовавших на освовании утвержденного судом завещания, остаются в силе, хотя бы после приобретения было признаво, что право наследования в действительности не принадлежало лицам, распорядившимся в качестве наследников. 210, 208
1550. Лица, в качестве наследников незаконно владевшие наследственным имуществом, отвечают пред действительным наслидником, как добросовестные или недобросовестные владельцы, смотря потому, была ли им извества незаконность их владения, или не была. 211, 209.
1551. Если безвестно-отсутствовавший явится, то он в праве потребовать возвращения ему имущества от лиц, получивших имущество на основании части 2 и 3 статьи 1522, причем соответственпо применяются правила статей 1549 и 1550.
Право требовать возвращения имущества погашается с истечением десяти лет со дня поступления имущества, согласно части 2 статьи 1522, в собственность наследников безвестно-отсутствовавшего. 212, 210,
РАЗДЕЛ VII. Раздел наследства и выдел.
Г л a в a I. Раздел наследства.
1552. К разделу наследства применяются постановления о разделе общей собственности, с соблюдением нижеследующих правил. 213, 211.
1553. Если при разделе наследства недвижимое ииушество в целости поступает, по распоряжению завещателя, к одному из наследников, то стоимость этого имущества, для рассчетов между сонаследниками, при отсутствии особых указаний завещателя, определяется через помножение на двадцать пять ежегодного, по десятилетней сложности, чистого дохода имущества. 214, 212.
1554. Раздел наследства может быть произведен и в том случае, когда в числе наследников находятся лица, состоящие под опекою или попечительством.
Если наследство открылось в числе других наследников и в пользу зачатого дитяти, то раздел наследства не допускается до рождения дитяти или до обнаружения, что рождения ожидать нельзя. 215, 213.
1555. При переходе по разделу принадлежащих наследодателю требований, наследники взаимно ответствуют, соразмерно их наследственным долям, за состоятельность должника к платежу, насколько соглашением их не установлено иного.
Эта ответственность прекращается по истечении пяти лет со дня просрочки требования, a если оно просрочено до раздела, то со дня раздела. 216, 214.
Г л a в a II. Выдел.
1556. Выделом признается безвозмездное предоставление имущества предполагаемому наследнику, с указанием, что предоставленное имущество должно быть включено в счет того имущества, которое выделяемый получит в порядке наследования по закону после выделяющего. 217, 215.
1557. Наделение приданым предполагаемой наследницы по закону признается выделом, если при наделении не было оговорено иного. 218, 216.
1558. Если полученное посредством выдела имущество превышает ту часть, которая в порядке наследования по закону причитается выделенному наследнику, то этот последний, не имея права требовать чего-либо из наследства, вместе с тем не лишается того, что им уже получено. 219, 217.
1559. Отречение от наследства при выделе (ст. 1519) признается сделанным за себя и за своих нисходящих, если при отречении не было оговорено иного. 220, 218.
1560. Отречение от наследства при выделе имеет обязательную для отрекшегося лица силу только в отношении родственников одного с ним разряда. 221, 219
1561. Выдел движимого имущества на сумму свыше трехсот рублей или предоставление выделенному пользовладения движимым имуществом должны быть удостоверены на письме. 222, 220.
1562. Отречение от наследства, сделанное при выделе, должно быть удостоверено на письме. 223, 221.
1503. Зачет выделенного имущества в причитающуюся выделенному наследнику часть наследства производится лишь при совместном наследовании выделенного с другими наследниками по закону. Зачет имущества, выделенного супругу, производится лишь при совместном наследовании супруга с родственниками первого разряда, если при выделе не было оговорено иного. 224, 222.
1564. В случае смерти выделенного лица до открытия наследства, вступившие вместо него наследники обязываются к зачету выделенного имущества на том же основании, как заступаемое ими лицо 225, 223.
1565. Зачет выделенного имущества производится посредством уменьшения следующей выделенному наследнику части наследства на сумму стоимости выделенного имущества во время выдела, с присоединением к этой сумме узаконенных процентов со дня открытия наследства. 226, 224.
1566. Стоимость выделенного имущества должна быть означена в договоре о выделе.
При несоблюдении этого правила, a равно в случае спора относительно стоимости, означенной в договоре о выделе, стоимость выделенного имущества определяется посредством оценки по правилам, для судебного раздела установленным. 227, 225.

К Н И Г А П Я Т А Я. Обязательственное право.
РАЗДЕЛ I. Обязательства вообще.
Г л a в a I. Общие положения.
1567. Обязательство есть законная обязанность одного лица к передаче имущества или к совершению либо несовершению иного действия в пользу другого лица.
Лицо обязанное называется должником, a лицо, имеющее право требования по обязательству, — верителем. 1, 1. )
1568. Обязательства возникают из договоров и других указанных в законе оснований. 2, 2.
Г л a в a II. Договоры.
I. Общие положения.
1569. Договор, по которому обе стороны взаимно принимают на себя обязательства, называется двусторонним.
Договор, по которому лишь одна сторона принимаеть на себя обязательство относительно другой стороны, называется односторонним.
1570. Договор, хотя и не подходящий ни под один из предусмотренных в законе договоров, тем не менее не признается в силу одного этого обстоятельсгва недействительным и подчиняется изложенным в сем разделе правилам об обязательствах вообще. 5, 4.
II. Заключение договора.
1571. Договор признается заключенным, когда договаривающиеся стороны выразили друг другу согласие по тем предметам, о коих, по предложению хотя бы одной из сторон, должно было состояться соглашение. 6, 5.
1572. Предложение заключить договор, сделанное кому-либо лично на словах, теряет силу, если согласие принять предложение не изъявлено немедленно или в срок, назначенный сделавшим предло-жение. 7, 6.
157В. Предложение заключить договор, сделанное отсутствующему лицу посредством письма, телеграммы или иным путем, сохраняет силу до истечения срока, назначенного для ответа, a в случае неназначения срока—до истечения времени, необходимого для получения ответа. 8, 7.
1574. Предложение заключить договор теряет силу, если уведомление об отмене предложения получено лицом, коему оно сделано, раньше или одновреиенно с самым предложением.
Изложенное правило применяется и к ответу о принятии предложения. 9, 8.
1575. Если из полученного по истечении срока (ст. 1572 и 1573) ответа о принятии предложения видно, что ответ был отправлен своевременно, то сделавший предложение, в случае отмены им такового, обязан немедленно уведомить другую сюрону об опоздании ее ответа и отмене предложения.
При неисполнении сего сделавший предложение обязан возместить другой стороне убытки, понесенные ею вследствие того, что она предполагала договор состоявшимся. 10, 9.
1576. Огвет о принятии предложения на иных, чем было предложено, условиях признается отклонением предложения и в то же время считается новым предложением. 11, 10.
1577. Если сделавший предложение требует немедленного исполнения договора или если предварительного уведомления о принятии предложения не предполагается по содержанию предложения или по принятому в подобного рода сделках обычаю, то договор считается заключенным, когда получивший предложение приступит к исполнению договора. Предложение признается необязательным, когда к исполнению договора не будет приступлено в срок, соответствующий содержанию предложения или обычному порядку. 12, 11.
1578. Договоры на сумму свыше трехсот рублей, за исключением случаев, указанных в законе, должны быть удостоверены на письме. 15, 12.
1579. Предписание закона об удостоверении договора на письме имеет лишь то значение, что в случае спора договор не может быть доказываем на суде свидетельскими показаниями; но в подтверждение договора могут быть представляемы как акты, подписанные договорившимися сторонами, так и письма, телеграммы и вообще всякого рода письменные доказательства. 14, 13,
1580. Если стороны условились облечь заключаемый ими договор в определенную форму, то договор не считается заключенным, пока он не будет совершен в условленной форме. 16, 14.
1581. Двусторонний договор, совершенный на письме, должен быть подписан учасгвующими в нем лицами.
В случае совершения договора в двух или более образцах, по числу участвующих в нем лиц, не требуется, чтобы лицо, получающее образец, его подписало, если прочие образцы им подписаны. 17, 15.
1582. Для одностороннего письменного договора достаточно подписи должника. 18, 16.
1583. Изменение или отмена договора, совершенного на письме, в случае спора не могут бытьь доказываемы на суде свидетельскими показаниями. 19, 17.
III. Предмет договора.
1584. Договор, имеющий своим предметом действие невозможное, признается недействительным.
Сторона, знавшая при заключении договора, что предметом его является действие невозможное, обязана возместигь другой стороне убытки, понесенные ею вследствие того, что она рассчитывала на действительность договора. 21, 18.
1585. Действие не считается невозможным, если препятствие к его исполнению может и, по намерению сторон, должно быть устранено ко времени исполнения обязательства. 22, 19.
1586. Договор о не открывшемся наследстве признается недействительным, хотя бы лицо, после коего ожидается наследство, изъявило согласие на такой договор. 23, 20.
1587. Договор, заключенный только для виду (мнимый договор), признается недействительным.
Договор, заключенный под видом другого договора (притворный договор), обсуждается по правилам о том договоре, который стороны в действительности имели намерение заключить. 24, 21.
1588. Если в договоре определение размера вознаграждения предоставлено усмотрению одной из сторон, то в случае отказа ее от исполнения сего или допущения медленности, a также в случае заявления другой стороны о несоразмерности назначенного вознаграждения, размер вознаграждения определяется судом.
Назначенный стороною размер вознаграждения, признается для нее обязательным со времени доведения о том до сведения другой стороны.
Изложенные правила имеют соответственное применение и в том случае, когда в договоре определение размера вознаграждения предоставлено усмотрению третьего лица. 25, 22.
IV. Договор в пользу третьего лица.
1589. По договору, заключенному в пользу третьего лица, исполнения обязательства могут требовать как сторона, возложившая обязательство на должника, так и третье лицо. 45, 29.
1590. Если третье лицо изъявило должнику согласие воспользоваться предоставленным ему по договору правом, то договорившиеся стороны не могут изменить или отменить договор, разве бы они сохранили за собою такое право в самом договоре. 46, 30.
1591. В случае отказа третьего лица от предоставленного ему по договору права, сторона, выговорившая это право, может сама воспользоваться им, если этому не препятствует содержание договора или самое существо права. 47, 81.
1592. Должник вправе приводить возражеиия, вытекающие из договора, как против стороны, заключившей договор, так и против третьего лица. 48, 32
V. Задаток, отступное и неустойка.
1593. Денежная сумма, выданная одною из договорившихся сторон другой в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения, признается задатком. 49, 38.
1594. Если договор не исполнен по вине лица, давшего задаток, то оно теряет задаток; если же договор не исполнен по вине лица, получившего задаток, то оно должно возвратить задаток вдвойне. Независимо от сего, виновный обязан вознаградить другую сторону за убытки, насколько они превышают задаток. 50, 34.
1595. Задаток возвращается, в случае отмены договора по обоюдному согласию сторон или невозможности исполнения, возникшей не по вине которой-либо из сторон. 31, 35.
1596. При заключении договора каждая из сторон может выговорить себе право отступиться впоследствии от договора, с уплатою другой стороне определенной в договоре денежной суммы в виде отступного. 32, 36.
1597. Если в договоре, заключенном с выдачею задатка, стороны выговорили себе право отступиться от договора, то задаток имеет значение отступного. Если одна из сторон отступается от договора, то задаток теряется или возвращается в двойном количестве, смотря по тому, отступилась ли от договора сторона, давшая задаток или получившая его. 53, 37.
1598. Сторона, которая на основании предоставленного ей по договору права заявила другой стороне, что отступается от договора, не вправе затем, вопреки сделанному заявлению, требовать исполнения договора. 34, 88.
1599. Если по предварительному договору дан задаток в обеспечение заключения в будущем продажи, займа или иного договора, то, в случае незаключения сего договора по вине давшего задаток, таковой теряется; в случае же незаключения договора по вине получившего задаток, таковой возвращается вдвойне. 53, 39.
1600. Сторона, которая в предусмотренных в статьях 1897 и 1599 случаях теряет задаток или возвращает его вдвойне, не обязана вознаграждать другую сторону за убытки. 56, 40.
1601. Денежная сумма, которую одна из договаривающихся сторон обязывается уплатить другой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятого на себя обязательства, признается неустойкою. 57, 41.
1602. Соглашение о неустойке, независимо от ее суммы, должно быть удостоверено на письме. 58, 42.
1603. Неустойка не может быть требуема по недейстиительному договору, a равно и в том случае, если обязательство не исполнено или ненадлежаще исполнено не по вине должника. 59, 43.
1604. Право на неустойку, при отсутствии в договоре более точного указания, возникает со времени просрочки должника или совершения им того действия, которое он обязался не совершать. 60, 44.
1605. Если неустойка назначена на случай неисполнеиия должником обязательства, то веритель имеет право требовать или платежа неустойки, или же исполнения обязательства и возмещения убытков.
Если неустойка назначена на случай неисполнения в срок или вообще ненадлежащего исполнения должником обязательства, то веритель имеет право требовать и платежа неустойки, и исполнения обязательства.
Веритель, принявший несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательства без оговорки относительно сохранения за собою права на неустойку, признается огказавшимся от неустойки. 61, 45.
1606. Веритель, требующий, вместо неустойки, вознаграждения за убытки от неисполнения обязательства, имеет право на вознаграждение, по крайней мере, в размере неустойки. 62, 46
1607. Если в договоре назначена неустойка в очевидно преувеличенном размере или если она представляется чрезмерною в виду неисполнения должником обязательства лишь в незначительной части, то суд мояиет, по просьбе должника, уменьшить размер неустойки, но обязан при этом принять в соображение не только имущественные, но и другие справедливые интересы верителя. 63, 47.
1608. Правила статей 1593—1607 имеют соответственное применение и в том случае, когда задаток, отступное или неустойка условлены по договору не в денежной сумме. 64, 48.
Г л a в a III. Исполнение обязательств.
Общие положения.
1609. Должник обязан исполнить свое обязательство добросовестно, согласно принятому в деловых отношениях порядку. 49.
1610. В двустороннем договоре каждая сторона вправе отказаться от исполнения, если другая сторона не исполняет лежащего на ней обязательства, разве бы эта последняя в силу договора имела право исполнить свое обязательство впоследствии.
Неисполнение обязательства одною стороною лишь в незначительной части не дает другой стороне права отказаться от исполнения лежащего на ней обязательства, насколько такой отказ, по обстоятельствам дела, не согласуется с доброю совестью. 71, 50.
1611. Если в одном и том же обязательстве участвуют несколько верителей или несколько должников, то, за отсутствием в законе, договоре или завещании иного постановления, каждый веритель вправе требовать исполнения обязательства и каждый должник обязан его исполнить в равной доле (долевые требования и долевые обязаиельства). 72, 51.
1612. Если в обязательстве, не подлежащем по существу своему исполиению по частям (неделимое обязательство), участвуют несколько должников или несколько верителей, то должники признаются совокупными должниками, a верители—совокупными верителями. 73, 52.

ОТДЕЛЕНИЕ 1. Порядок исполнения обязательств.
I. Лица, участвующие в исполнении.
1613. Веритель вправе требовать исполнения обязательства лично самим должником лишь в том случае, если должник обязался к такому действию, которое, по своему свойству или в силу прямого указания договора, должно быть совершено лично самим должником. 75, 58.
1614. Обязательство, не требующее непременно исполнения его лично самим должником (ст. 1613), может быть исполнено вместо должника, даже без его ведома, посторонним лицом.
Веритель вправе отказаться от принятия предлагаемого ему посторонним лицом исполнения обязательства, если против сего должник спорит или если постороннее лицо требует уступки ему верителем его требования. 76, 54.
1615. В случае обращения верителем взыскания на имущество долждика, постороннее лицо, подвергающееся опасности утратить вследствие этого взыскания принадлежащее ему на это имущество право, может, удовлетворив верителя, вступить в его права. 77, 55.
1616. Исполнение обязательства должно быть произведено дееспособному верителю либо его представителю по закону или по доверенности. 78, 56.
1617. Если исполнение обязательства произведено недееспособному верителю или постороннему лицу, то имеют соответственное применение правила статей 512, 517 и 518. 79, 57.
1618. Исполнение обязательства, добросовестно произведенное лицу, утвержденному вправах наследства или вступившему во владение наследственным имуществом в качестве наследника верителя, призвается действительным, хотя бы впоследствии оказалось, что это лицо не имело права на наследство. 80, 58.
II. Место, срок и издержки исполнения.
1610. Обязательство должно быть исполнено в том месте и в тот срок, которые назначены в договоре либо вытекают из существа обязательства. 81, 59.
1620. В случае невозможности установить, согласно предыдущей статье, место исполнения обязательства, оно подлежит исполнению в месте жительства должника во время возникновения обязательства, a по сделкам, относящимся к торговле должника,—в месте нахождения его торгового заведения.
По денежному долгу платеж должен быть произведен в месте жительства верителя; но если веритель после возникновения обязательства переменил свое место жительства, то увеличившиеся вследствие сего для должника издержки и страх по пересылке верителю денег падают на верителя. 82, 60.
1621. Издержки по исполнению обязательства несет должник. 83, 61.
1622. По бессрочному обязательству веритель вправе потребовать, a должник вправе произвести исполнение немедленно. Если по существу обязательства немедленное исполнение его невозможно, то должнику предоставляется необходимый для исполнения срок. 84, 62.
1623. Определение срока исполнения обязательства, сделанное в договоре в выражениях «в скорости», «по возможности», «при первой возможности» и т. п., в случае спора предоставляется усмотрнию суда. 85, 63.
1624. По срочному обязательству веритель вправе потребовать исполнения обязательства и до наступления срока, если должник не представил условленного по договору обеспечения. 86, 64.
1625. Должник вправе исполнить обязательство до срока, если из договора или существа обязательства не вытекает, что срок назначен и в пользу верителя. 87, 65.
1626. Исполнение обязательства до срока не дает должнику права требовать возврата переданного верителю имущества. 88, 66,
III. Предмет исполнения.
1627. Веритель вправе не принимать от должника исполнения обязательства по частям.
Принятие верителем части того, что ему следует, не лишает его права требовать от должника немедленного исполнения обязательства в остальной части, разве бы состоялось соглашение об отсрочке. 89, 67.
1628. Обязательство признается исполненным, если должник передал верителю, с его согласия, взамен условленного предмета обязательства какое-либо иное имущество. Должник в этом случае несет перед верителем ответственность по правилам об очистке. 90, 68.
1629. Должник, обязательство которого заключается в доставлении того или другого имущества, либо в совершении или несовершении какого-либо иного действия из числа нескольких предусмотренных в законе или договоре действий (разделительное обязательство), имеет право выбора, если таковой не предоставлен верителю. 91, 69.
1630. Если должник по двустороннему договору обязался передать заменимые еещи, то передаваемые вещи, за отсутствием иного соглашения, должны быть среднего качества. 92, 70.
1631. Денежные платежи могут быть произведены российскими деньгами и в том случае, когда сумма долга исчислена на иностранные деньги.
Иностранные деньги переводятся на российские по биржевому среднему курсу в месте и в день платежа, при несуществовании же курса в этом месте или в этот день—по курсу ближайшей биржи или предшествующего дня. 93, 71.
IV. Проценты.
1632. Проценты могут быть требуемы верителем на причитающиеся ему денежные суммы лишь в том случае, когда они назначены в договор или установлены законом. Определение размера процентов предоставляется усмотрению договаривающихся сторон. При определении в договоре размера процентов, a равно в случаях, в коих по закону причитаются проценты, они полагаются по пяти за сто в год (узаконенные проценты). 94, 72.
1633. Правила о процентах, постановленные в статьях 1892— 1895, имеют соответственное применение ко всем случаям соглашения о процентах. 95, 73.
1634. В случае выдачи расписки в получении капитала без оговорки о процентах, предполагается, что проценты уплачены. Если расписка в получении процентов за какой-либо срок не содержит в себе оговорки о процентах за предыдущие сроки, то предполагается, что проценты за эти сроки уплачены. 96, 74.
V. Зачисление платежа в счет разных долгов.
1635. Должник, при производстве платежа, не достаточного на покрытие всех денежных его долгов верителю, вправе заявить ему, какой долг погашается этим платежем. 97, 75.
1636. Должник, принявший без возражения платежную расписку с означением в ней, к какому из нескольких денежных долгов она относится, не вправе требовать зачисления произведенного платежа в счет другого долга. 98, 76.
1637. Произведенный должником платеж, в случае невозможности определить, на основании сгатей 1635 и 1636, к какому долгу он относится, зачисляется прежде всего в погашение того долга, который подлежит уплате раньше других, a если несколько долгов подлежат уплате в одно время, то—долга, менее других обеспеченного; если все долги обеспечены одинаково, то—более обременительного для должника; при одинаковой же обременительности долгов—старейшего по времени возникновения, и, наконец, при одновременном возникновении всех долгов—в погашение каждого их них по соразмерности. 99, 77.
1638. Платеж, недостаточный для погашения капитальной суммы долга вместе с процентами и издержками, зачисляется, за отсутствием иного соглашения, прежде всего в погашение издержек, затем процентов, a в остальной части в погашение капитала. 100, 78.
1639. Правила статей 1635—1638 применяются также и в том случае, когда между верителем и должником существуют два или несколько обязательств, имеющих предметом заменимые вещи одного и того же рода и качества. 101, 79.
VI. Расписка в исполнении.
1640. Веритель обязан, по требованию лица, исполнившого обязательсиво, выдать в том расписку.
Расписка, по требованию должника, должна быть засвидетельствована у нотариуса, если с засвидетельствованием ее связаны по закону какие-либо особые последствия. 102, 80.
1641. Веритель, одновременно с принятием исполнения по одностороннему письменному договору, обязан, независимо от выдачи в том расписки (ст. 1640), возвратить должнику самый акт.
В случае утраты акта веритель обязан объяснить в выдаваемой им должнику расписке обстоятельства, сделавшие возвращение акта невозможным; расписка эта, по требованию должника, должна быть засвидетельствована у нотариуса 103, 81.
VII. Право удержания.
1642. Лицо, обязанное передать особливо определенное движимое имущество, вправе удержать его у себя в виде обеспечения до тех пор, пока ему не будут возмещены произведенные им издержки на имущество либо причиненные имуществом убытки или же не будет представлено соответствующее обеспечение.
Означенного права не имеет лицо, получившее вещь посредством недозволенного деяния. 104, 82.
1643. Между торговцами право удержания распространяется на товары и процентные и иные ценные бумаги в обеспечение всякого рода требований, срок коим наступил, хотя бы они не имели отношения к удерживаемому имуществу, если требование верителя и нахождение в его распоряжении товаров и означенных бумаг должника вытекают из их деловых сношений.
Право удержания допускается в обеспечение и таких требований, срок коим еще не наступил, если должник объявлен несостоятельным или если обращенное на имущество должника взыскание оказалось безуспешным, то есть если после продажи имущества должника обнаружится, что веритель не получит удовлетворения по своему требованию, или если должник заявит на суде, что у него нет имущества для удовлетворения взыскания. 105, 83.
1644. Право удержания не может быть осуществлено вопреки приказу, данному должником до или во время передачи товаров и процентных и иных ценных бумаг, или вопреки обязательству, принятому на себя верителем, распорядиться товарами или ценными бумагами определенным образом, разве бы должник был объявлен несостоятельным или обращенное на его имущество взыскание оказалось безуспешным, и эти обстоятельства стали известны верителю после передачи ему товаров или бумаг или после принятия им на себя означенного обязательства. 106, 84.
1645. Удерживающий чужое имущество, согласно статьям 1642—1644, пользуется правом преимущественного удовлетворения перед верителями собственника имущества, обратившими на него взыскание. 107, 85.
ѴIII. Хранение и продажа не принятого верителем имущества.
1646. Должник, который не может исполнить обязательство вследствие отказа верителя принять исполнение и вообще допущения верителем просрочки, неизвестности верителя или его места жительства, недееспособности его и неназначения к нему представителя или основательного сомнения относительно прав верителя, может сдать следующее верителю имущество на хранение.
Деньги, процентные и иные ценные бумаги, благородные металлы, драгоценные камни и всякого рода документы вносятся на хранение в губернские или уездные казначейства в депозит суда.
Вещи, не подлежащие внесению в казначейство, a также недвижимые имущества сдаются назначенному судом хранителю или временному управителю.
О сдаче имущесгва на хранение веритель поставляется судом в известность посредством повестки или публикации в порядке, установленном для вызова ответчика к суду. 108, 86.
1647. До тех пор, пока верителем не заявлено требования о выдаче внесенного на хранение имущества или не выражено согласия на принятие его, должник может, с разрешения суда, взять обратно означенное имущество, хотя бы со времени внесения имущества на хранение протекло более десяти лет.
Правило это не имеет применения, когда должник при самом взносе имущества на хранение или впоследствии заявил суду, что он отказывается от права взять обратно внесенное им на хранение имущество. 109, 87.
1648. Если имущесгво сдано должником на хранение по одной из указанных в статье 1646 причин и вполве соответствует предмету обязательства, то должник считается исполнившим обязательство и страх за случайную гибель (уничтожение, похищение или потеря) или случайное повреждение имущества и издержки по хранению обязан нести веритель.
1649. Если предмет обязательства состоит в доставлении движимых вещей, подверженных скорой порче или требующих нсоразмерных издержек на хранение, то должник имеет право в указанных статьею 1646 случаях, просить суд, по месту исполнения обязательства, о продаже таких вещей с публичного торга.
Распоржяние суда о продаже модет последовать лишь по извещении о том верителя, если место его жительства известно. Но если немедленная продажа необходима для предотвращения скорой порчи вещей, и веритель не живет в месте нахождения суда, то должник может просить суд о продаже вещей и без извещения верителя.
Товары, подверженные скорой порче или требующие несоразмерных издержек на хранение, могут быть проданы, с разрешения суда, по существующей на них рыночной или биржевой цене. Предварительного извещения верителя о продаже не требуется.
Вырученная от продажи сумма, за вычетом издержек по производству продажи, представляется в губернское или уездное казначейство в депозит суда, по распоряжению которого проводилась продажа.
О произведенной продаже и вырученной сумме суд объявляет верителю повесткою или публикациями в порядке, установленном для вызова ответчика к суду.
ОТДЕЛЕНИЕ 2. Последствия неисполнения обязательств.
I. Ответственность в случае неисполнения.
1650. Должник отвечает за убытки, причиненные верителю неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, если не докажет, что исполнение обязательства вполне или в части сделалось невозможным вследствие такого события, которого он, должник, не мог ни предвидеть, ни предотвратить при той осмотрительности, какая требовалась от него исполнению обязательства (случайное событие).
1651. Должник отвечает за исполнение обязательства всем своим имуществом, за исключением тех случае, когда по закону или договору веритель не имеет права обратить взыскание на определенное имущество должника или обязан довольствоваться удовлетворением лишь из определенного имущества должника.
1652. Состоявшееся заранее соглашение сторон об устранении или ограничении ответственности должника на случай умышленного неисполнения им обязательства признается недействительным.
1653. Должник отвечает за своих поверенных, служащих, рабочих и других лиц, участвующих по его поручению в исполнении обязательства.
К установленной в настоящей статье ответственности должника правило статьи 1652 не применяется.
1654. Вознаграждение за убытки состоит в возмещении как понесенного верителем ущерба в имуществе, так и той прибыли, какую веритель мог бы получить в обыкновенном порядке вещей, если бы обязательство было надлежащим образом исполнено.
1655. Верителю должны быть возмещены убытки, которые непосредственно вытекают из неисполнения должником обязательства и которые могли быть предвидены при заключении договора.
Должник, умышленно или по грубой неосторожности не исполнивший обязательство, может быть присужден к возмещению и других, кроме указанных выше, убытков, хотя бы они заключались не в имущественном, а нравственном вреде, и не подлежали точной оценке.
1656. Убытки определяются по тому месту и времени, где и когда обязательство подлежало исполнению.
При определении стоимости имущества принимаются во внимание не только рыночная или биржевая цена его, но и та ценность, которую имущество имело для верителя по своей особой пользе или по своему особому назначению в составе остального его имущества.
1657. При определении вознаграждения за убытки на основании статей1654-1656 суд, по соображении всех обстоятельств дела, установляет размер вознаграждения по справедливому усмотрению.
1658. Веритель, в случае неисполнения должником обязательства, имеющего предметом передачу особливо определенного имущества, вправе просить суд об отобрании имущества от должника и передаче ему, верителю. 120, 98.
1659. В случае неисполнения должником обязательства, имею-щого предметом совершение действия» для которого не требуегея лич-ного учасгия должника, веритель вправе, с разришения суда, йовер^ шИть действие за счет должника. 121, 99.
1660. Веритель, в случае неисполнения должником обязательства, имеющего предметом несовершение какого-либо действия, вправе, с разрешения суда, устранить или уничтожить, за счет должника, все сделанное им в нарушение обязательства.
Суд может, по просьбе верителя, воспретить должнику дальнейшее нарушение обязательства под угрозою взыскания в пользу верителя денежного штрафа в размере до трехсот рублей за каждое нарушение. 122, 100.
1661. В случае безуспешности обращенного на имущество должника взыскания, веритель вправе просить суд о признании недействительными сделок должника, коими во избежание платежа долгов передается, обременяется или обесценивается принадлежащее ему имущество, насколько такие сделки клонятся ко вреду верителя.
Возмездный договор можете быть признан, по иску верителя, недействительным лишь в том случае, если лица, с коими он заключен, знали о намерении должника избежать платежа долгов.
Иск о признании сделки недействительной по указанным основаниям может быть предъявлен лишь в течение пяти лет со дня совершения сделки. 123, 101.
1662. При невозможности для одной стороны исполнить обязательство по двустороннему договору вследствие случайного события, она не вправе требовать того, что ей причитается по тому же договору с другой строны, и обязана возвратить то, что ранее получила.
Если исполнение обязательства вследствие случайного события стало невозможным для одной стороны лишь отчасти, то она обязана, по требованию другой стороны, исполнить обязательство в остальной части и сохраняет право на соразмерную часть причитающегося ей по договору вознаграждения. 124, 102.
1663. При невозможности, по вине одной стороны, исполнить обязательство по двустороннему договору, другая сторона сохраняет право требовать того, что ей причитается по договору, полностью или же с соразмерною сбавкою, если вследствие неисполнения обязательства она понесла меньшие расходы или получила иную выгоду. 126, 103.
II. Просрочка со стороны должника.
1664. Если для исполнения обязательства назначен определенный срок, то должник впадает в просрочку немедленно по наступлении этого срока.
По обязаиельствам бессрочным и вообще таким, для исполнения которых не назначено определенного срока, должник впадает в просрочку немедленно после предъявления к нему верителем вне суда требования об исполнении обязательства или же немедленно после получения им повестки о вызове к суду по иску верителя. 126, 104.
1665. Должник отвечает за убытки, причиненные верителю просрочкою в исполнении обязательства, если не докажет, что просрочка произошла вследствие случайного события. 127, 105.
1666. Должник, просрочивший платеж денежной суммы, обязан уплатить верителю, в виде вознаграждения за убытки, узаконенные проценты (ст. 1632) с просроченной суммы за все время просрочки, или же проценты, назначенные по договору, если они выше узаконенных, причем веритель не лишается права на возмещение понесенных им убытков, превышающих причитающиеся ему проценты. 128, 106.
1667. Должник, просрочивший платеж процентов менее чем за год, обязан уплатить на них верителю узаконенные проценты лишь со дня предъявления иска„ 129, 107
1668. Со времени просрочки, происшедшей по вине должника, последний отвечает за невозможность исполнить обязательство вполне или отчасти, хотя бы такая невозможность последовала от случайного события.
Если исполнение обязательства имело своим предметом передачу особливо определенного имущества, то должник не подлежит означенной ответственности, когда докажет, что случайная гибель или случайное повреждение имущества, при своевременном исполнении обязательства, последовали бы и у верителя от того же самого случайного события. 130, 108.
1660. В двустороннем договоре просрочка со стороны должника дает верителю право назначить для исполнения обязательства соответствующий обстоятельствам срок, с предварением, что, в случае пропуска сего срока должником, он, веритель, отступится от договора.
Если в назначенный верителем срок должник не исполнит обязательства, то веритель вправе отступиться от договора. 131, 109.
1670. Если обязательство, согласно договору, должно быть исполнено непременно к точно определенному сроку, то несоблюдение должником этого срока дает верителю право отступиться от договора.
Веритель, предпочитающий требовать исполнения договора, обязан заявить об этом должнику немедленно по настуалении срока. 133, 110.
1671. Просрочка со стороны должника дает верителю право отступиться от договора и в том случае, если исполнение должником обязательства по наступлении срока не имеет уже более никакого значения для верителя, за невозможностью достижения той цели, ради которой договор был заключен. 132, 111.
1672. Веритель, отступаясь от договора, обязан возвратить должнику все полученное от него по договору и вправе требовать от должника возвращения всего переданного ему по договору и сверх того, если должник виновен в просрочке, возмещения убытков, понесенных вследствие неисполнения договора. 112,
III. Просрочка со стороны верителя.
1678. Веритель впадает в просрочку, если не принял исполнения обязательства, предложенного ему должником надлежащим образом и своевременно, или не сделал приготовлений, необходимых с его стороны, чтобы должник мог исполнить обязательство, или если иным путем противодействовал исполнению. 134, 113.
1674. Веритель считается в просрочке также и в том случае, если он, не отказываясь от принятия предложенного ему должником исполнения обязательства, с своей стороны не предложил должнику того, что ему причиитается по тому же договору. 134, 114.
1675. Веритель признается впавшим в просрочку, хотя бы она произошла вследствие случайного события. 133, 115.
1676. Должник имеет право на возмещеше убытков, понесенных им вследствие просрочки со стороны верителя. 136, 116.
1677. Со времени просрочки со стороны верителя должник лишь тогда отвечает за невозможность исполнить обязательство, когда исполнение сделалось невозможным вследствие умысла или грубой неосторожности должника.
Должник, не виновный в умысле или грубой неосторожности, сохраняет право требовать того, что причитается ему от верителя по договору, согласно статье 1663. 137, 117.
1678. Со времени просрочки со стороны верителя прекращается обязательство должника платить проценты. 138, 118
Г л a в a IV. Уступка требований и перевод обязательств.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Уступка требований.
1679. Веритель имеет право, без согласия должника, уступить принадлежащее ему требование другому лицу, хотя бы требование не подлежало еще исполнению или было поставлено в зависимость от условия. 139, 119.
1680. Не подлежат уступке требования, неразрывно связанные с личностыо верителя, или такие, в которых личность верителя имеет существенное значение для должника, a также требования, на которые по закону не может быть обращено взыскание. 140, 120.
1681. Требование не может быть уступлено, если веритель обязался перед должником не уступать требования.
Совершенная вопреки сему уступка признается обязательною для должника лишь в том случае, если уступлено требование, удостоверенное долговым актом, и если об ограничении верителя в праве распоряжения требованием не оговорено в самом акте, переданном приобретателю. 141, 121.
1682. Вместе с требованием к приобретателю переходят обеспечения и другие связанные с требованием права, в том числе и право на получение наросших уже процентов. 142, 122.
1683. Уступка требования совершается с соблюдением формы, установленной для заключения договоров вообще.
Уступка требования, удостоверенного письменным актом, должна быть совершена на письме, посредством передаточной надписи или особого акта, независимо от суммы требования. 143, 128.
1684. О состоявшейся уступке требования должник должен быть уведомлен первоначальным верителем или приобретателем требования.
Должник, который, не получив от верителя или его преемника уведомления об уступке требования и вообще не зная об уступке, удовлетворит первоначального верителя, освобождается от ответствевности перед приобретателем требования. 144, 124.
1685. Уступающий требовавие обязан передать приобретателю акт, удостоверяющий требование, если таковой был выдан, a также сообщить имеющиеся у него сведения, необходимые для осуществления уступаемого требования. 145, 125.
1686. Уступивший требование за вознаграждение отвечает перед приобретателем за действительность требования, разве бы приобретателю во время уступки ему требования было извество о спорности или сомнительности его.
Означенная ответственность состоит в обязанности возвратить полученную за уступленное требование сумму и вознаградить за убытки. 146, 126.
1687. Уступивший требование лишь тогда отвечает за состоятельность должника, когда к тому обязался. При этом если требование уступлено до срока его исполнения, то уступивший требование отвечает за состоятельность должника во время наступления этого срока; если же уступка совершена после срока исполнения, то уступвший требование отвечает за состоятельность должника во время уступки требования.
Означенная ответственность состоит в обязанности возвратить полученную за уступленное требование сумму. 147, 127.
1688. Должник вправе приводить и против приобретателя требования возражения, которые он имел против первоначального верителя до получения сведения об уступке требования. 148, 128.

ОТДЕЛЕНИЕ 2. Перевод обязательств.
1689. Должник, обязательство которого принято на себя другим лицом, освобождается от обязательства лишь с согласия верителя.
Лицо, принявшее на себя обязательство должника, несет в отношении его обязанность своевременно удовлетворить верителя, хотя бы последний отказал в согласии на перевод обязательства. 149, 129.
1690. Соглашения сторон по переводу обязательств совершаются с соблюдением формы, установленной для заключения договоров вообще.
Перевод обязательства, удостоверенвого письменным актом, должнв быть удостоверен на письме, независимо от суммы обязательства. 150, 180.
1691. Лицо, принявшее на себя чужое обязательство, вправе пользоваться всеми возражениями, относящимися к обязательству. 151, 131.
1692. Поручительство, a также залог или заклад, установленные посторонним лицом в обеспечение обязательства прежнего должника, прекращаются, если поручитель или собственник отданного в залог или заклад имущества не изъявили согласия отвечать и за нового должника.
Залог или заклад, установленные на имуществе прежнего должника, прекращаются, если веритель при изъявлевии согласия на перевод обязательства не сохранил за собою залогового или закладного права на имущество прежнего должника. 152, 182.

Г л a в a V. Прекращение обязательств.
I. Общие положения.
1693. С прекращением обязательства вследствие исполнения его или по другим основаниям прекращаются и обязательства, обеспечивавшие исполнение главного обязательства. 153, 138.
II. Зачет.
1694. Если два лица по обязательствам, подлежащим уже исполнению, должны другь другу определенную сумму денег или известное количество других заменимых вещей одного и того же рода и качества, то каждое из этих лиц имеет право зачесть свое обязательство принадлежащим ему требованием. 154, 134.
1695. Для производства зачета требуется заявление о том одною стороною другой.
Заявление это может быть сделано в суде или вне суда. 155,135.
1696. Вследствие заявления о зачете оба требования погашаются в том размере, в каком они покрывают друг друга.
Требования эти считаются погашенными с того дня, когда наступила возможность зачета. 156, 136.
1697. Если одно из лиц, совершающих зачет, имеет несколько требований, подлежащих зачету, но не покрываемых встречным требованиеыъ, то зачет производится на основании правил о зачислении платежа в счет разных долгов (ст. 1635—1639). 157, 137.
1698. Веритель, давший отсрочку безвозмездно, может воспользоваться правом зачета и до истечения отсрочки. 158, 138.
1699. Зачет допускается и по обязательствам, подлежащим исполнению в разных местах, с тем, чтобы заявивший о зачете вознаградил другую сторону за издержки на перевод денег или доставку вещей. 159, 139.
1700. В случае наложения третьим лицом ареста на предмет требования, должник не вправе предъявить к зачету принадлежащее ему против верителя требование, если оно возникло после наложения ареста. 160, 140.
1701. Требования, возникшие из права на получение содержания или вознаграждения за вред, причиненный умышленным недозволенным деянием, не подлежат зачету. 161, 141.
1702. По договору, заключенному в пользу третьего лица, должник не имеет права предъявить к зачету требование, принадлежащее ему против другой договорившейся стороны. 162, 142.
III. Совпадение.
1703. Если требование и обязательство, возникшие из одвого и того же договора и вообще из одного и того же основания, совпадают в одном лице, то они прекращаются.
С прекращением совпадения вследствие устранения его основания, требование и обязательство восставовляются. 163, 143.
IV. Отмена обязательства по соглашению сторон.
1704. Обязательства прекращаютея по обоюдному согласию верителя и должника.
Если по договору установляется взамен прежнего новое обязательство, то в случае признания такого договора недействительным восстановляется сила прежнего обязательства. 164, 144.

V. Отказ от требования.
1705. Веритель вправе отказаться, вполне или в части, от принадлежащого ему требования.
Отказ от требования, совершенвый во вред третьему лицу, признается для него необязательным. В этом случае правила статьи 1661 имеют соответственное применение. 165, 145.
Г л a в a VI. Совокупные обязательства и совокупные требования.
ОТДЕЛЕНИЕ 1. Совокупные обязательства.
1706. Обязательство, исполнение которого может быть требуемо нераздельно от каждого из содолжников, называется совокупным.
Совокупная ответственность содолжников не предполагается, но должна быть положительно уставовлевн в законе, договоре или завещании.
Употребление в договоре или завещании выражений: «вообще в порознь», «каждый за всех и все за каждого«, «все за одного и одип за всех», «нераздельно», «солидарно» и т. п. установляет совокупную ответственность должников. 166, 146.
1707. Если двое или несколько лиц приняли на себя обязательство по договору, относящемуся к торговле или имеющему своим предметом их общую собственность, то они подлежат совокупной ответственности, разве бы в договоре было поставовлено иначе. 167, 147.
1708. Недействительность совокупного обязательства в отношении одного из должников не имеет влияния на его действительность в отношении остальных должников. 168, 148.
1709. Веритель имеет право предъявить требование об исполнении совокупного обязательства. в полном обьеме или в части, ко всем должникам одновременно, к некоторым или к одному из них, по своему усмотрению.
Предъявлением требования к некоторым или к одному из совокупных должников веритель не лишается права требовать исполнения и от остальных должников впредь до получения полного удовлетворения. 169, 149,
1710. Наследники совокупного должника отвечают по соразмерности наследственных долей. 170, 150.
1711. За неисполнение, за просрочку в исполнении и вообще за ненадлежащее исполнение совокупного обязательства по вине одного или некоторых из должников отвечают и все остальные должники. 171, 151.
1712. Исполнение совокупного обязательства одним из должников освобождает всех остальных.
Такое же последствие имеет зачет, состоявшийся между верителем и одним из совокупных должников.
Если один из совокупных должников, по соглашению с верителем, взамен исполнения обязательства, уступит верителю какое-либо имущество, то обязательство очистки возлагается исключительно на должника, удовлетворившего верителя. 172, 158.
1713. Совокупный должник вправе предъявлять против верителя лишь такие возражения, которые вытекают из его личных отношений к верителю или из самого обязательства.
Совокупный должник вправе зачесть обязательство только таким требованием, которое принадлежит лично ему, a не другим содолжникам 173, 153.
1714. Безвозмездное освобождение верителем одного из совокупных должников от обязательства, равно как и мировая сделка, заключенная верителем с одним из совокупных должников, не освобождают остальных должников от исполнения обязательства, насколько противное не вытекает из содержания договора об освобождении должника или мировой сделки.
Если один из совокупных должников по договору с верителем принял на себя новое обязательство взамен совокупного, то остальные должники освобождаются от прежнего обязательства и не отвечают по новому. 174, 154.
1715. В случае совпадения требования и совокупного обязательства в лице одного из должников, обязательство в отношении остальных прекращается в той части, которая приходилась на долю этого должника. 175, 155.
1716. Истечение, приостановление и перерыв давности в отношении одного из совокупных должников не имеют силы для остальных. 176, 156.
1717. Судебное решение, состоявшееся по спору верителя с одним из совокупных должников, не имеет силы для остальных. 177, 157.
1718. Должник, исполнивший совокупное обязательство, имеет право обратного требования ко всем содолжникам, в